Președintele american Donald Trump ar fi fost format în 1987, în urmă cu 37 de ani, ca potențial agent sovietic, sub pseudonimul „Krasnov”, dezvăluie într-o postare pe Facebook din 18 februarie 2018 fostul director al serviciilor de securitate din Kazahstan Alnur Musaiev, ofițer KGB, relatează Kyiv Post în ediția de sâmbătă. Fostul spion-șef kazah, trăiește în prezent la Viena.
„În 1987, făceam parte din Direcția a 6-a a KGB-ului URSS la Moscova”, scria Musaiev, iar „cea mai importantă direcție de muncă în Administrația a 6-a era recrutarea de oameni de afaceri din țări capitaliste”.
Donald Trump este suspectat, încă din primul mandat de președinte (2017-2021), de faptul că este, dacă nu un adevărat agent rus, cel puțin neobișnuit de înțelegător cu Vladimir Putin și Rusia.
Musaiev nu este singurul fost ofițer KGB care face aceste de acuzații.
În cartea „American Kompromat” din 2021 a lui Craig Unger, un alt ofițer KGB, Iuri Șveț, susține că Trump a fost recrutat de Moscova .
„Donald Trump a fost cultivat ca agent rus și s-a dovedit atât de dornic să repete ca papagalul propaganda antioccidentală încât se dădeau petreceri la Moscova”, declara cotisianului britanic The Guardian, în 2021, Iuri Șveț.
Șveț a fost un maior KGB în anii ’80 și lucra sub acoperire ca corespondent al agenției oficiale ruse de presă Tass la Washington.
Am găsit știrea la Serghei Jirnov (un fost spion rus care trăiește în prezent în Franța), Din culisele serviciilor secrete, Oameni cu o mie de chipuri, carte apărută la Corint, în 2016, p.32: în ianuarie 2025, un fost ofițer KGB din fosta URSS și fost șef al serviciilor secrete din Kazahstan, Alnur Musaiev a făcut o declarație răsunătoare, potrivit căreia, în anul 1987, afaceristul american Donald Trump ar fi fost recrutat ca agent secret al KGB, primind numele de „Krasnov”.
Niciun document oficial din arhivele KGB nu confirmă această acuzație, dar dacă este adevărată, explică multe lucruri inexplicabile și revoltătoare din luările de poziție ale celui de-al 45-lea și , respectiv, al celui de-al 47-lea președinte al SUA. (traducerea din franceză de Irinel Antoniu).
Președintele american Donald Trump ar fi fost format în 1987, în urmă cu 37 de ani, ca potențial agent sovietic, sub pseudonimul „Krasnov”, dezvăluie într-o postare pe Facebook din 18 februarie 2018 fostul director al serviciilor de securitate din Kazahstan Alnur Musaiev, ofițer KGB, relatează Kyiv Post în ediția de sâmbătă. Fostul spion-șef kazah, trăiește în prezent la Viena.
„În 1987, făceam parte din Direcția a 6-a a KGB-ului URSS la Moscova”, scria Musaiev, iar „cea mai importantă direcție de muncă în Administrația a 6-a era recrutarea de oameni de afaceri din țări capitaliste”.
Donald Trump este suspectat, încă din primul mandat de președinte (2017-2021), de faptul că este, dacă nu un adevărat agent rus, cel puțin neobișnuit de înțelegător cu Vladimir Putin și Rusia.
Musaiev nu este singurul fost ofițer KGB care face aceste de acuzații.
În cartea „American Kompromat” din 2021 a lui Craig Unger, un alt ofițer KGB, Iuri Șveț, susține că Trump a fost recrutat de Moscova .
„Donald Trump a fost cultivat ca agent rus și s-a dovedit atât de dornic să repete ca papagalul propaganda antioccidentală încât se dădeau petreceri la Moscova”, declara cotisianului britanic The Guardian, în 2021, Iuri Șveț.
Șveț a fost un maior KGB în anii ’80 și lucra sub acoperire ca corespondent al agenției oficiale ruse de presă Tass la Washington.
Am găsit știrea la Serghei Jirnov (un fost spion rus care trăiește în prezent în Franța), Din culisele serviciilor secrete, Oameni cu o mie de chipuri, carte apărută la Corint, în 2016, p.32: în ianuarie 2025, un fost ofițer KGB din fosta URSS și fost șef al serviciilor secrete din Kazahstan, Alnur Musaiev a făcut o declarație răsunătoare, potrivit căreia, în anul 1987, afaceristul american Donald Trump ar fi fost recrutat ca agent secret al KGB, primind numele de „Krasnov”.
Niciun document oficial din arhivele KGB nu confirmă această acuzație, dar dacă este adevărată, explică multe lucruri inexplicabile și revoltătoare din luările de poziție ale celui de-al 45-lea și , respectiv, al celui de-al 47-lea președinte al SUA. (traducerea din franceză de Irinel Antoniu).
Prin Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României, desfășurat în baza Hotărârii Guvernului nr.756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2024 și a Hotărârii Guvernului nr.1061/2024 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2024. 2. Procesul electoral pentru alegerea Președintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea Președintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare.
Potrivit dispozițiilor art.146 lit. f) din Constituție, ale art.37 alin. (1) din Legea nr.47/1992, re M.Of. nr.807 din 3 decembrie 2010, și ale art.3 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în M.Of. nr.650 din 12 septembrie 2011, Curtea Constituțională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului.
După declasificarea la data de 4 decembrie 2024 a documentelor prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din data de 28 noiembrie 2024 și aducerea acestora la cunoștință publică, Curtea a luat act de conținutul lor. Față de cele prezentate în cuprinsul „Notelor de informare” ale Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Protecție Internă, ale Serviciului de Informații Externe, ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale, care au fost înregistrate la Administrația prezidențială sub nr.DSN1/1741/4.12.2024, nr.DSN1/1740/4.12.2024, nr.DSN1/1742/4.12.2024 și nr.DSN1/1743/4.12.2024, respectiv nr.DSN1/1701/2.12.2024, procesul electoral privind alegerea Președintelui României a fost viciat pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale care au distorsionat caracterul liber și corect al votului exprimat de cetățeni și egalitatea de șanse a competitorilor electorali, au afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au nesocotit reglementările legale referitoare la finanțarea acesteia. Toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esențiale ale alegerilor democratice.
Democrația reprezintă un element fundamental al ordinii constituționale naționale și al patrimoniului constituțional european, iar dreptul la alegeri libere este unanim apreciat ca fiind expresia cea mai profundă a organizării unei societăți democratice (v și Decizia nr.242 din 3 iunie 2020, M.Of. nr.504 din 12 iunie 2020, §105), fiind esențial și determinant pentru sistemul democratic.
Dreptul de a vota și dreptul de a fi ales sunt cruciale pentru stabilirea și pentru menținerea fundamentelor unei democrații constituționale autentice și efective, guvernate de preeminența dreptului (v , mutatis mutandis, Hotărârea din 17 mai 2016, pronunțată în Cauza Karácsony și alții împotriva Ungariei, § 141), și sunt garantate prin Constituție. Drepturile electorale sunt drepturi fundamentale de natură politică, reprezintă o condiție sine qua non a democrației și a funcționării democratice a statului și se exercită cu respectarea exigențelor Constituției și a legilor.
Principalele aspecte imputate procesului electoral privind alegerea Președintelui României din anul 2024 sunt cele privind manipularea votului alegătorilor și distorsionarea egalității de șanse a competitorilor electorali, prin utilizarea netransparentă și cu încălcarea legislației electorale a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în desfășurarea campaniei electorale, precum și prin finanțarea din surse nedeclarate a campaniei electorale, inclusiv online.
În coordonatele în care s-a desfășurat procesul electoral cu privire la alegerea Președintelui României din 2024, a fost afectat caracterul liber exprimat al votului cetățenilor.
Publicitatea politică se poate transforma uneori într-un „vector de dezinformare, în special atunci când […] nu își dezvăluie caracterul politic, provine de la sponsori din afara Uniunii sau face obiectul unor tehnici de vizare a unui public-țintă sau de distribuire a materialului publicitar” [v , și Regulamentul (UE) 2024/900 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, considerentul 4]. Pe cale de consecință, trebuie exclusă ingerința unor entități statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală.
Caracterul liber exprimat al votului a fost încălcat prin faptul că alegătorii au fost dezinformați prin intermediul unei campanii electorale în cadrul căreia unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media. Manipularea votului a fost cu atât mai evidentă cu cât materialele electorale de promovare a unui candidat nu au purtat însemnele specifice publicității electorale conform Legii nr.370/2004. În plus, candidatul a beneficiat și de un tratament preferențial pe platformele de social-media, ceea ce a avut ca efect denaturarea manifestării de voință a alegătorilor.
Egalitatea șanselor trebuie garantată tuturor candidaților și partidelor și trebuie să stimuleze statul să adopte o atitudine obiectivă și imparțială față de ei și să aplice aceeași legislație în mod echitabil tuturor. Cheltuielile pentru publicitate electorală pot fi limitate pentru a garanta egalitatea șanselor [v și pct.18 și 21 al Raportului explicativ la Codul de bune practici în materie electorală. Linii directoare și raport explicativ, adoptat de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), în cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002)]. Totodată, egalitatea de șanse trebuie evaluată și prin prisma comportamentului electoral al competitorilor, în privința utilizării rețelelor sociale, a noilor tehnologii, a sistemelor de inteligență artificială și a finanțării campaniei electorale.
A fost afectată egalitatea de șanse a competitorilor electorali, ceea ce reflectă o alterare a însuși dreptului de a fi ales. Neregularitățile din campania electorală s-au răsfrânt asupra competitorilor electorali, din moment ce au creat o inegalitate vădită între candidatul care a manipulat tehnologiile digitale și ceilalți candidați participanți în procesul electiv. Expunerea semnificativă a unui candidat a condus la reducerea direct proporțională a expunerii în media online a celorlalți candidați în procesul electoral. Utilizarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, atât de către candidați ori competitori electorali, cât și de către partide politice, susținători ori simpatizanții lor trebuie să fie transparentă pentru a garanta integritatea și imparțialitatea alegerilor. În caz contrar, alegătorii sunt împiedicați să-și formeze o opinie despre candidați și alternativele electorale sau pot fi induși în eroare cu privire la identitatea și calitatea candidatului ori procedurile de vot. Prin urmare, utilizarea într-un proces electoral de către competitorii electorali, inclusiv de către partidele politice, a unor asemenea practici învestește autoritățile publice competente, potrivit legii, să verifice, să constate și, după caz, să sancționeze astfel de conduite.
Finanțarea legală și transparentă a campaniei electorale este un factor important în regularitatea procesului electoral, iar finanțarea activităților online trebuie, de asemenea, să fie transparentă [pct.107 și 108 din Raportul explicativ la Codul de bune practici în materie electorală și pct.46 din Declarația interpretativă a Codului de bună conduită în materie electorală privind tehnologiile digitale și inteligența artificială]. Publicitatea electorală online trebuie întotdeauna să fie identificată ca atare și să fie transparentă, atât în ceea ce privește identitatea sponsorului său, cât și cu privire la tehnica de diseminare utilizată. Platformele de socializare ar trebui să fie obligate să dezvăluie permanent datele privind publicitatea politică și sponsorii electorali [v și pct.46 din Declarația interpretativă a Codului de bună conduită în materie electorală privind tehnologiile digitale și inteligența artificială].
Un candidat a încălcat legislația electorală referitoare la finanțarea campaniei pentru alegerile prezidențiale. Declarațiile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă ale unuia dintre candidați referitoare la bugetul său de campanie, pe care l-a raportat ca fiind 0 lei, sunt în contradicție cu datele prezentate în „Notele de informare” ale Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Protecție Internă și a Serviciului Român de Informații. Or, este de notorietate că o campanie electorală presupune costuri și cheltuieli importante, iar situația analizată relevă o incongruență evidentă între amploarea campaniei desfășurate și inexistența asumată de candidat în privința cheltuielilor efectuate. A fost, astfel, încălcat principiul transparenței finanțării campaniei electorale, fiind induse suspiciuni cu privire corectitudinea desfășurării alegerilor.
Curtea anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României. Efectul prezentei hotărâri vizează toate operațiunile electorale desfășurate în temeiul celor două hotărâri ale Guvernului, inclusiv voturile deja exercitate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin.
Curtea Constituțională Hotărârea nr.32 din 6 decembrie 2024 privind anularea procesului electoral cu privire la alegerea Președintelui României din anul 2024 M.Of. nr.1231 din 6 decembrie 2024.
Prin decizia din 6 martie 2025, pronunțată în cauza nr. 37327/24, CEDO (completul de 3 judecători) a respins, ca inadmisibilă, o cerere formulată în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din România, din anul 2024. O discuție interesantă a privit posibila încălcare a articolului 3 din Protocolul nr. 1 la C.E.D.H. , articol care poarta titlul marginal „Dreptul la alegeri libere”. (Curtea a analizat, în cuprinsul deciziei de inadmisibilitate, și posibila încălcare a altor articole din Convenție , art. 6, 10, 11, 13 rezultatul fiind tot negativ.) CEDO a respins cererea și cu privire la încălcarea acestui articol, pe motiv că respectivul articol din Convenție nu garantează decât alegeri parlamentare libere, nu și alegeri prezidențiale libere. (v și Cristi Danileț, Pe înțelesul tuturor: Opinia Comisiei Veneția ref. reluarea alegerilor https://www.juridice.ro/ 28 ianuarie 2025
Raportul Comisiei juridice (House Judiciary Committee), sub conducerea republicanilor, a acuzat CE că a interferat în alegerile din state membre UE, inclusiv în România THE FOREIGN CENSORSHIP THREAT, PART II: EUROPE’S DECADE-LONG CAMPAIGN TO CENSOR THE GLOBAL INTERNET AND HOW IT HARMS AMERICAN SPEECH IN THE UNITED STATES Interim Staff Report of the Committee on the Judiciary of the U.S. House of Representatives
Comisia Europeana a interferat in alegerile din Romania si cenzurează dreptul fundamental la libera exprimare. Aceasta încearcă să influențeze statele membre ale UE prin controlul discursului politic în perioadele electorale.
A doua zi, 4 februarie 2026 , CE a respins ferm acuzațiile formulate în raport (https://www.caleaeuropeana.ro/absurditate-totala-reactia-comisiei)
În cadrul activității de supraveghere, comisia a emis citații către zece companii din domeniul tehnologiei, solicitându-le să prezinte comunicările cu guverne străine, inclusiv cu CE și statele membre ale UE, privind moderarea conținutului. Agerpres/(AS – redactor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)
În anul 2024, CE a publicat un ghid electoral în cadrul DSA (Legea privind serviciile digitale, 2023), care impune platformelor să adopte măsuri suplimentare de cenzură înaintea unor alegeri europene importante.
DSA este punctul culminant al unui efort european de un deceniu de a reduce la tăcere opoziția politică și de a suprima narațiunile online care critică establishmentul politic. DSA a intrat în vigoare în 2023, iar CE a emis prima amendă din istoria DSA în decembrie 2025 împotriva lui X. Aceasta reprezintă punctul culminant al unui efort de un deceniu al CE de a controla internetul global pentru a suprima narațiunile defavorizate online. Internetul și rețelele sociale promiteau inițial să fie o forță care va democratiza discursul și, odată cu acesta, puterea politică.
Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din SUA investighează modul și măsura în care legile, reglementările și ordinele judecătorești străine obligă, constrâng sau influențează companiile să cenzureze discursul în Statele Unite.
În iulie 2025, Comisia a publicat un raport care detaliază modul în care CE – ramura executivă a UE – folosește Legea privind serviciile digitale (DSA), lege care reglementează discursul online, pentru a impune cerințe globale de cenzură online asupra discursului politic, umorului și satirei. De atunci, în urma citațiilor, companiile de tehnologie au prezentat Comisiei mii de documente interne și comunicări cu CE . Aceste documente arată amploarea – și succesul – campaniei globale de cenzură a CE .
Într-un efort cuprinzător de un deceniu, CE a făcut presiuni cu succes asupra platformelor de socializare pentru a-și modifica regulile globale de moderare a conținutului, încălcând astfel în mod direct libertatea de exprimare online a americanilor din Statele Unite. Deși adesea prezentată ca o modalitate de combatere a așa-numitului „discurs instigator la ură” sau „dezinformări”, CE a depus eforturi pentru a cenzura informațiile adevărate și discursul politic despre unele dintre cele mai importante dezbateri politice din istoria recentă – inclusiv pandemia de COVID-19, migrația în masă și problemele transgender.
După zece ani, CE a stabilit un control suficient asupra discursului online global pentru a suprima în mod complet narațiunile care amenință puterea CE . Înainte de citațiile Comitetului, aceste eforturi au avut loc în mare parte în secret. Acum, eforturile CE au ieșit la iveală pentru prima dată, informând Comitetul cu privire la măsurile legislative pe care le poate lua pentru a proteja libertatea de exprimare online a americanilor. ( https://judiciary.house.gov/media/press-releases/chairmanjordan-subpoenas-big-tech-information-foreign-censorship-american).
Recunoscând că abordarea acestei probleme va dura câțiva ani, începând cu 2015 și 2016, CE a început să creeze diverse forumuri în care autoritățile de reglementare europene se puteau întâlni direct cu platformele tehnologice pentru a discuta despre cum și ce conținut ar trebui moderat. Deși aparent menite să combată „dezinformarea” și „discursul instigator la ură”, documentele nepublice prezentate Comitetului arată că, în ultimii zece ani, CE a făcut presiuni directe asupra platformelor pentru a cenzura discursul politic legal din Uniunea Europeană și din străinătate.( v EU Internet Forum: The Handbook of Borderline Content in Relation to Violent Extremism)
Comisia Europeană și-a impus, de asemenea, obiectivele de cenzură prin intermediul unor presupuse „coduri de conduită” voluntare privind discursul instigator la ură și dezinformarea.
În 2016, a stabilit un „Cod de conduită privind combaterea discursului instigator la ură online”, în temeiul căruia platforme precum Facebook, Instagram, TikTok și Twitter (acum X) promiteau să cenzureze „comportamentele instigatoare la ură” vag definite.
În cadrul întâlnirilor la nivel înalt cu platformele, înalți funcționari ai CE au declarat explicit platformelor că Codurile privind discursul instigator la ură și dezinformarea erau destinate să „umple golul de reglementare” până când UE ar putea adopta o legislație obligatorie care să reglementeze „moderarea conținutului” platformelor.
Mai târziu, în 2022 și chiar când DSA urma să intre în vigoare, CE a actualizat Codul Dezinformării din 2018. Conform noilor orientări, platformele trebuiau să participe la un „Grup operativ” privind Codul Dezinformării, care se întrunește periodic pentru a discuta abordarea platformelor privind cenzurarea așa-numitei dezinformări. Grupul operativ s-a împărțit în șase „subgrupuri” axate pe subiecte specifice de dezinformare, inclusiv verificarea faptelor, alegerile și demonetizarea instituțiilor de presă conservatoare. În toate aceste subgrupuri, au avut loc peste 90 de întâlniri între platforme, organizații ale societății civile (OSC) privind cenzura și autorități de reglementare ale Comisiei Europene între sfârșitul anului 2022 și 2024. (Across all of these subgroups, there were more than 90 meetings between platforms, censorious civil society organizations (CSOs), and European Commission regulators between late 2022 and 2024.)
Regimul european de reglementare a cenzurii „voluntar” și „bazat pe consens” nu este nici voluntar, nici bazat pe consens. Atât înainte, cât și după adoptarea Legii privind discursul de incitare la ură, CE a înființat mai multe forumuri pentru a interacționa în mod regulat cu platformele cu privire la moderarea conținutului, inclusiv Codul discursului instigator la ură și Codul dezinformare. Aceste forumuri, care au organizat împreună peste 100 de întâlniri în cadrul cărora autoritățile de reglementare au avut oportunitatea de a face presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul mai agresiv, se presupunea că erau voluntare și aveau scopul de a obține „consens” printr-un așa-numit dialog de reglementare.
Nimic din toate acestea nu era adevărat. După cum dezvăluie fără menajamente e-mailurile interne ale companiilor, acestea știau că „nu aveau de ales” dacă să se alăture acestor inițiative voluntare.14 Iar autoritățile de reglementare europene conduceau spectacolul: agendele erau stabilite „sub impulsul (puternic) al Comisiei UE”, iar așa-numitul „consens” era obținut sub o presiune puternică din partea CE . (None of that was true. As internal company emails bluntly reveal, the companies knew that they “[didn’t] really have a choice” whether to join these voluntary initiatives. And the European regulators were running the show: agendas were set “under (strong) impetus from the EU Commission” and so-called “consensus” was achieved under heavy pressure from the European Commission)
Comisia Europeană a exercitat cu succes presiuni asupra principalelor platforme de socializare pentru a-și modifica regulile globale de moderare a conținutului, încălcând în mod direct dreptul de exprimare online al americanilor în Statele Unite. Majoritatea platformelor importante de socializare sau de partajare video au sediul în Statele Unite și au un set unic, global, de reguli care guvernează ce conținut poate sau nu poate fi postat pe site.
Aceste reguli stabilesc limitele pentru discursul permis în piața modernă a orașului, transformându-le într-un punct cheie de presiune pentru autoritățile de reglementare care doresc să controleze narațiunea pentru a-și consolida influența asupra puterii politice.
În mod esențial, regulile de moderare a conținutului platformelor sunt – și, practic, trebuie să fie – globale ca domeniu de aplicare. Moderarea conținutului la nivel de țară reprezintă o amenințare semnificativă la adresa vieții private, necesitând ca platformele să cunoască și să stocheze locația specifică a fiecărui utilizator de fiecare dată când se conectează. Într-o epocă în care utilizatorii pot utiliza liber rețele private virtuale (VPN) pentru a-și simula locația și a-și proteja informațiile personale, moderarea conținutului la nivel de țară este, de asemenea, ineficientă – pe lângă faptul că creează costuri imense pentru platformele de toate dimensiunile.
Internetul este global, iar platformele se guvernează în consecință. Asta înseamnă că, atunci când autoritățile de reglementare europene fac presiuni asupra companiilor de social media pentru a-și modifica regulile de moderare a conținutului, acest lucru afectează ceea ce americanii pot spune și vedea online în Statele Unite. Prin urmare, legile europene de cenzură care afectează regulile de moderare a conținutului reprezintă o amenințare directă la adresa libertății de exprimare din SUA. Cu ani înainte de adoptarea Legii privind Dispozițiile Digitale de Dezvoltare (DSA), CE a făcut din aceste reguli de moderare a conținutului platformelor principala sa țintă. În timpul pandemiei de COVID-19, înalți funcționari ai CE au presat platformele să-și modifice regulile de moderare a conținutului pentru a cenzura la nivel global conținutul care pune sub semnul întrebării narațiunile consacrate despre virus și vaccin. Cu aprobarea președintelui UE, Ursula von der Leyen, și a vicepreședintelui Vera Jourova, CE a întrebat platformele cum intenționează să „își actualizeze… termenii și condițiile de utilizare sau practicile de moderare a conținutului (promovare/retrogradare)” înainte de lansarea vaccinurilor COVID-19. Exemplele includ Facebook, Instagram, YouTube și X. Excepția notabilă este TikTok, care este deținută de chinezi, dar își transferă operațiunile din SUA către o proprietate majoritară americană în baza unui acord negociat de președintele Trump. (Clare Duffy, „Acordul pentru asigurarea viitorului TikTok în SUA s-a încheiat în sfârșit”, CNN , 23 ianuarie 2026).
Orientările Comisiei pentru furnizorii de platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice pentru procesele electorale în temeiul articolului 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/2065, nr. C/2024/3014 (26 aprilie 2024) (denumit în continuare „Orientările electorale DSA”) Comisia stabilește „politicile, instrumentele și procesele standard ale companiei legate de alegeri”. CE colaborează în mod regulat cu platforme mari de socializare cu privire la modificările care ar trebui făcute în legătură cu alegerile și găzduiește discuții legate de DSA în țări din afara UE. De la intrarea în vigoare a DSA în 2023, CE a făcut presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, pe lângă alegerile UE din iunie 2024.50 Documentele nepublice prezentate Comitetului în urma citației demonstrează modul în care CE a exercitat presiuni regulate asupra platformelor înaintea alegerilor naționale din statele membre ale UE pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste.
Ordinele de zi și rapoartele ședințelor nepublice arată că CE a convocat în mod regulat reuniuni ale autorităților de reglementare la nivel național, ale ONG-urilor de stânga și ale platformelor înainte de alegeri.
Comisia Europeană a contribuit, de asemenea, la organizarea de „sisteme de răspuns rapid” în cadrul cărora terțe părți aprobate de guvern au fost împuternicite să facă cereri prioritare de cenzură care vizau aproape exclusiv opoziția partidului de guvernământ. TikTok a raportat CE că a cenzurat peste 45.000 de presupuse „dezinformări”, inclusiv discursuri politice clare pe teme precum „migrația, schimbările climatice, securitatea și apărarea și drepturile LGBTQ”, înainte de alegerile europene din 2024. Ea a contribuit, de asemenea, la organizarea de „sisteme de răspuns rapid” în cadrul cărora terțe părți aprobate de guvern au fost împuternicite să facă cereri prioritare de cenzură care vizau aproape exclusiv opoziția partidului de guvernământ.
Sub auspiciile Codului dezinformare și ale Orientărilor electorale DSA, Comisia a activat un aparat de cenzură cunoscut sub numele de „sistem de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri europene recente.
În cadrul acestor „sisteme de răspuns rapid”, verificatorii de fapte aprobați de CE au posibilitatea de a face cereri prioritare de cenzură în săptămânile dinaintea și după alegerile majore. Acești așa-numiți verificatori de fapte sunt invariabil de stânga și pro-cenzură – orice altceva decât neutri din punct de vedere politic. Mai mult, cerința ca acești verificatori de fapte să fie aprobați de CE creează un stimulent structural clar pentru participanți de a cenzura opiniile și conținutul eurosceptic care subminează narațiunile politice preferate de Comisie. CE a activat sisteme de răspuns rapid înaintea alegerilor legislative franceze din 2024, alegerilor prezidențiale moldovenești din 2024, alegerilor prezidențiale românești din 2024-2025, și alegerilor legislative germane din 2025. Acuzațiile de interferență omniprezentă a Rusiei în alegerile prezidențiale românești din 2024, care au fost anulate după ce un candidat populist a câștigat primul tur de scrutin, sunt subminate de documentele interne ale platformei electorale.
Primul tur al alegerilor prezidențiale românești din 2024 a avut loc pe 24 noiembrie 2024. ( Thomas Grove și Alan Cullison, România anulează alegerile după acuzațiile de influență rusă, WALL. ST. J.(6 decembrie 2024, Rowan Ings, Utilizatorii TikTok sunt acuzați de declanșarea unui scandal electoral, BBC , 30 aprilie 2025).
Candidatul populist independent Călin Georgescu a obținut o victorie surprinzătoare, avansând în turul doi împotriva candidatei centriste Elena Lasconi. Cu toate acestea, între primul și al doilea tur de scrutin, Curtea Constituțională a României a anulat alegerile după ce serviciul de informații al României a susținut că Rusia a stimulat campania lui Georgescu pe rețelele de socializare. Rapoartele publice ulterioare au pus sub semnul întrebării această narațiune, constatând că un alt partid politic românesc s-ar fi putut afla în spatele presupusei campanii rusești pe rețelele de socializare.( DSA Election Guidelines), p.116 din Raport.
Documentele nepublice prezentate în următoarele părți ale președintelor naționale demonstrează înaintea modulului de alegere a statelor membre în platforma europeană a reglementărilor UE. a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste.
Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat primarului tur al alegerilor prezidențiale din luna precedentă, câștigate de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu, după ce activitățile de informații din Rusia susțineau George coordonată.
În documentele transmise CE, care a folosit acuzația nedovedită de interferență rusă pentru a investiga practica de moderat a conținutului, TikTok a declarat că „nu a găsit și nici nu s-au prezentat dovezi ale unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu” – principala acuzație a autorităților de informații. ( TikTok Response to Commission RFI Dec. 7, 2024) , p. 18 din raport.
Joi, 6 martie 2025, în cauza Călin Georgescu v. Romania (cererea nr. 37327/24), în format de trei judecători, CEDO a declarat, în unanimitate, cererea inadmisibilă. Această decizie este definitivă. (Response to Commission RFI , Dec. 13, 2024; Thomas Grove & Alan Cullison, Romania Scraps Election After Russian Influence Allegations, WALL. ST. J. , Dec. 6, 2024)cit.apudhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Cronologia; https://www.juridice.ro/18 martie 2025)
Doar în circumstanțe excepționale (principiul ultima ratio) se poate permite anularea alegerilor. Codul de Bună Practică în Materie Electorală impune un sistem eficient de apel și stabilește în mod special că „organul de apel trebuie să aibă autoritatea de a anula alegerile în cazul în care neregularitățile ar fi putut afecta rezultatul.” (În anul 2004 s-au anulat alegerile din Ukraina, în 2016 cele din Austria, în 2024 cele din Bulgaria v și https://www.juridice.ro/18 martie 2025
Comisia Europeană a amendat-o pe X cu 120 de milioane de euro – puțin sub plafonul legal de șase procente din veniturile globale – pentru presupuse încălcări ( Denis Cenușa, Liberalii români au orchestrat finanțarea campaniei lui Georgescu, dezvăluie o anchetă, BNE INTELLINEWS , 22 decembrie 2024; Sarah Rainsford ș.a.., Primarul liberal Dan învinge naționalistul într-o cursă tensionată pentru președinția României” BBC , 19 mai 2025; Decizia Comisiei din 5 decembrie 2025 în temeiul articolelor 73(1), 73(3) și 74(1) din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Legea privind serviciile digitale); Cauza DSA.100101, DSA.100102 și DSA.100103 – X (fostul Twitter), C(2025) 8630 final; https://x.com/JudiciaryGOP/status/2016619751183724789.
Comisia Europeană continuă să utilizeze DSA ca armă pentru a cenzura conținut dincolo de granițele sale. După un deceniu de cenzură, CE continuă să abandoneze angajamentul istoric al Europei față de libertatea de exprimare. Decizia afirmă că, în temeiul prevederii DSA privind accesul cercetătorilor, X, o companie americană, trebuie să transmită date americane cercetătorilor din întreaga lume – totul din cauza unei legi europene. Iar CE a amenințat că va interzice X în UE dacă nu respectă cerințele sale de cenzură. Decizia CE de a amenda X este îngrozitoare în cel puțin două moduri distincte: o penalizează pe X pentru apărarea globală a libertății de exprimare și revendică autoritatea de a aplica DSA la nivel global. Este exact ceea ce Comitetul a avertizat de mai bine de un an.
TikTok a menționat că argumentele juridice care însoțesc aceste cereri de eliminare – atunci când au existat – „au căutat să transmită o interpretare foarte largă” a puterii autorității electorale. De exemplu, autoritățile române au cerut TikTok „să elimine conținutul pe motiv că era «lipsit de respect și insultă partidul PSD»” – un partid de stânga care făcea parte din coaliția de guvernare din parlamentul României la acea vreme. Între primul tur al alegerilor și anularea acestora, ordinele române au fost și mai agresive: autoritățile de reglementare au declarat pentru TikTok că „toate materialele care conțin imagini cu Călin Georgescu trebuie eliminate”.
Cu toate acestea, autoritatea electorală românească i-a interzis lui Georgescu să candideze la alegerile de reluare a discursului din mai 2025.
Documentele interne ale TikTok și comunicările cu CE și autoritățile române subminează și mai mult narațiunea privind interferența Rusiei. Echipele de informații interne ale TikTok au evaluat în mod constant că Rusia nu a desfășurat o operațiune de influențare coordonată pentru a stimula campania lui Georgescu și au împărtășit în mod repetat această evaluare cu CE și autoritățile române.
Documentele interne arată, de asemenea, că, înainte de alegerile anulate, autoritățile de reglementare române împuternicite în temeiul DSA au lucrat pentru a reduce la tăcere conținutul care susținea candidații populiști și naționaliști, inclusiv prin ordine globale de eliminare a conținutului.
Înainte de alegerile din 2024, autoritățile române au formulat în mod repetat cereri de eliminare a conținutului în afara procesului formal DSA, folosind interpretări extinse ale propriei puteri pentru a impune eliminarea conținutului politic. După cum TikTok a declarat ulterior CE , platforma a fost „prudentă față de abordarea foarte informală” a cererilor de eliminare „adoptată de Autoritatea Electorală Română în contextul alegerilor din România, în special potențialul de influență politică asupra procesului și/sau eliminarea nejustificată a conținutului legal (cum ar fi discursul politic)”.
Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice. TikTok a fost de acord, refuzând să elimine postările pro-Georgescu ale cetățenilor privați pe motive legate de libertatea de exprimare( Sarah Rainsford , Laura Gozzi, Hotărârea finală îl împiedică pe Georgescu, candidatul de extremă dreapta, să voteze în România, BBC , 11 martie 2025; Comisia Europeană, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-inpage-tiktok). . p. 117 din Raport
TikTok și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cenzura conținutului politic de către autoritățile de reglementare din România înaintea alegerilor prezidențiale din 2024.
Aceste cereri agresive de eliminare au inclus chiar și un ordin global de eliminare a anumitor conținuturi pro-Georgescu. Ca răspuns la o hotărâre judecătorească românească, TikTok a blocat geografic videoclipurile despre care se pretindea că nu respectă cerințele de transparență a finanțării campaniilor. Ulterior, autoritatea de reglementare electorală din România a declarat că „decizia [instanței române]” de eliminare a conținutului „este obligatorie nu numai în România”. ”. Se pare că TikTok ( E-mailuri între autoritățile de reglementare din România, personalul CE și personalul TikTok , 28 noiembrie 2024), au rămas fermi și au refuzat să elimine conținut la nivel global pentru nerespectarea legislației române locale – spre marea dezamăgire a autorităților de reglementare din România.
. După alegeri, S.R.I. s-a plâns că, deși TikTok „a blocat accesul vizual la” anumite postări „de pe teritoriul României, acestea rămân vizibile în alte state și pot fi distribuite”. Eliminarea conținutului la nivel global încalcă suveranitatea Statelor Unite și a oricărei alte țări de pe Pământ, permițând judecătorilor și autorităților de reglementare străine să cenzureze conținut acolo unde nu au jurisdicție în acest sens.
Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a României a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale și a anulat turul doi al votului pe baza acuzației Serviciului Român de Informații că Rusia a desfășurat o campanie TikTok pentru a spori artificial sprijinul pentru Georgescu. Echipa internă de informații privind amenințările a TikTok nu a fost de acord cu această evaluare, informând în repetate rânduri autoritățile române și Comisia că nu are dovezi care să le susțină acuzațiile. În documentele transmise CE , TikTok a declarat că a detectat trei operațiuni de influență coordonată (CIO) pe platformă în perioada electorală din România – niciuna dintre acestea neavând originea în Rusia. Doar unul dintre acești CIO a urmărit să promoveze campania lui Georgescu. Acesta a operat din România și a acumulat mai puțin de 2.000 de urmăritori.( p.119 din Raport)
Doar unul dintre acești CIO a urmărit să promoveze campania lui Georgescu. Acesta a operat din România și a acumulat mai puțin de 2.000 de urmăritori. S.R.I.: Nota nr. 2 către Consiliul Suprem de Apărare a Țării din România, 2024 ( Thomas Grove , Alan Cullison, România renunță la alegeri după acuzațiile de influență rusească, WALL. ST. J. 6 decembrie 2024 ; v și Ministerul Afacerilor Interne din România: Notă informativă , 2024 ; S.R.I. : Nota nr. 1 către Consiliul Suprem de Apărare a Țării , 2024; S.R.I. : Nota nr. 2 către Consiliul Suprem de Apărare a Țării , 2024; Notă a Serviciului de Informații Externe: Analiza riscurilor de securitate națională generate de acțiunile actorilor cibernetici statali și nestatali asupra infrastructurilor IT&C, sprijin pentru procesul electoral , 28 noiembrie 2024).
Pe data de 28 noiembrie, la patru zile după alegeri și pe măsură ce au început să apară acuzații de influență rusească, TikTok a informat autoritatea de reglementare a mass-media din România cu privire la măsurile sale de integritate electorală. TikTok a remarcat „activitate suspectă în jurul unor videoclipuri de promovare politică plătite, potențial nedivulgate”, legate de Georgescu, dar nu a făcut o legătură cu Rusia. Rapoartele ulterioare din mass-media au indicat că un alt partid politic românesc a orchestrat campania TikTok în cauză. ( Robert Lupițu, Raport SUA: CE interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură, Juridice.ro)
TikTok a informat CE că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat” dovezi care să susțină principala acuzație a autorităților române privind interferența Rusiei. Cu toate acestea, CE a ignorat constatările TikTok și a folosit ocazia pentru a suprima discursul politic legitim online.
Apartenența României la Spațiul Schengen, sistemul intern de frontiere deschise al UE. În mod similar, verificatorul de informații din România Funky Citizens a semnalat cel puțin 334 de videoclipuri TikTok pentru eliminare în lunile noiembrie și decembrie 2024. Cel puțin 153 dintre acestea au fost eliminate la nivel global pentru încălcarea regulilor de moderare a conținutului TikTok, care au făcut obiectul presiunilor de cenzură ale UE timp de mai mulți ani, în timp ce alte videoclipuri au fost blocate geografic.
Conținutul semnalat a inclus discursuri politice despre alegerile anulate, cum ar fi acuzațiile „că alegerile au fost anulate deoarece establishmentul nu dorea ca candidatul Călin Georgescu să devină președinte, deoarece acest lucru le oprește planurile de a începe un război”.
Funky Citizens a copiat autoritățile de reglementare ale CE pentru fiecare dintre cererile de cenzură, indicând că acestea acționau cu binecuvântarea tacită a Comisiei și sporeau presiunea asupra TikTok pentru a se conforma. p. 122-123 din Raport
Forumul UE pentru Internet (EUIF), creat inițial pentru a opri recrutarea teroriștilor online, etichetează acum discursul politic conservator convențional drept „extremism violent de dreapta” și face presiuni asupra platformelor pentru a-l cenzura, mergând până la a le oferi un manual despre cum să facă acest lucru. EUIF a întreprins toate acestea, chiar dacă EUIF recunoaște că conținutul pe care îl vizează nu încalcă nici legislația europeană, nici regulile platformelor. De la intrarea în vigoare a DSA, cenzura politică nu a făcut decât să se intensifice. CE a emis reguli de cenzură politică obligatorii de facto pentru alegerile europene și a presat platformele să cenzureze agresiv discursul politic înaintea a cel puțin nouă alegeri europene majore din 2023. Acest lucru a culminat în România în 2024, unde alegerile prezidențiale au fost anulate pe baza acuzațiilor de interferență a Rusiei pe rețelele de socializare, care sunt contestate de relatările din mass-media și, aici pentru prima dată, de documentele interne ale platformelor. Și pentru că platformele instituie un set comun de practici electorale la nivel mondial, dictatele UE ar fi putut cauza cenzurarea discursului politic al SUA înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. p.124 din Raport
CE a ignorat constatările TikTok și a folosit ocazia pentru a suprima discursul politic legitim online. Pe 29 noiembrie, DG-Connect a convocat o masă rotundă privind moderarea conținutului politic românesc cu platformele, Prezentare de diapozitive TikTok din România: Informare privind integritatea platformei electorale din România (28 noiembrie 2024; Rowan Ings, Utilizatorii TikTok acuzați de declanșarea unui scandal electoral, BBC , 30 aprilie 2025 ; Autoritatea Fiscală Română a dezvăluit că [presupusa campanie rusă] a fost finanțată de Partidul Național Liberal de centru-dreapta ; Răspunsul TikTok la cererea de informații a Comisiei , 7 decembrie 2024; S.R.I., Nota nr. 1 către Consiliul Suprem de Apărare a Țării din România 2024),
Pe măsură ce acuzațiile de interferență rusă s-au intensificat, CE a solicitat, de asemenea, informații despre practicile de moderare a conținutului politic ale TikTok, întrebând despre „modificări” ale „proceselor, controalelor și sistemelor TikTok pentru monitorizarea și detectarea oricăror riscuri sistemice”. CE a folosit această narațiune încă nedovedită pentru a face presiuni asupra TikTok să se angajeze într-o cenzură politică mai agresivă. Ca răspuns, TikTok a informat Comisia că va cenzura conținutul cu termenii „lovitură de stat” și „război” – discurs politic clar legat de percepția de către România a perversiunii procesului democratic – „pentru următoarele 60 de zile pentru a atenua riscul unor narațiuni dăunătoare”. Dar acest lucru nu a fost suficient. Pe 17 decembrie, CE a deschis o anchetă formală DSA asupra TikTok pentru că nu a cenzurat agresiv conținutul înainte și după alegerile din România.
Comisia Europeană și autoritățile române și-au continuat campania agresivă de cenzură. Într-o întâlnire din februarie 2025, DG-Connect a convocat echipa de produs TikTok la o întâlnire pe tema „politicilor și aplicării acestora în materie de comportament înșelător” și a măsurilor „potențial ineficiente” de „atenuare” a DSA.
Dorința CE de a se întâlni cu echipa internă de produs TikTok, mai degrabă decât cu personalul responsabil cu afacerile guvernamentale și conformitatea, a cărui sarcină era să gestioneze relația TikTok cu Comisia, indică faptul că CE a căutat o influență mai profundă asupra proceselor interne de moderare ale platformei. ( p.121 din Raport).
Comisia Europeană și autoritățile române s-au angajat să mențină măsuri agresive de cenzură înainte de alegerile reprogramate, chiar dacă acuzațiile lor anterioare privind influența Rusiei nu au fost confirmate. Pe parcursul procesului electoral românesc, ONG-urile împuternicite de CE să facă cereri prioritare de cenzură – fie ca semnalatori de încredere DSA, fie prin intermediul Sistemului de răspuns rapid al Comisiei – au formulat cereri de eliminare a conținutului părtinitor din punct de vedere politic. Observatorul Bulgaro-Român al Media Digitală, care este finanțat de UE, a trimis către TikTok sute de cereri de cenzură în zilele de după primul tur al alegerilor inițiale.
Deși o parte din conținut ar fi putut fi cu adevărat inacceptabil, o mare parte din conținutul semnalat pare a fi discurs politic standard pro-Georgescu și anti-progresist, inclusiv conținut politic legat de pozițiile lui Georgescu cu privire la problemele de mediu (, https://brodhub.eu/en/factchecking/ )
Președintele Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura. În același timp, și președintele francez Emmanuel Macron și fostul premier belgian Alexander De Croo au arătat cu degetul spre Rusia, o poziție de condamnare a ingerințelor la adresa democrației venind și din partea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. Un raport oficial al guvernului francez a confirmat “manipularea pe scară largă” a alegerilor din România, primele alegeri democratice majore din Europa anulate din cauza ingerințelor străine.
Operațiunea Rusiei în România a fost „înșelăciune” printr-o „campanie amplă pregătită dinainte pentru a afecta clandestin un scrutin”. Poziția NATO a venit în ajunul Conferinței de Securitate de la München, al cărei raport anual menționează “atacurile hibride agresive” ale Rusiei în Europa și “interferențe electorale în România”.
„Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult nu despre dinspre Rusia, China sau alt actor extern, ci ceea ce se întâmplă în interiorul Europei. (….) Situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie, România a anulat dintr-o lovitură rezultatul alegerilor prezidențiale pe baza suspiciunilor șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali. Acum, din câte am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a infectat alegerile din România”, a declarat Vance într-un discurs susținut în cadrul Conferinței, pe care l-a întrebuințat pentru a critica ceea ce el a numit „regresul” libertății de exprimare în Europa.
În concluzie, dacă dovezile manipulării alegerilor vor ieși la iveală ulterior, vor exista motive pentru revizuirea deciziei de validare a rezultatelor alegerilor și organizarea unor noi alegeri. Anularea poate fi dispusă numai dacă este singurul remediu pentru democrație, întrucât a fost afectat rezultatul votului , faptele care au deturnat rezultatul alegerilor fiind stabilite de instanța de judecată.
Europarlamentara Diana Șoșoacă este chemată la PÎCCJ, în dosarul în care este acuzată de mai multe infracțiuni, printre care promovarea ideologiilor extremiste. Procurorii propun o examinare psihiatrică. (Daniel Groza Ziare.com , 30 Martie 2026) . Lidera partidului SOS consideră măsura ca „abuzivă, bolșevică și fascistă”. (Luiza Dobrescu, Ruxandra Radulescu , Diana Șoșoacă chemată luni la Parchet pentru expertiză psihiatrică, https://www.gandul.ro/politica, 28 martie 2026)
Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului în cauză este necesară și opinia unui expert.
Expertiza se dispune, în condițiile art. 100 C.pr.pen., la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanță motivată, iar în cursul judecății se dispune de către instanță, prin încheiere motivată.
Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor și împrejurărilor supuse evaluării și a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
Expertiza poate fi efectuată de experți oficiali din laboratoare sau instituții de specialitate ori de experți independenți autorizați din țară sau din străinătate, în condițiile legii.
Expertiza și examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituțiilor medico-legale.
Ordonanța organului de urmărire penală sau încheierea instanței prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice și să le evalueze, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum și instituția ori experții desemnați.
În domeniile strict specializate, dacă pentru înțelegerea probelor sunt necesare anumite cunoștințe specifice sau alte asemenea cunoștințe, instanța ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialiști care funcționează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispozițiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.
La efectuarea expertizei pot participa experți independenți autorizați, numiți la solicitarea părților sau subiecților procesuali principali.
Când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanță efectuarea unei constatări.
Constatarea este efectuată de către un specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.
Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare.
După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize. (art. 172 C.pr.pen.)
Expertul este numit prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței.
Se desemnează, de regulă, un singur expert, cu excepția situațiilor în care, ca urmare a complexității expertizei, sunt necesare cunoștințe specializate din discipline distincte, situație în care desemnează doi sau mai mulți experți.
Când expertiza urmează să fie efectuată de o instituție medico-legală, de un institut sau laborator de specialitate, desemnarea unuia sau a mai multor experți se face de către acea instituție, potrivit legii.
Părțile și subiecții procesuali principali au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea. În cazul în care expertiza este dispusă de instanță, procurorul poate solicita ca un expert recomandat de acesta să participe la efectuarea expertizei.
Expertul, instituția medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate, la cererea expertului, poate solicita, atunci când consideră necesar, participarea specialiștilor de la alte instituții sau avizul acestora.
Instituția medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate comunică organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei numele experților desemnați. (art. 173 C.pr.pen.)
Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 nu poate fi desemnată ca expert, iar în cazul în care a fost desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările și concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă.
Curtea Constituțională constată că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 174 alin. (1), care nu prevede aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art. 54 din același act normativ și în ceea ce îl privește pe specialistul care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, care efectuează constatarea potrivit art. 172 alin. (10) C. pr. pen. , este neconstituțională.
În aceeași cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea de expert desemnat de organul judiciar, cât și pe aceea de expert recomandat de unul dintre subiecții procesuali.
Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de părți în aceeași cauză o persoană care funcționează în cadrul aceleiași instituții medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituției respective la solicitarea organului judiciar.[1]
Curtea Constituţională, prin Decizia nr.87/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 alin. (1) și art. 282 alin. (1) C.pr.pen. constată că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 174 alin. (1) din C.pr.pen., care nu prevede aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art. 54 din același act normativ și în ceea ce îl privește pe specialistul care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, care efectuează constatarea potrivit art. 172 alin. (10) din C.pr.pen., este neconstituțională.
Regula este aceea că atunci când organele judiciare, în cursul urmăririi penale, au nevoie de opinia unui expert pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului în cauză, se dispune efectuarea unei expertize, iar nu a unei constatări. Astfel, dispunerea efectuării constatării va fi întotdeauna excepția, aceasta putând fi realizată doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 172 alin. (9) C.pr.pen. (Decizia nr. 460 din 5 iulie 2018, M.Of. nr. 979 din 20 noiembrie 2018, § 51).
Potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, M.Of. nr. 26 din 25 ianuarie 2000, este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândește această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit, pe specialități și pe județe, respectiv pe municipiul București. Procedura dobândirii calității de expert tehnic judiciar este reglementată de dispozițiile capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000. Expertul tehnic judiciar este expert oficial și poate fi numit de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești sau de alte organe cu atribuții jurisdicționale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.
Potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000, expertiza tehnică efectuată din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică Judiciară. Potrivit art. 3 din același act normativ, expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice constituie expertiză tehnică extrajudiciară. Dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar este reglementată de dispozițiile capitolului IV din același act normativ. Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit pe specialități și pe județe, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, tabel ce se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor.
Expertul tehnic judiciar poate efectua și expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, pe când expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.( art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000)
Potrivit art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000, persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condițiile prezentei ordonanțe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestată. Specializările expertizei tehnice judiciare sunt stabilite în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin ordin al ministrului justiției (Ordinul nr. 199/C/2010, M.Of. nr. 78 din 4 februarie 2010).
În ceea ce privește incompatibilitatea expertului în cauzele în care acesta este desemnat să efectueze expertiza, aceasta este prevăzută de legislația aplicabilă, în funcție de specificul fiecărei cauze; de exemplu, în cauzele civile, incompatibilitățile sunt prevăzute de Codul de procedură civilă, iar în cauzele penale, incompatibilitățile sunt prevăzute de C.pr.pen.. Astfel, în materie penală se aplică dispoziția expresă din art. 174 C.pr.pen. referitoare la incompatibilitățile expertului.
Art. 116 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară dispune că „în cadrul parchetelor pot fi numiți, prin ordin al procurorului general al P.Î.C.C.J. , specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală”.
Deși norma procesual penală nu definește sintagma „specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare”, prin actele normative edictate, conform atribuțiilor sale constituționale prevăzute la art. 61 alin. (1) din Constituție și în marja de apreciere prevăzută de acestea (de exemplu, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție), legiuitorul a stabilit domeniile de competență ale specialiștilor ce urmează să își desfășoare activitatea în cadrul organelor judiciare, condițiile de numire a acestora și statutul lor, așa încât nu se poate reține încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5). Totodată, constatările tehnico-științifice efectuate de către acești specialiști constituie mijloc de probă, în sensul dispozițiilor art. 172 și urm. C.pr.pen., iar acest mijloc de probă poate fi contestat de către părțile interesate atât în cadrul procedurii în camera preliminară, prin invocarea de excepții referitoare la legalitatea și temeinicia actelor de urmărire penală, cât și în etapa judecății/conform dispozițiilor procesual penale referitoare la administrarea probelor (Decizia nr. 791 din 15 decembrie 2016, M.Of. nr. 140 din 23 februarie 2017, §§ 25 și 26).
În ceea ce privește incompatibilitatea specialiștilor care funcționează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora, dispozițiile Codului de procedură penală nu fac nicio referire la incompatibilitatea acestor persoane, astfel că, spre deosebire de experți, dispozițiile relative la această instituție nu le sunt aplicabile.
Evaluarea probelor este guvernată de principiul liberei aprecieri, potrivit căruia organele judiciare au dreptul să aprecieze în mod liber atât valoarea fiecărei probe administrate (în raport cu celelalte), indiferent de faza procesuală în care au fost administrate, cât și credibilitatea lor. Probele nu au o valoare a priori stabilită de legiuitor, importanța acestora rezultând în urma aprecierii lor de către organele judiciare în contextul analizei ansamblului materialului probatoriu administrat în cauză.
Aspectele constatate printr-un raport de constatare se bucură de aceeași valoare probantă cu cele reținute într-un raport de expertiză, neexistând vreo ierarhizare a acestora.
Referitor la incompatibilitate, aceasta este situația în care se poate eventual afla un subiect procesual atunci când ar participa în aceeași cauză penală în două poziții procesuale sau o poziție procesuală și alta extraprocesuală ce nu se pot concilia. Inconciliabilitatea dintre cele două poziții explică existența instituției procesuale a incompatibilității. Pozițiile procesuale sunt inconciliabile atunci când ocuparea lor de către același subiect procesual în aceeași cauză penală face să nască suspiciune, îndoială asupra capacității subiective a acestui subiect, în ceea ce privește obiectivitatea și imparțialitatea în cazul subiecților oficiali sau cu privire la loialitatea și probitatea în cazul subiecților particulari”.
Prin reglementarea materiei incompatibilităților, legiuitorul a instituit o prezumție legală de incompatibilitate ce derivă din demersul obiectiv de apreciere a incompatibilității (Decizia nr. 665 din 30 octombrie 2018, M.Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019, § 16). Incompatibilitatea constă în imposibilitatea legală pentru un subiect procesual de a participa într-o cauză penală, spre a nu influența caracterul echitabil al procesului penal (Decizia nr. 500 din 30 iunie 2016, M.Of. nr. 743 din 23 septembrie 2016, § 15).
Prin reglementarea cazurilor de incompatibilitate, legiuitorul a prezumat în mod absolut că aceste situații determină parțialitatea anumitor persoane implicate în procedurile judiciare penale, cu efecte ce se răsfrâng asupra echității procesului.
În ceea ce privește expertul și specialistul, primul este prevăzut expres de art. 34 din C.pr.pen. în categoria altor subiecți procesuali, pe când cel de-al doilea nu este prevăzut expres de aceste dispoziții. Cu toate acestea, având în vedere ultima teză a articolului menționat, care se referă la „orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale”, și specialistul face parte din această categorie.
Din analiza coroborată a dispozițiilor legale rezultă, pe de o parte, că rolul și locul specialistului în procedura penală nu sunt esențial diferite de cele ale expertului, iar, pe de altă parte, că raportul de expertiză și cel de constatare tehnico-științifică se bucură de aceeași importanță în cadrul procedurilor penale, nefiind realizată o ierarhizare a valorii probante a celor două.
Constatările efectuate prin cele două mijloace de probă pot avea o influență importantă asupra judecătorului, în condițiile în care atât expertiza, cât și constatarea se dispun în scopul elucidării unor aspecte care fac necesară opinia unui specialist în domeniul respectiv, domeniu care nu intră în aria de expertiză a judecătorului. Mai mult, constatările efectuate prin cele două mijloace de probă pot juca uneori un rol determinant între elementele pe care judecătorul își întemeiază hotărârea.
Existența unei situații care determină punerea la îndoială a imparțialității persoanei care este chemată să realizeze o analiză a unor elemente din procesul penal determină punerea la îndoială a imparțialității actului de justiție.
Imparțialitatea, transparența și corectitudinea expertizei sunt garantate de îndeplinirea condițiilor cerute de normele procesual penale în vigoare în activitatea de întocmire a raportului de expertiză. Legiuitorul a reglementat o serie de incompatibilități referitoare la expert în cuprinsul art. 174 C.pr.pen., potrivit căruia persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 C.pr.pen. nu poate fi desemnată ca expert, iar, în cazul în care a fost desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările și concluziile acesteia (Decizia nr. 787 din 15 decembrie 2016, M.Of. nr. 192 din 17 martie 2017, § 20).
„Este ușor de înțeles că apar îndoieli, în special în mintea unui învinuit, în ceea ce privește neutralitatea unui expert atunci când raportul său a determinat, de fapt, inițierea/declanșarea unei urmăriri penale. În cazul de față, aparențele au sugerat că directorul avea, mai degrabă, rolul unui martor al acuzării” ( CEDO Hotărârea din 6 mai 1985, pronunțată în Cauza Bonisch împotriva Austriei, § 32). „Astfel de temeri pot avea o anumită importanță, dar nu sunt decisive. Ceea ce este decisiv este dacă îndoielile ridicate de aparențe pot fi justificate în mod obiectiv. Având în vedere circumstanțele specifice ale cazului, aparențele sugerează că avizul prezentat de Birou este mai degrabă asemănător cu dovezile împotriva reclamantului utilizate de autoritățile de urmărire penală, decât cu opinia «neutră» și «independentă» a unui expert.” (Hotărârea din 5 aprilie 2007, pronunțată în Cauza Stoimenov împotriva Fostei Republici Iugoslave Macedonia, § 40).
Specialistul poate, de exemplu, să fi efectuat, în cauza în care întocmește raportul tehnico-științific, acte de urmărire penală, poate fi tutore sau curator al unei părți sau al unui subiect procesual principal din respectiva cauză, poate să fi fost reprezentant sau avocat al unei părți ori al unui subiect procesual principal, chiar și în altă cauză, poate fi rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situație dintre cele prevăzute la art. 177 din C.pen. cu una dintre părți, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora din cauza în care este desemnat etc.
În condițiile în care legiuitorul a apreciat cu caracter absolut că aceste situații determină imparțialitatea persoanelor implicate în procedurile judiciare penale, cu efecte ce se răsfrâng asupra echității procesului, este evident că existența acestor situații raportat la persoana specialistului produce aceleași efecte.
Soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 174 alin. (1) C.pr.pen., care nu prevede aplicarea cauzelor de incompatibilitate prevăzute de art. 64 din același act normativ și în ceea ce îl privește pe specialistul care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora și care efectuează constatarea potrivit art. 172 alin. (10) C.pr.pen., este neconstituțională, încălcând dreptul la un proces echitabil, prevăzut de dispozițiile art. 21 alin. (3) din Constituție. Curtea Constituţională, Decizia 87/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 alin. (1) și art. 282 alin. (1) C.pr.pen., M.Of. nr. 498 din 19 iunie 2019
… Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleași motive pentru care martorul poate refuza depunerea mărturiei. (art. 175 alin.1 C.pr.pen.)
Expertul are dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.
Expertul poate cere lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate.
El poate cere lămuriri părților și subiecților procesuali principali, cu încuviințarea și în condițiile stabilite de organele judiciare.
Are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de către organele judiciare în funcție de natura și complexitatea cauzei și de cheltuielile suportate sau care urmează a fi suportate de către expert. Dacă expertiza este efectuată de instituția medico-legală ori institutul sau laboratorul de specialitate, costul expertizei este stabilit în condițiile prevăzute de legea specială.
Expertul are obligația de a se prezenta în fața organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat și de a-și întocmi raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în ordonanța organului de urmărire penală sau în încheierea instanței. Termenul-limită din ordonanță sau încheiere poate fi prelungit, la cererea expertului, pentru motive întemeiate, fără ca prelungirea totală acordată să fie mai mare de 6 luni.
Întârzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum și răspunderea civilă a expertului sau a instituției desemnate să o efectueze pentru prejudiciile cauzate. (art. 175 C.pr.pen.)
Ca procedură, organul de urmărire penală sau instanța de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la care sunt chemate părțile, subiecții procesuali principali, precum și expertul, dacă acesta a fost desemnat. (art. 177 C.pr.pen.)
La termenul fixat se aduce la cunoștința procurorului, a părților, a subiecților procesuali principali și a expertului obiectul expertizei și întrebările la care expertul trebuie să răspundă și li se pune în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la aceste întrebări și că pot cere modificarea sau completarea lor. De asemenea, după caz, sunt indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze.
Expertul este înștiințat cu privire la faptul că are obligația de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observație sau constatare și de a expune o opinie imparțială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate cu regulile științei și expertizei profesionale.
Părțile și subiecții procesuali principali sunt încunoștințați că au dreptul să ceară numirea câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
După examinarea obiecțiilor și cererilor făcute de părți, de subiecții procesuali principali și expert, organul de urmărire penală sau instanța de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunoștințându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părțile sau subiecții procesuali principali.
Atunci când expertiza urmează să fie efectuată de o instituție medico-legală, de un laborator de expertiză criminalistică sau de orice institut de specialitate, sunt aplicabile dispozițiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară prezența expertului în fața organului judiciar. (art. 177 C.pr.pen.)
După efectuarea expertizei, constatările, clarificările, evaluările și opinia expertului sunt consemnate într-un raport.
Raportul de expertiză se depune la organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
În situația în care expertiza a fost efectuată în lipsa părților ori a subiecților procesuali principali, aceștia sau avocatul lor sunt încunoștințați cu privire la întocmirea raportului de expertiză și cu privire la dreptul la studierea raportului. (art. 178 C.pr.pen.)
Audierea expertului se efectuează potrivit dispozițiilor privitoare la audierea martorilor. (art. 179 C.pr.pen.)
Când organul de urmărire penală sau instanța constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, iar această deficiență nu poate fi suplinită prin audierea expertului, dispune efectuarea unui supliment de expertiză de către același expert. Când nu este posibilă desemnarea aceluiași expert, se dispune efectuarea unei alte expertize de către un alt expert.
Când expertiza a fost efectuată în cadrul instituției medico-legale, unui institut sau laborator de specialitate, organul de urmărire penală sau instanța se adresează instituției respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză. (art. 180 C.pr.pen.)
Organul de urmărire penală sau instanța dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conținutul și concluziile raportului de expertiză există contradicții, iar aceste deficiențe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
Când organul de urmărire penală sau instanța de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o instituție medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condițiile legii. (art. 181 C.pr.pen.)
Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează după obținerea consimțământului scris al persoanei ce urmează a fi supusă expertizei, exprimat, în prezența unui avocat ales sau din oficiu, în fața organului judiciar, iar în cazul minorului, și în prezența ocrotitorului legal.
În cazul în care suspectul sau inculpatul refuză în cursul urmăririi penale efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică, organul de cercetare penală sesizează procurorul sau judecătorul de drepturi și libertăți în vederea emiterii unui mandat de aducere în scopul prezentării la comisia medico-legală psihiatrică. Dispozițiile art. 265 alin. (4)-(9) C.pr.pen. se aplică în mod corespunzător.
În cazul în care consideră că este necesară o examinare complexă, ce necesită internarea medicală a suspectului sau a inculpatului într-o instituție sanitară de specialitate, iar acesta refuză internarea, comisia medico-legală sesizează organul de urmărire penală sau instanța cu privire la necesitatea luării măsurii internării nevoluntare.
În cursul urmăririi penale, procurorul, dacă apreciază că solicitarea comisiei medico-legale este întemeiată, poate cere judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află locul de internare ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea luarea măsurii internării nevoluntare, pentru maximum 30 de zile, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.
Judecătorul de drepturi și libertăți fixează ziua și ora de soluționare a propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare, în cel mult 3 zile de la data sesizării, având obligația de a-l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul fixat. Termenul se comunică procurorului, precum și avocatului suspectului sau inculpatului, căruia i se acordă, la cerere, dreptul de a studia dosarul cauzei și propunerea formulată de procuror.
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 184 alin. (28) C. pr. pen. , din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituție de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice. Î.C.C.J. Decizia 22 din 12 noiembrie 2018 referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 184 alin. (28) C.pr.pen., M.Of.nr. 47 din 18 ianuarie 2019.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 471 și 472 C.pr.pen. sesizarea referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. (28) C.pr.pen., respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării, ori se deduce doar perioada internării nevoluntare, este admisibilă.
Cf Art. 28 din Ordinul ministrului justiției și al ministrului sănătății nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale „(1) Expertiza medico-legală psihiatrică se face numai prin examinarea nemijlocită a persoanei, în cadrul unei comisii
…(4) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează numai pentru o anumită faptă sau circumstanță, având ca obiective principale stabilirea capacității psihice la momentul comiterii unei fapte prevăzute de legea penală sau al exercitării unui drept, a capacității psihice la momentul examinării și aprecieri asupra periculozității sociale și necesității instituirii măsurilor de siguranță cu caracter medical.”
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii constată că deducerea din pedeapsa închisorii pronunțate a duratei internării medicale în scopul efectuării expertizei medico-legale psihiatrice este obligatorie și în cazul internării voluntare a suspectului sau inculpatului, pentru următoarele argumente:
Contrar opiniei exprimate de către procurorul general al P.Î.C.C.J. , în sensul că textul alin. (28), fiind ultimul din conținutul art. 184 C.pr.pen., se referă exclusiv la internarea nevoluntară, Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază că, tocmai din această perspectivă (specifică interpretării sistematice), acest text trebuie aplicat în ambele situații, atât în cazul internării voluntare, cât și în cazul internării nevoluntare.
Se apreciază că, în cazul în care ar fi intenționat să restrângă aplicarea acestui text, nimic nu ar fi împiedicat legiuitorul să precizeze expres că: „Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat nevoluntar într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei, în condițiile art. 72 C.pen. .”
Or, nu se poate considera că neinserarea cuvântului „nevoluntar” în textul alin. (28) al art. 184 C.pr.pen. reprezintă o evidentă eroare de text ori o evidentă omisiune, mai ales dacă se reține importanța legii în care este inclus textul de lege menționat (C.pr.pen. al României).
Sintagma „în condițiile art. 72 din C.pen. ” cuprinsă în textul analizat trebuie înțeleasă în sensul că deducerea se face din „durata pedepsei pronunțate”, dar și în situațiile în care „condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii”, precum și în celelalte situații prevăzute de dispozițiile art. 72 alin. (2) și (3) C.pen. , ca urmare a trimiterii realizate de textul art. 184 alin. (28) C.pr.pen. la dispozițiile art. 72 C.pen. .
O interpretare contrară a art. 184 alin. (28) C.pr.pen. ar conduce la o situație vădit defavorabilă și, evident, inechitabilă juridic, deoarece:
– în ambele situații, organul judiciar „dispune efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice”, deci emite un act procesual obligatoriu a fi pus în executare;
– dispunerea expertizei medico-legale psihiatrice este, pe de altă parte, o obligație a organului judiciar, impusă de lege, deoarece dispozițiile art. 184 alin. (1) C.pr.pen. sunt imperative („se dispune”), iar nu supletive („se poate dispune”);
– în acest context se reține că însuși legiuitorul a apreciat că, pentru aflarea adevărului sub aspectul stabilirii răspunderii penale, este obligatorie efectuarea, în cazurile menționate expres și limitativ de art. 184 alin. (1) C.pr.pen., a expertizei medico-legale psihiatrice;
– în consecință, suspectul sau inculpatul este obligat să se supună unei obligații ce își are originea în două “surse”: legea, respectiv actul procesual al organului judiciar;
– legea stabilește două etape distincte:
a) dispunerea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice, prin emiterea actului procesual de către organul judiciar, obligatoriu a fi pus în executare;
b) punerea în executare a dispoziției procesuale sau a obligației prevăzute de lege.
Între cele două etape anterior menționate, legea obligă parcurgerea următoarelor momente procesuale:
(i)aducerea la cunoștința suspectului/inculpatului a dispoziției de efectuare a expertizei medico-legale psihiatrice;
(ii)obținerea consimțământului scris al suspectului sau inculpatului, exprimat în prezența unui avocat ales sau din oficiu;
(iii)parcurgerea, în funcție de conduita suspectului sau inculpatului, a procedurii de internare medicală și de efectuare a expertizei medico-legale psihiatrice (internarea medicală voluntară și prezentarea voluntară pentru examinarea la comisia medico-legală psihiatrică sau, în cazul refuzului de efectuare a expertizei ori în cazul neprezentării la comisia medico-legală psihiatrică, parcurgerea procedurii judiciare stabilite de lege pentru internarea nevoluntară);
– astfel, se constată că punerea în executare a dispoziției organului judiciar, corelativ cu obligația suspectului sau inculpatului de a se supune acesteia, poate fi îndeplinită “de bunăvoie” (prin internarea medicală voluntară) sau “prin constrângere” (prin internarea medicală nevoluntară);
– dacă s-ar accepta opinia că numai în situația internării medicale nevoluntare se scade durata acesteia din pedeapsa închisorii pronunțate, ar însemna că suspectul ori inculpatul care execută dispoziția organului judiciar, care se supune de bunăvoie dispoziției acestui organ sau care se supune de bunăvoie legii [situație în care organele judiciare nu mai recurg la procedura complexă prevăzută de art. 184 alin. (4) și urm. C.pr.pen., care presupune inerente cheltuieli judiciare și resurse de personal] să constate, în final, că în cazul său durata internării medicale nu se scade din pedeapsa închisorii;
– dimpotrivă, suspectul sau inculpatul care refuză să se supună dispoziției organului judiciar [în realitate, chiar legii – art. 184 alin. (1) C.pr.pen.] și, în acest mod, impune respectivului organ judiciar parcurgerea procedurii complexe prevăzute de lege pentru internarea medicală nevoluntară, determinând efectuarea unor cheltuieli judiciare specifice procedurii judiciare, va constata că, în final, este „beneficiarul” dispozițiilor art. 184 alin. (28) C.pr.pen., prin scăderea duratei internării medicale din pedeapsa închisorii.
Derența dintre cele două tipuri de internări medicale (internarea medicală voluntară și internarea medicală nevoluntară) constă, în mod real, numai în modalitatea de conformare a conduitei suspectului sau inculpatului în raport cu dispoziția organului judiciar [obligație prevăzută de lege, conform art. 184 alin. (1) C.pr.pen.]. Nu există suficiente rațiuni juridice care să justifice înlăturarea suspectului sau inculpatului care acceptă să se interneze medical pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice de la beneficiul prevăzut de art. 184 alin. (28) C.pr.pen..
Deducerea din pedeapsă a reținerii sau arestării nu este condiționată de prezentarea de bunăvoie a suspectului sau inculpatului la locul de arest sau, dimpotrivă, de darea în urmărire, cu inerentele cheltuieli judiciare, urmată de prinderea și încarcerarea acestuia. Privarea de libertate este aceeași, indiferent de modul în care a fost pusă în executare măsura preventivă: prin prezentarea de bunăvoie a acuzatului la locul de deținere sau la organul de poliție sau, dimpotrivă, prin constrângerea acestuia de către organul de poliție.
Este neîntemeiat argumentul potrivit căruia situația contrară (scăderea din durata pedepsei pronunțate a duratei internării medicale voluntare) ar fi echivalentă cu acceptarea tezei că prin ordonanța procurorului care dispune o măsură procesuală în vederea obținerii unui mijloc de probă poate fi privată de libertate o persoană împotriva voinței sale, pentru o durată neprecizată în cuprinsul actului, fără o procedură reglementată și fără a avea acces la o cale de atac în fața unui judecător, precum și că o măsură privativă de libertate nu poate fi substituită printr-o măsură procesuală luată în vederea obținerii unui mijloc de probă, cea din urmă neputând conferi procurorului competențe mai întinse decât cele pe care legea i le acordă în cazul dispunerii unei măsuri privative de libertate. Aceasta deoarece în cazul internării nevoluntare nu se emite un mandat de arestare, ci doar o încheiere a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței, ipoteză în care nu se contestă obligația scăderii din pedeapsa închisorii a duratei internării medicale [art. 184 alin. (23) C.pr.pen. – hotărârea prin care dispune internarea nevoluntară se pune în executare de procuror prin intermediul organelor de poliție].
De asemenea, se apreciază ca nerelevantă împrejurarea că legiuitorul, pentru evitarea abuzurilor în materia internării medicale nevoluntare, a prevăzut o procedură asemănătoare cu cea stabilită pentru luarea măsurii preventive a arestării.
În condițiile în care internarea medicală este voluntară, evident că nu se impune elaborarea unei proceduri prin care să se conteste această opțiune a suspectului/inculpatului.
Nu în ultimul rând, în ipoteza internării medicale voluntare nu se impune stabilirea unei durate de către organul judiciar, însă durata care a fost efectiv necesară pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice va fi menționată în raportul de expertiză.
Deducerea din pedeapsa închisorii a duratei măsurii internării în scopul efectuării expertizei medicale psihiatrice nu are legătură cu privarea de libertate specifică măsurilor preventive (reținerea și arestarea), acestea având rațiuni și temeiuri total diferite, astfel că nu este justificată o „asimilare” a internării medicale nevoluntare cu măsurile preventive privative de libertate (reținerea ori arestarea).
Dacă în concepția legiuitorului ar fi existat o astfel de „asimilare”, cu siguranță că deducerea măsurii internării medicale reglementate de art. 184 C.pr.pen. ar fi fost expres menționată în textul art. 72 C.pen. , alături de celelalte măsuri preventive privative de libertate.
În realitate, scăderea din durata pedepsei închisorii pronunțate de instanță a duratei internării medicale reglementate de art. 184 C.pr.pen. este consecința firească a supunerii persoanei cercetate, pe o anumită durată de timp, la o obligație prevăzută de lege, constând într-o procedură probatorie, cu evident caracter invaziv pentru viața privată, dispusă de organul judiciar în baza unei obligații prevăzute de lege și care, inerent, impune o restrângere severă a libertății de mișcare pe durata internării medicale, indiferent dacă această supunere a acuzatului este una voluntară sau nevoluntară și chiar dacă nu atinge nivelul de severitate al măsurilor preventive privative de libertate propriu-zise (reținere, arestare, arest la domiciliu) – (mutatis mutandis, CEDO , Secția III, Cauza Filip contra României, 14 decembrie 2006, Cererea nr. 41.124/02).
De altfel, în textul art. 404 alin. (4) C.pr.pen. se face o distincție neechivocă între „internarea medicală” și “măsurile preventive privative de libertate”, deoarece, conform acestor dispoziții legale:
Într-o altă cauză a CEDO: „atunci când expertiza psihiatrică este necesară, autoritățile trebuie să vegheze ca această măsură să nu depășească linia de echilibru care trebuie să existe între obligativitatea respectului vieții private a persoanei și buna administrare a justiției” (CEDO , Secția III, Cauza Worwa contra Poloniei, 27 noiembrie 2003, 26.624/95).
Art. 5 § 1 din Convenție reglementează dreptul la libertate și la siguranța persoanei, statuând că nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepția cazurilor limitativ prevăzute la lit. a)-f).
Prin dreptul la libertate, CEDO înțelege dreptul la libertate fizică al persoanei, ce constă în posibilitatea acesteia de a se mișca, de a se deplasa în mod liber. Din jurisprudența CEDO nu rezultă o definiție a noțiunii de „privare de libertate”, analiza acesteia fiind făcută în mod concret, în funcție de particularitățile fiecărei cauze, avându-se în vedere natura și durata măsurii, efectele acesteia sau modalitățile de executare.
Incidența noțiunii de „privare de libertate” a fost analizată de CEDO prin raportare la spațiul ce nu a putut fi părăsit, la constrângerea fizică sau psihică la care o persoană a fost supusă din partea autorităților (cauzele De Wilde, Ooms și Versyp contra Belgiei, Nielsen contra Danemarcei) sau la timpul în care nu a putut fi părăsit în mod liber un spațiu (Cauza Amuur contra Franței), în cazuri vizând: arestul preventiv, detenția ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse (Cauza Van Droogenbroeck contra Belgiei), arestul la domiciliu (cauzele Mancini contra Italiei, Giulia Manzoni contra Italiei, Vachev contra Bulgariei, Lavents contra Letoniei), internarea pentru motive medicale într-o clinică psihiatrică (cauzele Morsink contra Olandei, Ashingdane contra Marii Britanii), conducerea la sediul poliției în vederea audierii (Cauza X și Y contra Germaniei).
În conținutul art. 5 din Convenție se utilizează atât termenul de „arestare”, cât și acela de „deținere”, acestea fiind concepte care au un caracter autonom, ce pot dobândi un înțeles compatibil cu scopurile Convenției, față de sensul lor din dreptul intern al statelor contractante.
CEDO , chiar dacă analizează sensul și domeniul de aplicare ale celor două noțiuni prin raportare la sistemele naționale, nu este ținută de o asemenea calificare, ea urmând să aibă în vedere, ca obiectiv principal, ca lipsirea de libertate a unei persoane să nu fie arbitrară.
Argumentul în sensul excluderii analogiei între cele două instituții (internarea medicală și privarea de libertate – consecință a reținerii, arestării ori detenției) este susținut chiar de textul art. 184 C.pr.pen., în care se menționează expres că procedura este obligatoriu a fi respectată chiar și în situația în care acuzatul se află deja într-o stare de privare de libertate (stare de reținere, de arestare, de deținere), elocvente fiind dispozițiile art. 184 alin. (13), (18) și (24) C.pr.pen..
Internarea medicală în scopul efectuării expertizei medicale psihiatrice, ca procedură probatorie pentru stabilirea discernământului suspectului sau al inculpatului (prevăzută de art. 184 C.pr.pen.), are o natură juridică diferită (ca scop și condiții) față de alte două instituții reglementate de C.pr.pen.: obligarea provizorie la tratament medical, prevăzută de art. 245 C.pr.pen., și internarea medicală provizorie, prevăzută de art. 247 C.pr.pen., ambele reglementate în titlul V al Codului de procedură penală cu denumirea marginală „Măsurile preventive și alte măsuri procesuale”. Aceste din urmă instituții se referă la măsurile de siguranță cu caracter medical prevăzute de C.pen. (art. 109 și 110 C.pen. ), astfel că orice examinare comparativă a acestor proceduri cu aceea prevăzută de art. 184 C.pr.pen. este lipsită de utilitate juridică. Î.C.C.J. Decizia 22 din 12 noiembrie 2018 referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 184 alin. (28) C.pr.pen., , M.Of. nr.47 din 18 ianuarie 2019
Soluționarea propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare se face numai în prezența suspectului sau inculpatului, în afară de cazul când acesta este dispărut, se sustrage sau când din cauza stării sănătății sau din cauză de forță majoră ori stare de necesitate nu se poate prezenta.(art.184 alin .9 C.pr.pen.)
Participarea procurorului și a avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.
După luarea măsurii, suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoștință, de îndată, în limba pe care o înțelege, motivele internării, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
După dispunerea internării, dacă suspectul sau inculpatul se află în stare de deținere, judecătorul de drepturi și libertăți informează administrația locului de deținere despre măsura internării și dispune transferul arestatului într-o secție de psihiatrie a unui penitenciar-spital.
Împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți se poate face contestație la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară de către suspect, inculpat sau de procuror în termen de 24 de ore de la pronunțare. Contestația împotriva încheierii prin care se dispune internarea nevoluntară nu suspendă executarea.
Contestația formulată de suspect sau inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus internarea nevoluntară se soluționează în termen de 3 zile de la data înregistrării acesteia și nu este suspensivă de executare.
În vederea soluționării contestației formulate de procuror, judecătorul de la instanța ierarhic superioară dispune citarea suspectului sau inculpatului. Participarea avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.
În vederea soluționării contestației formulate de suspect sau de inculpat, judecătorul de la instanța ierarhic superioară comunică acestuia și procurorului data stabilită pentru judecarea contestației și le acordă posibilitatea de a depune observații scrise până la acea dată, în afară de cazul când apreciază că prezența suspectului sau inculpatului, participarea procurorului și formularea de concluzii orale de către aceștia sunt necesare pentru justa soluționare a contestației.
În cazul admiterii contestației formulate de suspect sau inculpat, judecătorul de la instanța ierarhic superioară dispune respingerea propunerii de internare și externarea, dacă este cazul, de îndată, a suspectului sau inculpatului, dacă acesta nu este deținut sau arestat chiar și în altă cauză.
Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluționarea contestației. Dacă încheierea judecătorului de drepturi și libertăți nu este atacată cu contestație, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de contestație.
În cursul judecății, dacă inculpatul refuză efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică, instanța, din oficiu sau la cererea procurorului, dispune emiterea unui mandat de aducere în condițiile art. 265C.pr.pen.
Măsura internării nevoluntare poate fi luată de instanță în cursul judecății la propunerea comisiei medico-legale psihiatrice.
Imediat după luarea măsurii internării nevoluntare sau în cazul schimbării ulterioare a locului de internare, judecătorul de drepturi și libertăți sau, după caz, președintele completului de judecată care a dispus măsura încunoștințează despre aceasta și despre locul internării un membru al familiei suspectului sau inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta, precum și instituția medico-legală care efectuează expertiza, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Instituția de specialitate are obligația de a informa organele judiciare despre schimbarea locului internării.
Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei, în condițiile art. 72 C.pen. . (art. 184 C.pr.pen.)
Dispozițiile art. 184 C.pr.pen. reglementează expertiza medico-legală psihiatrică, având ca principal obiectiv stabilirea existenței discernământului unei persoane în momentul comiterii unei fapte prevăzute de legea penală, determinarea gradului de discernământ pe care aceasta l-a avut în momentul anterior menționat, descoperirea tulburărilor de natură psihică care i-au fi putut altera discernământul și, prin urmare, stabilirea aspectului că a fost conștientă de faptele sale și de consecințele acestora.
În excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. (1) și (5) C. pr. pen. se susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 referitor la libertatea individuală, ale art. 24 cu privire la dreptul la apărare, ale art. 53 cu privire la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale art. 124 alin. (2) și (3) referitor la înfăptuirea justiției, precum și prevederilor art. 3 și art. 6 § 3 lit. a) -c) CEDH cu privire la interzicerea torturii și la dreptul la un proces echitabil.
Potrivit art. 184 alin. (5) C.pr.pen., procurorul este sesizat de către comisia de examinare cu privire la necesitatea internării suspectului sau a inculpatului în vederea expertizării. Procurorul apreciază dacă este necesară internarea și sesizează judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de internare medicală, care, potrivit alin. (6) al art. 184 C.pr.pen., nu poate depăși 30 de zile și care poate fi prelungită o singura dată pentru o durată de cel mult 30 de zile, conform alin. (25) al aceluiași articol. Dispunerea în cursul urmăririi penale a expertizei medico-legale psihiatrice, potrivit art. 184 alin. (1) din C.pr.pen., și a internării medicale nevoluntare, conform art. 184 alin. (5) din același cod, are la bază motive obiective ce decurg din principiul aflării adevărului și că dispunerea acestor măsuri se face potrivit unei proceduri care asigură dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare al suspectului sau al inculpatului, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 21 alin. (3) și art. 24 din Constituție și la art. 6 din Convenție. Această procedură este reglementată de legiuitor prin norme procesual penale clare, precise și previzibile, potrivit exigențelor constituționale ce decurg din prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție, și presupune o restrângere a libertății individuale a persoanei vizate, prevăzută prin lege, necesară în vederea desfășurării instrucției penale și proporțională cu scopul urmărit de legiuitor, fiind astfel în acord cu dispozițiile art. 53 din Legea fundamentală.
Prevederile art. 184 alin. (1) și (5) din C.pr.pen. constituie o aplicație a dispozițiilor constituționale ale art. 124 alin. (2), potrivit cărora justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Curtea Constituțională , Decizia 220 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. (1) și (5) C. pr. pen.
Înalta Curte de Casație și Justiție admite sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În interpretarea art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024 M.Of. nr. 437 din 13 mai 2024, neîntocmirea raportului de expertiză de specialitate determină neregularitatea actului de sesizare a instanței?”, și stabilește că, „în interpretarea art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024 (M.Of. nr. 437 din 13 mai 2024), neîntocmirea raportului de expertiză de specialitate determină neregularitatea actului de sesizare a instanței, ceea ce atrage restituirea cauzei la procuror.” (Î.C.C.J., Decizie nr. 430 din 15 decembrie 2025)
În urma examenului de jurisprudență la nivelul Curții Constituționale a fost identificată Decizia nr. 867 din 14 decembrie 2021 (M.Of. nr. 325 din 1 aprilie 2022), care statuează că stabilirea concretă a prejudiciului revine, în faza de urmărire penală, procurorului de caz.
Consultând dispozițiile din Legea nr. 241/2005 în discuție, se remarcă că art. 10 alin. (2) prevede că „prejudiciul se va determina în temeiul unei expertize de specialitate”. Dat fiind caracterul imperativ al normei, coroborat cu dispozițiile legale (art. 184 și 188 din C.pr.pen.) și cu jurisprudența Curții Constituționale (v Decizia nr. 867/2021, §§ 36-40), s-a apreciat că administrarea probei este obligatorie pentru procuror în faza de urmărire penală, față de necesitatea determinării prejudiciului.
Proba cu expertiza pentru stabilirea valorii prejudiciului nu poate fi administrată în faza de cameră preliminară, întrucât nu poate fi circumscrisă obiectului acestei proceduri, adică necesară pentru a proba nelegalitatea altui mijloc de probă. Obiectul camerei preliminare nu poate fi, pe de altă parte, complinirea neadministrării unui mijloc de probă obligatoriu în etapa procesuală anterioară.
Urmărirea penală este nelegală prin omisiunea de a se administra mijlocul de probă al cărui caracter necesar rezultă explicit din lege și determină consecințe semnificative cu privire la fondul cauzei. Actul de sesizare emis fără respectarea acestei exigențe este la rândul său nelegal, dar nu pentru neregularități formale, întemeiate pe dispozițiile art. 328 din C.pr.pen., ci pentru încălcarea unor condiții esențiale de validitate cu caracter extrinsec, prevăzute de art. 327 din C.pr.pen..
În jurisprudența Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a evidențiat necesitatea ca dezlegarea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării să fie determinantă pentru rezolvarea acțiunii penale sau a acțiunii civile în procesul penal, ceea ce presupune ca respectiva chestiune de drept să vizeze, ca regulă, o problemă de drept material de care depinde soluționarea pe fond a cauzei și doar ca excepție o problemă de drept procesual, aceasta din urmă în măsura în care soluția dată respectivei probleme de drept s-ar repercuta semnificativ asupra rezolvării fondului cauzei (Decizia nr. 11 din 12 septembrie 2018, M.Of. nr. 907 din 29 octombrie 2018).
Între problema de drept a cărei lămurire se solicită – indiferent dacă ea vizează o normă de drept material sau o dispoziție de drept procesual – și soluția ce urmează a fi dată de către instanța de trimitere trebuie să existe o relație de dependență, în sensul în care decizia instanței supreme să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal (Decizia nr. 11 din 2 iunie 2014, M.Of. nr. 503 din 7 iulie 2014; Decizia nr. 19 din 15 septembrie 2014, M.Of. nr. 769 din 23 octombrie 2014).
Chestiunea de drept cu care a fost sesizată instanța supremă vizează obligativitatea sau facultatea efectuării în cursul urmăririi penale a expertizei de specialitate privind stabilirea prejudiciului produs ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, problemă de drept aflată într-o relație de dependență cu soluția ce ar putea fi dată în procedura de cameră preliminară.
Având în vedere că neregularitatea actului de sesizare a instanței implică orice deficiență de formă sau de conținut care afectează aptitudinea rechizitoriului de a sesiza în mod valabil instanța de judecată, dezlegarea prealabilă a problemei de drept cu care este sesizată instanța ar avea, prin urmare, o înrâurire decisivă asupra hotărârii finale dispuse în faza camerei preliminare și, implicit, și asupra evoluției ulterioare a procesului penal.
Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile are ca obiect lămurirea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în sensul de a se stabili dacă este obligatorie întocmirea, în cursul urmăririi penale, a expertizei de specialitate privind stabilirea prejudiciului produs ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală, aspect care ar atrage neregularitatea actului de sesizare a instanței.
Prin Legea nr. 126/2024 legiuitorul a adus modificări semnificative art. 10 din Legea nr. 241/2005, introducând, sub aspectul dreptului material, noi cauze de nepedepsire și situații care atrag reducerea pedepsei, precum și norme procedurale.
Art. 10 alin. (2) prevede trei situații distincte în care acoperirea prejudiciului cauzat de infracțiunile prevăzute la art. 61, 8 sau 9 poate atrage reducerea pedepsei:
• dacă prejudiciul este achitat integral până la primul termen de judecată, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate, indiferent de cuantumul prejudiciului, iar dispoziția pare a avea în vedere doar debitul principal, fără a include dobânzi sau penalități;
• dacă prejudiciul este de până la 1000000 euro și este achitat integral până la primul termen de judecată, se poate aplica pedeapsa amenzii, ca alternativă la pedeapsa închisorii, în plus față de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă;
• dacă prejudiciul este achitat integral între primul termen de judecată și soluționarea definitivă a cauzei, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime, fără a fi necesară plata accesoriilor (dobânzi sau penalități).
În toate cele trei ipoteze, legea prevede că prejudiciul va fi stabilit prin expertiză de specialitate, iar suspectul sau inculpatul are dreptul de a participa la efectuarea acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 172–180 din C.pr.pen..
Art. 10 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 reglementează trei cauze de nepedepsire, aplicabile în funcție de momentul procesual și de cuantumul prejudiciului achitat:
• în cursul urmăririi penale, dacă prejudiciul, majorat cu 25% și însoțit de plata dobânzilor și penalităților, este achitat integral, fapta nu se pedepsește;
• în procedura de cameră preliminară sau până la pronunțarea hotărârii în primă instanță, dacă prejudiciul este acoperit integral, dar cu o majorare de 50%, la care se adaugă dobânzi și penalități, se aplică aceeași cauză de nepedepsire;
• în faza de apel, dacă prejudiciul este achitat integral, cu o majorare de 100% și cu plata dobânzilor și penalităților, fapta rămâne, de asemenea, nepedepsită.
Spre deosebire de alin. (2), alin. (3) nu face referire expresă la efectuarea unei expertize, însă, prin interpretarea teleologică a textului, în opinia judecătorului-raportor, se deduce că și în aceste ipoteze prejudiciul trebuie stabilit pe baza unei expertize de specialitate.
Totodată, lipsa unei referiri exprese la administrarea expertizei în cursul judecății este justificată de argumentul că trebuie efectuată în faza de urmărire penală, rămânând câștigată cauzei, mai ales când există o cauză de nepedepsire.
În concluzie, pentru a beneficia de cauzele de nepedepsire reglementate la alin. (3) se impune plata integrală a prejudiciului, a unei cote procentuale suplimentare în funcție de faza procesuală, precum și a accesoriilor (dobânzi și penalități). În schimb, în ipotezele reducerii limitelor de pedeapsă, reglementate la alin. (2), se face referire doar la prejudiciul principal, fără mențiunea expresă a acestor accesorii.
Ca element de noutate în materie procedurală, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 prevede caracterul obligatoriu al expertizei de specialitate în cazul comiterii anumitor infracțiuni de evaziune fiscală, mijloc de probă necesar pentru determinarea prejudiciului prin activitatea infracțională circumscrisă celor trei incriminări prevăzute de art. 61, 8 sau 9 din Legea nr. 241/2005.
Administrarea expertizei de specialitate este obligatorie în faza de urmărire penală în toate cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute la art. 61, 8 sau 9 din Legea nr. 241/2005, omisiunea acesteia fiind de natură să atragă neregularitatea actului de sesizare în condițiile nulității relative.
Prin deciziile nr 1084 din 8 septembrie 2009 și nr 1594 din 26 noiembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (M.Of. nr. 665 din 6 octombrie 2009, și, respectiv, M.Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2010), Curtea a statuat că prejudiciul cauzat este cel rezultat din rechizitoriu sau din actele financiar-contabile existente la dosar și stabilirea in concreto aparține în faza de urmărire penală procurorului de caz.
Prin Decizia nr. 867 din 14 decembrie 2021 (M.Of. nr. 325 din 1 aprilie 2022), Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea sintagmei „pretențiile părții civile”, cuprinsă în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021, apreciind că, în modalitatea de reglementare, legiuitorul crease premisa aplicării cauzei de reducere a pedepsei ca rezultat al interpretării și evaluării arbitrare ale persoanei vătămate/părții civile din procesul penal (statul român, de regulă, referitor la infracțiunile prevăzute la art. 8 sau 9 din Legea nr. 241/2005), conferindu-i o poziție privilegiată, simpla manifestare de voință a acesteia putând determina aplicarea/neaplicarea cauzei de reducere a limitelor de pedeapsă, ceea ce contravine dreptului la un proces echitabil și principiului potrivit căruia justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.
Pornind de la interpretarea literală, pentru a susține aplicarea uniformă a normei juridice în toate cazurile prevăzute de text, fără a introduce distincții sau condiții pe care legiuitorul nu le-a prevăzut expres, obligativitatea efectuării expertizei de specialitate vizează atât situațiile de reducere a limitelor de pedeapsă – alin. (2), cât și pe cele de nepedepsire – alin. (3).
În absența unei distincții exprese în cuprinsul textului legal, ținând seama de constatările Curții Constituționale potrivit deciziilor anterior menționate cu privire la prejudiciul cauzat, întinderea și sarcina stabilirii acestuia în faza urmăririi penale, expertiza de specialitate nu poate fi condiționată de elemente pe care legiuitorul nu le-a prevăzut, astfel încât formularea „prejudiciul se va determina în temeiul unei expertize de specialitate” este una imperativă în toate cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute la art. 61, 8 sau 9 din Legea nr. 241/2005.
În contextul aplicării dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, voința clar exprimată de legiuitor constituie un argument în favoarea caracterului obligatoriu al expertizei de specialitate, în sensul impunerii unui standard probatoriu unitar pentru stabilirea prejudiciului. În acest sens se constată că legiuitorul nu a condiționat efectuarea expertizei nici de manifestarea prealabilă a unei intenții de achitare a prejudiciului de către suspect sau inculpat, nici de exprimarea unei opoziții față de conținutul raportului de constatare tehnico-științifică. A admite contrariul ar presupune introducerea unor condiții pe care legea nu le prevede, ceea ce contravine principiului de interpretare ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 face referire expresă la calitatea procesuală de „suspect”, în corelație cu prevederile alin. (3) al aceluiași articol, potrivit cărora, în cursul urmăririi penale, achitarea prejudiciului majorat cu 25%, împreună cu dobânzile și penalitățile, determină incidența unei cauze de nepedepsire. Aceste dispoziții indică în mod evident intenția legiuitorului de a stabili caracterul obligatoriu al expertizei în faza de urmărire penală, anterior sesizării instanței de judecată.
Modificarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 face parte din noua reglementare pentru combaterea fenomenului evaziunii fiscale, introdusă prin Legea nr. 126/2024, cu implicații la nivelul politicii penale în abordarea infracționalității de fraudare a bugetului public; statul are ca obiectiv principal al politicii penale repararea prejudiciilor și recuperarea bunurilor rezultate din infracțiuni.
În controlul de constituționalitate a legii în procesul adoptării, prin Decizia nr. 146 din 19 martie 2024 (M.Of. nr. 496 din 29 mai 2024), Curtea Constituțională a reiterat acest obiectiv etatic, precizând că Legea nr. 126/2024 „constituie un pas important în trecerea, pe care statele trebuie să o facă, de la teoriile tradiționaliste de natură retributivă ale dreptului penal, conform cărora aplicarea unor pedepse privative de libertate în cazul comiterii infracțiunilor reprezintă o condiție sine qua non a restabilirii ordinii de drept, spre teoriile moderne specifice acestei ramuri de drept, potrivit cărora, în cazul infracțiunilor ce au ca scop realizarea unor câștiguri ilicite, principalul obiectiv al politicii penale etatice trebuie să vizeze descoperirea și confiscarea respectivelor bunuri (în sens larg), în vederea introducerii lor sau a contravalorii lor în bugetul public. Așadar, dispozițiile legale (…) constituie o formă de transpunere a dezideratului anterior menționat în politica penală a statului în domeniul evaziunii fiscale”.
Sub aspect teleologic, efectuarea expertizei de specialitate se impune pentru a putea constata incidența cauzelor speciale de reducere a pedepsei ori de nepedepsire.
Acceptarea unei teze contrare ar goli de conținut prima teză a art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, întrucât inculpatul trimis în judecată nu ar mai putea beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă prin achitarea prejudiciului până la primul termen de judecată, în lipsa unui mijloc de probă relevant și obiectiv privind întinderea prejudiciului. Or, norma ar deveni lipsită de eficiență juridică, fiind astfel încălcat principiul efectului util al legii. Expertiza este esențială și din perspectiva posibilității de finalizare a procesului penal în faza de urmărire penală, printr-o soluție de netrimitere în judecată. În măsura în care prejudiciul este stabilit prin expertiză și achitat integral înainte de sesizarea instanței, se poate dispune clasarea cauzei în temeiul art. 16 alin. (1) lit. h) din C.pr.pen., ceea ce face ca trimiterea în judecată să devină inutilă.
Expertiza de specialitate reprezintă un mijloc de probă relevant atât pentru soluționarea laturii penale – art. 172 din C.pr.pen., cât și a celei civile a cauzei. O astfel de probă poate fi administrată în cursul urmăririi penale sau în faza de judecată, dar nu și în cadrul procedurii camerei preliminare, întrucât aceasta privește fondul cauzei.
Interpretarea sistematică, bazată pe coordonarea textelor legale de așa manieră încât interpretările acestora să se concilieze, dar și cu interpretarea teleologică, ținând cont de scopul legii, conduce la concluzia caracterului obligatoriu al expertizei de specialitate și în situațiile de nepedepsire prevăzute de alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 241/2005.
În ipoteza în care expertiza nu este administrată în cursul urmăririi penale, beneficiile prevăzute de art. 10 alin. (2) teza I din Legea nr. 241/2005 riscă să rămână pur teoretice. Aceasta deoarece, în procedura de cameră preliminară, nu poate fi dispusă administrarea unei probe care vizează fondul cauzei, iar, în etapa judecății, dispunerea expertizei nu poate avea loc anterior primului termen de judecată – termenul-limită prevăzut de lege pentru efectuarea plății în vederea reducerii limitelor de pedeapsă.
Mai mult, posibilitatea administrării probei nu poate fi lăsată la latitudinea manifestării de voință a unei părți procesuale. Pe de o parte, simpla exprimare a intenției de a achita prejudiciul nu poate fi asimilată unui angajament cert privind efectuarea plății în termenul impus de art. 10 din Legea nr. 241/2005. Pe de altă parte, decizia inculpatului de a achita prejudiciul poate surveni ulterior trimiterii în judecată și poate fi influențată de cuantumul final al prejudiciului, stabilit obiectiv prin expertiză.
În lipsa efectuării expertizei în faza urmăririi penale, inculpatul care decide ulterior trimiterii în judecată să achite prejudiciul nu va putea beneficia de dispozițiile art. 10 alin. (2) teza I din Legea nr. 241/2005, întrucât textul legal impune în mod expres ca prejudiciul să fie determinat în temeiul unei expertize de specialitate. Astfel, lipsa probei determină imposibilitatea aplicării dispoziției legale, golind de conținut beneficiul normativ reglementat de legiuitor.
Se impune concluzia că efectuarea expertizei de specialitate în faza de urmărire penală este obligatorie, indiferent de existența unei intenții de achitare sau a unei poziții procesuale explicite din partea suspectului ori inculpatului, iar neîntocmirea acesteia determină neregularitatea actului de sesizare a instanței.
Stabilind caracterul obligatoriu al expertizei de specialitate conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, omisiunea efectuării acesteia în cursul urmăririi penale nu ține de temeinicia probatoriului, ci de legalitatea sesizării instanței (a actului de trimitere în judecată, ca parte a învestirii), a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală deoarece este impusă de legiuitor pentru determinarea prejudiciului cu consecințe asupra dreptului la apărare, respectiv a dreptului la un proces echitabil.
Când legea obligă la administrarea unei probe de care depinde aplicarea legii substanțiale (reducerea limitelor de pedeapsă ori nepedepsirea) și aceasta nu este efectuată, există o neregularitate a rechizitoriului bazată pe dispozițiile art. 327C.pr.pen. care poate fi constatată în procedura de cameră preliminară conform art. 342C.pr.pen..
Prejudiciul este un factor esențial, în cazurile prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005, acoperirea acestuia influențând aplicarea sau neaplicarea pedepsei (reducerea limitelor de pedeapsă, comutarea închisorii în amendă, nepedepsirea). Inculpatul nu poate accepta recuperarea prejudiciului decât dacă este determinat în mod obiectiv. Ca atare, omisiunea administrării expertizei de specialitate al cărei caracter necesar rezultă explicit din lege și determină consecințe semnificative pe fondul cauzei conduce la nelegalitatea urmăririi penale; or, emis fără respectarea acestei exigențe, actul de sesizare este la rândul său nelegal, iar neregularitatea nu poate fi acoperită nici în camera preliminară (având în vedere obiectul și limitele acestei proceduri) și nici ulterior deoarece unele beneficii se produc în cazul exclusiv al achitării prejudiciului de către inculpat până la primul termen de judecată.
Un ultim argument ține de buna administrare a justiției; în acest scop, trebuie să se recunoască dreptul suspectului/inculpatului de a obține efectuarea expertizei de specialitate până la data emiterii rechizitoriului și trimiterii în judecată în considerarea evitării unor consecințe aproape imposibil de înlăturat pentru acuzat – reducerea limitelor de pedeapsă sau nepedepsirea, precum și pentru rezolvarea cauzei într-un termen rezonabil.
În interpretarea art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024 (M.Of. nr. 437 din 13 mai 2024), neîntocmirea raportului de expertiză de specialitate determină neregularitatea actului de sesizare a instanței, ceea ce atrage restituirea cauzei la procuror. Î.C.C.J., Decizia nr. 430 din 15 decembrie 2025
Fără a efectua o analiză aprofundată a probelor administrate până în prezent în cauză (Î.C.C.J., Decizia nr. 577 din 21 august 2025), care este atributul procurorului, în situația în care dispune o soluție în cauză, respectiv a instanței de judecată, în situația în care inculpatul este trimis în judecată, judecătorul de drepturi și libertăți a reținut că materialul probator aflat la dosarul de urmărire penală conturează suspiciunea rezonabilă că suspecta ar fi săvârșit cele două infracțiuni de hărțuire, pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale. Judecătorul a avut în vedere în principal plângerea penală și declarațiile persoanei vătămate B., pe care le-a coroborat cu depozițiile martorilor, precum și cu capturile mesajelor trimise de suspectă pe telefonul persoanei vătămate și celelalte înscrisuri – scrisori, bilete etc., toate manifestările suspectei, de apelare de pe mai multe numere de telefon, inclusiv cu identitate ascunsă, de mai multe ori pe zi și pe noapte, uneori fără a vorbi, trimiterea de scrisori și alte recipise cu mesaje de iubire, deplasarea la locul de muncă al persoanei vătămate, încercarea de a pătrunde în biroul acesteia sau așteptând-o ore în șir în fața instituției fiind apte să-i provoace acesteia o puternică stare de temere pentru sine, cât și pentru membrii familiei sale și pentru relația sa familială, după cum a și menționat cu ocazia audierii sale.
În cauză, a fost dispusă efectuarea expertizei psihiatrice asupra suspectei.
Prin ordonanță s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în vederea stabilirii discernământului suspectei, având ca obiectiv: – existența discernământului în perioada comiterii faptelor, respectiv iulie 2020- februarie 2024 și măsura este proporțională cu scopul urmărit;
Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că, raportat la faptele pentru care se desfășoară urmărirea penală față de suspectă, luarea măsurii internării nevoluntare este necesară și proporțională cu scopul urmărit (efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în vederea stabilirii existenței discernământului la momentul comiterii faptelor, respectiv dacă suspecta avea capacitatea de a înțelege consecințele ce decurg din săvârșirea acestora).
În acest sens, judecătorul a reținut modalitatea concretă în care se prefigurează la acest moment săvârșirea infracțiunilor, limbajul folosit de suspectă – numeroase injurii, amenințări, declarații de iubire, referire la diferite comploturi împotriva sa în care ar fi fost implicată persoana vătămată, precum și aspecte care rezultă din declarațiile sale date în cauză, în data de 22.10.2024 – în care face referire la „influențe exterioare” care ar fi împiedicat-o să comunice cu persoana vătămată, la faptul că ar fi primit mesaje de la numărul de telefon al acesteia dar care nu le-ar fi trimis persoana vătămată, întrucât a primit mesaje și de pe numărul de telefon al tatălui ei, despre care are certitudinea că nu au fost trimise de acesta . S-a apreciat că există indicii, cum în mod corect a sesizat și procurorul, că suspecta ar putea să nu prezinte discernământ în privința faptelor sale sau acesta să fie afectat într-o oarecare măsură din cauza unor posibile boli psihice de care se presupune că suferă, aspect ce reiese și din actele medicale din perioada comiterii faptelor, potrivit cărora, spre exemplu, la data de 30.08.2023, suspecta s-a prezentat la serviciul de gardă psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, stabilindu-i-se diagnosticul prezumtiv de „tulburare psihotică delirantă”, dar refuzând internarea .
Deopotrivă, judecătorul de drepturi și libertăți a observat că organele de urmărire penală au epuizat toate etapele procedurale anterioare internării medicale nevoluntare. Astfel, au dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice pentru stabilirea discernământului prin prezentarea suspectei în fața comisiei de expertiză. Deși inițial a refuzat orice expertizare, suspecta s-a prezentat la Comisia de Psihiatrie Medico-Legală din cadrul S.J.M.L. Brașov însă a avut o atitudine extrem de ostilă față de membri comisiei, fiind revendicativă, cverulentă, cu colaborare extrem de dificilă. În consecință, în vederea întocmirii raportului solicitat, s-a apreciat necesară internarea suspectei într-o secție de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, în vederea stabilirii unui diagnostic de certitudine și eventual a unei conduite terapeutice .
Deși i s-a înmânat biletul de trimitere în vederea internării, până în prezent suspecta nu s-a prezentat la unitatea spitalicească, conform adresei transmise parchetului la data de 08.08.2025 . Judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că măsura solicitată de către procuror, de internare nevoluntară a suspectei, este necesară pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii presupuselor fapte pentru care aceasta este cercetată, respectiv pentru a vedea dacă suspecta suferă de vreo afecțiune psihică sau de o altă condiție medicală psihiatrică și de a stabili gradul de discernământ al suspectei la data săvârșirii presupuselor fapte, elemente care pot fi de natură să conducă la exonerarea de răspundere a suspectei sau la o atenuare a răspunderii penale în cazul în care se va stabili fără orice îndoială rezonabilă că faptele au fost săvârșite cu forma de vinovăție cerută de lege.
Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că măsura este și proporțională cu scopul urmărit, având în vedere și interesul general al societății, cu privire atât la realizarea unei anchete efective cu privire la faptele pentru care un suspect este cercetat, cât și referitor la verificarea sănătății psihice a acestuia, fiind necesară stabilirea unui diagnostic, dacă este cazul, cu privire la starea de sănătate mentală a acestuia – în vederea garantării siguranței publice, conform art. 5 CEDH.
Suspecta nu s-a prezentat de bunăvoie la unitatea medicală, deși i s-a înmânat un bilet de trimitere în acest sens. Inițial, aceasta, asistată de avocat, a refuzat să-și dea consimțământul pentru efectuarea expertizei, ulterior s-a prezentat în fața Comisiei, dar a avut o atitudine care denotă că, în fapt, refuză expertizarea sa. Suspecta nu s-a prezentat la termenele de judecată, deși s-a încercat contactarea acesteia inclusiv prin telefon, citarea prin intermediul organelor de poliție și mandat de aducere prin Inspectoratul județean de jandarmi, toate demersurile pentru a-i obține un eventual consimțământ în vederea internării rămânând fără niciun rezultat.
În opinia judecătorului de drepturi și libertăți, petenta a avut cunoștință, însă nu a dorit să se prezinte în fața instanței, nerăspunzând la telefon sau organelor de poliție și de jandarmi în momentul în care acestea s-au deplasat la domiciliul său pentru înmânarea citației și punerea în executare a mandatului de aducere, practic aceasta sustrăgându-se de la soluționarea propunerii de internare nevoluntară.
Reprezentantul Ministerului Public a solicitat internarea nevoluntară a suspectei pe durata maximă, de 30 de zile, fără să motiveze de ce ar fi necesară internarea pentru această perioadă, care în aprecierea judecătorului de drepturi și libertăți apare ca fiind excesivă, raportat la specificul cauzei.
Judecătorul de drepturi și libertăți a reținut că pentru a fi compatibilă cu exigențele Convenției europene a drepturilor omului, privarea de libertate în aceste condiții trebuie să îmbrace o durată rezonabilă, întrucât reprezintă o „privare de libertate”. Astfel, CEDO a reținut că noțiunea de „lipsire de libertate” cuprinde în același timp un aspect obiectiv, adică internarea unei persoane într-un spațiu restrâns pentru o perioadă de timp deloc neglijabilă și un aspect subiectiv, care implică faptul că persoana în cauză nu și-a dat consimțământul în mod valabil la internare [Stanev împotriva Bulgariei (MC), nr. 36760/06, §117, 17 ianuarie 2012 și Stork împotriva Germaniei, nr. 38033/02, § 74, 13 iulie 2006).
Raportat și la standardul Convenției, judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că în cauză, având în vedere și data comiterii presupuselor infracțiuni, dar și limitele de pedeapsă prevăzute de C. pen. – 6 luni închisoare, limită ce prin aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen.. s-ar putea reduce la 4 luni închisoare, o privare de libertate de 30 de zile ar apărea ca excesivă, sens în care a considerat că se impune accelerarea procedurilor de expertizare a suspectei. În consecință, judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că este suficientă o perioadă de 15 zile în care să fie finalizate procedurile medicale în vederea expertizării suspectei.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel a constatat îndeplinite condițiile cerute de dispozițiile legale, astfel încât, în temeiul art. 184C. pr. pen.., a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, formulată în dosarul nr. x/2022, de luare a măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice privind pe suspecta A..
Împotriva aceste încheieri a formulat contestație suspecta, la pronunțarea soluției, prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, fără a fi motivată calea de atac formulată.
În raport de momentul procesual în care instanța fondului a primit înscrisul transmis de către suspectă, în timpul motivării hotărârii, apărarea a considerat că erau incidente dispozițiile art. 395C. proc. pen.. referitoarea la repunerea cauzei pe rol, acordarea unui nou termen de judecată după data de 14 august 2025 și refacerea procedurii de citare, pentru a da posibilitatea suspectei să se prezinte în fața instanței de judecată.
În susținerea contestației, s-a arătat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 184C. pr. pen.. pentru a se putea dispune internarea nevoluntară a suspectei. În raport de modalitatea concretă în care se prefigurează săvârșirea infracțiunilor de hărțuire, reținute în sarcina suspectei (a efectuat, în mod repetat apeluri telefonice, comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, trimiterea de scrisori cu mesaje de iubire, etc), data presupuselor infracțiuni, cât și limitele de pedeapsă, apărarea a apreciat că luarea măsurii internării nevoluntare nu este necesară și nici proporțională cu scopul urmărit, respectiv efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în vederea stabilirii existenței discernământului la momentul comiterii faptelor, respectiv dacă suspecta avea capacitatea de a înțelege consecințele ce decurg din săvârșirea acestora, în acest moment procesual, după o perioadă de peste 3 ani de la data sesizării, în lipsa indiciilor din care să reiasă că există o îndoială asupra discernământului suspectei în momentul săvârșirii infracțiunii. S-a apreciat că măsura nu este proporțională cu scopul urmărit atât în raport cu data presupuselor infracțiuni, cât și cu limitele de pedeapsă prevăzute de C. pen. – 6 luni închisoare, limită maximă sau amendă. În continuare, a precizat că nu este îndeplinită nici condiția prevăzută de art. 184 alin. (4) C. pr. pen.., „în cazul în care suspectul sau inculpatul refuză în cursul urmăririi penale efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică ..”, suspecta prezentându-se la Comisia medico-legală din cadrul Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov, la data de 31 iulie 2025, în vederea efectuării expertizei.
Examinând contestația formulată de suspectă, Înalta Curte, Completul de 2 judecători de drepturi și libertăți apreciază că este nefondată .Cu prioritate, asupra solicitării contestatoarei suspecte A., exprimate în scris, prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, avocat G., privind rejudecarea cauzei de către Curtea de Apel Brașov, pe motiv că nu au fost respectate dispozițiile privind citarea, se constată că este neîntemeiată pentru următoarele motive:
Suspecta A. a fost citată de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Brașov, pentru termenul de judecată stabilit la data de 11 august 2025, atât la adresa de domiciliu, cât și la locul de muncă. Prin prisma demersurilor care au fost făcute de instanță, prin citare și contactare telefonică, la care suspecta nu a dat curs și nu a înțeles să se prezinte în instanță la termenul de judecată din 11 august 2025, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază neîndoielnic că suspecta avea cunoștință despre proces și că nimic nu a împiedicat-o să participe la procesul penal, în condițiile în care a fost văzută de vecini, la domiciliu. Referitor la înscrisul transmis de către suspectă, în data de 11 august 2025, prin intermediul Poștei Române, prin care informa instanța că, în intervalul 11-14 august 2025, este în concediu de odihnă, judecătorul de drepturi și libertăți constată că cele învederate de suspectă nu reprezintă o imposibilitate de prezentare la termenul de judecată, cu atât mai mult cu cât, prin prisma calității de procuror, avea cunoștință de consecințele neprezentării în instanță, și anume, judecarea cauzei în lipsa sa.
Prin urmare, față de lipsa suspectei A., la termenul de judecată din 11 august 2025, în raport cu dispozițiile art. 184 alin. (9) C. proc. pen.., care prevăd că soluționarea propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare se face numai în prezența suspectului, cu excepția situațiilor în care acesta se sustrage, judecătorul de drepturi și libertăți a amânat cauza și a acordat termen la data de 12 august 2025, pentru când suspecta a fost citată la adresa de domiciliu, cu mandat de aducere care nu a putut fi realizat deoarece suspecta nu a fost găsită la domiciliu. În aceste condiții, se constată că suspecta s-a sustras de la termenul de judecată din 12 august 2025, deși a fost legal citată, astfel că solicitarea suspectei de repunere a cauzei pe rol în vederea refacerii procedurii de citare pentru a da posibilitatea acesteia să se prezinte în fața instanței, este neîntemeiată.
În ceea ce privește indiciile privind existența unei bănuieli că discernământul suspectei A. este afectat, se impun a fi făcute următoarele precizări:
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de hărțuire, prevăzută de art. 208 alin. (1) C. pen. și hărțuire, prevăzută de art. 208 alin. (2) C. pen. față de persoana vătămată B. A dispus extinderea urmăririi penale cu privire la fapte noi ce intră în conținutul infracțiunii de hărțuire, prevăzută de art. 208 alin. (1) C. pen., comise în perioada mai 2022- februarie 2024, extinderea urmăririi penale cu privire la fapte noi ce intră în conținutul infracțiunii de hărțuire, prevăzută de art. 208 alin. (2) C. pen., comise în perioada mai 2022- septembrie 2023) împotriva persoanei vătămate B. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de A., sub aspectul comiterii infracțiunilor mai sus reținute, fiind acuzată că a efectuat în perioada iulie 2020- februarie 2024, în mod repetat, apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, de pe mai multe numere de telefon, inclusiv cu identitate ascunsă, de mai multe ori pe zi și pe noapte, trimiterea de scrisori și alte recipise cu mesaje de iubire care, prin frecvență sau conținut, i-au cauzat numitului B. o stare de temere, precum și pentru faptul că, în cursul anului 2021 până în luna septembrie 2023, l-a căutat și urmărit pe acesta din urmă la locul de muncă, fără drept sau fără un interes legitim, acte de natură a-i cauza persoanei vătămate o presiune legată de eventualele riscuri pentru integritatea fizică și psihică . S-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în vederea stabilirii discernământului suspectei A. în perioada săvârșirii infracțiunilor, respectiv iulie 2020- februarie 2024 .
La baza luării acestei măsuri s-a avut în vedere inclusiv declarația dată de suspectă, la data de 22.10.2024, în care face referire la faptul că nu a reușit să comunice direct cu persoana vătămată din cauza unor influențe exterioare, negative, însă a continuat să o contacteze. Anterior, se reține că, la data de 30.08.2023, suspecta s-a prezentat la serviciul de gardă psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, stabilindu-i-se diagnosticul prezumptiv de tulburare psihotică delirantă, dar a refuzat internarea.
În mod corect s-a constatat existența unor îndoieli justificate cu privire la discernământul suspectei A. în momentul săvârșirii infracțiunilor pentru care este cercetată, raportat la comportamentul manifestat față de persoana vătămată în perioada iulie 2020- februarie 2024, istoricul medical, precum și refuzul suspectei de a efectua orice expertizare medico-legală psihiatrică, din iunie 2025. Nu în ultimul rând, se are în vedere și episodul din 31.07.2025, când, deși s-a prezentat la Comisia de Psihiatrie Medico-Legală , atitudinea extrem de ostilă nu a permis realizarea acesteia.
Față de imposibilitatea realizării expertizei medico-legale psihiatrice dispuse de procuror în cauză s-a apreciat necesară internarea suspectei în vederea efectuării acesteia. În vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice a suspectei, internarea medicală nevoluntară reprezintă, în raport cu toate particularitățile speței și refuzul suspectei de a se interna, singura modalitate pentru a se administra acest probatoriu și pentru a se stabili existența discernământului la momentul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina sa, măsura în discuție apare ca fiind necesară și proporțională cu scopul urmărit, fiind îndeplinite în cauză condițiile prevăzute de art. 184C. pr. pen.
Constatând că hotărârea atacată este legală și temeinică, în sensul că, în mod corect, s-a dispus luarea măsurii internării nevoluntare, în vederea stabilirii discernământului suspectei, în temeiul art. 4251 alin. (1) raportat la art. 184 alin. (15) și (17) C. pr. pen.., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de suspecta A. împotriva încheierii penale. Î.C.C.J., Decizia nr. 577/2025 din 21 august 2025
La admiterea în magistratură, candidații sunt supuși: unui examen medical complet , unei evaluări psihologice. Evaluarea psihologică nu este același lucru cu un „examen psihiatric” clasic, dar poate include teste de personalitate, stabilitate emoțională, capacitate de decizie în anumite cazuri, dacă există suspiciuni, se poate ajunge și la evaluări psihiatrice de specialitate Scopul este să se verifice dacă persoana este aptă din punct de vedere psihic și emoțional pentru exercitarea funcției, având în vedere responsabilitatea ridicată. ( Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Chat GPT)
După numire, pot exista și verificări periodice privind aptitudinea medicală. Evaluarea profesională individuală a judecătorilor şi procurorilor presupune analiza şi notarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a performanțelor profesionale care privesc, în principal, calitatea activității, eficiența, integritatea şi obligația de formare profesională continuă (art. 87 sqq Legea nr. 303/2022 din 15 noiembrie 2022, M.Of. nr.1102 din 16 noiembrie 2022, C.S.M. Hotărârea nr.1290/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor, M.Of.nr. 585 din 25 iunie 2024 , prevăzut în anexă, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 bis/2024 ) Sintagma evaluare este pomenită de 163 de ori în legea de statut. Sintagma testare psihologică este pomenită de 6 ori în Legea nr.393.
BIBLIOGRAFIE
Puscasu Voicu Ionel, Ghigheci Cristinel, Codul de procedura penala adnotat. Vol. I. Partea generala , Universul Juridic 2019,
Articolul. 276 C.pen. reglementa Presiuni asupra justiției: Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influența sau intimida, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
Rațiunile care au vizat introducerea acestei infracțiuni în Codul penal, potrivit Expunerii de motive la Legea nr. 286/2009, au constat în „asigurarea și protejarea imparțialității și libertății judecătorilor și organelor de urmărire penală în exercitarea atribuțiilor judiciare conferite de lege față de încercările de intimidare sau influențare a acestora. Faptele incriminate sunt inspirate din realitățile practicii judiciare, dar mai ales de frecvența, intensitatea și de modul de manifestare a acestor fapte în ultimii ani, constând în încercările de influențare sau intimidare din partea părților sau a reprezentanților acestora, în modalitățile arătate, pe durata desfășurării unui proces, obținându-se astfel o atmosferă de natură să vicieze grav imparțialitatea judecătorilor sau procurorilor, atmosferă care poate fie să profite celor ce recurg la asemenea mijloace în cazul obținerii efectului scontat, fie să-i dezavantajeze prin obținerea unei atitudini ostile din partea magistraților”.
Modul de manifestare a acestor fapte , constând în încercările de influențare sau intimidare din partea părților sau a reprezentanților acestora, pe durata desfășurării unui proces, obține o atmosferă de natură să vicieze grav imparțialitatea judecătorilor sau procurorilor, atmosferă care poate fie să profite celor ce recurg la asemenea mijloace în cazul obținerii efectului scontat, fie să-i dezavantajeze prin obținerea unei atitudini ostile din partea magistraților. ( Expunere de motive, 2.68, PDF\2009\09L260EM, www.senat.ro)
Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.(Constituția României art.30, alin.7, 8).
Articolul 11 – Libertatea de exprimare și de informare din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice șifără a ține seama de frontiere. (2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.
Articolul 11 corespunde art. 10 din CEDH, potrivit căruia: (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societățile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
(2) Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești. (v și Nina-Maria Vărzaru, Libertatea de exprimare online și blocarea conținutului în limitele Convenției Europene a Drepturilor Omului, https://www.juridice.ro).
În conformitate cu articolul 52 alin. (3) din cartă , restrângerile care pot fi aduse acestui drept nu le pot depăși pe cele stabilite la art. 10 alin. (2), fără a aduce atingere restrângerilor pe care dreptul concurenței din Uniune le poate impune posibilității pe care o au statele membre de a introduce regimurile de autorizare menționate la art. 10 alin. (1) a treia teză din CEDH.
Consecințele alin. (1) în ceea ce privește libertatea mijloacelor de informare în masă se întemeiază în special pe jurisprudența Curții de Justiție în domeniul televiziunii, în special în cauza C-288/89 (hotărârea din 25 iulie 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda și alții, Rec. p. I-4007) și pe Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică din statele membre, anexat la Tratatul CE și de acum înainte la tratate, precum și pe Directiva 89/552/CEE a Consiliului .(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/17 – 14.12.2007).
Autoritățile publice nu trebuie să se considere proprietari ai informației. Reprezentativitatea acestor organe este baza legala a eforturilor vizând garantarea și dezvoltarea pluralismului în cadrul mijloacelor de informare în masa și crearea condițiilor necesare pentru exercitarea libertății de expresie și a dreptului la informare, cenzura fiind exclusa.
Presiunile asupra justiției, definite anterior ca declarații publice nereale împotriva magistraților în timpul procedurilor, au reprezentat o infracțiune vizând protejarea înfăptuirii actului de justiție. Art. 276 din Noul C. pen. , care incrimina aceste fapte, a fost însă abrogat prin Legea nr. 159/2014 (M.Of. nr.887/2014), eliminând sancțiunile specifice pentru astfel de acțiuni.
Informația este un drept fundamental, evidențiat de jurisprudența Comisiei Europene și a CEDO în legătură cu art. 10 al Convenției europene a drepturilor omului și recunoscut ca atare în art. 9 al Convenției europene privind canalele de televiziune transnaționale, precum și în toate constituțiile democratice. Este un drept al cetățeanului, care are, prin urmare, și dreptul de a cere ca informația furnizata de ziariști să fie transmisa cu respectarea adevărului, în cazul știrilor, și în mod onest, în cazul opiniilor, fără nici o intervenție exterioara, fie din partea autorităților publice, fie din partea sectorului privat.9. Autoritățile publice nu trebuie să se considere proprietari ai informației. Reprezentativitatea acestor organe este baza legala a eforturilor vizând garantarea și dezvoltarea pluralismului în cadrul mijloacelor de informare în masa și crearea condițiilor necesare pentru exercitarea libertății de expresie și a dreptului la informare, cenzura fiind exclusa. Sunt aspecte de care Comitetul Miniștrilor este conștient, astfel cum dovedește și Declarația sa privind libertatea expresiei și informației, adoptata la 29 aprilie 1982.10. Trebuie avut în vedere faptul ca ziaristica se sprijină pe mijloacele de informare în masa, care, la rândul lor, au la baza o structura de întreprindere în cadrul căreia trebuie făcută distincție între editori, patroni și ziariști. În acest sens, pe linga libertatea mijloacelor de informare în masa, trebuie asigurata și protejata de presiuni interne libertatea în cadrul mijloacelor de informare în masa.(Consiliul Europei , Rezolutie nr. 1.003 din 1 iulie 1993 cu privire la etica ziaristica, M.Of.nr. 265 din 20 septembrie 1994)
Principiul de baza al oricărei evaluări etice a ziaristicii este ca trebuie făcută o distincție clara între știri și păreri, evitându-se orice confuzie între acestea. Știrile sunt informații, adică fapte și date, în timp ce opiniile exprima gânduri, idei, convingeri sau judecați de valoare ale mijloacelor de informare în masa, editorilor sau ziaristilor.4. Știrile trebuie difuzate cu respectarea adevărului, după ce au fost efectuate verificările de rigoare, prezentarea, descrierea sau narațiunea fiind făcute într-un mod imparțial. Zvonurile nu trebuie confundate cu știrile. Titlurile și rezumatele știrilor trebuie să reflecte cit mai fidel conținutul faptelor și al datelor prezentate.5. Exprimarea opiniilor poate consta în reflecții sau comentarii asupra unor idei generale sau în observații privind informații având legătură cu evenimente concrete. Deși opiniile sunt inevitabil subiective și, prin urmare, nu pot și nu trebuie supuse criteriului adevărului, ele trebuie totuși exprimate într-o manieră onestă și etică.
Libertatea de exprimare este un drept fundamental într-o societate democratică și pluralistă. Dacă acest drept este restrâns pe baza unor criterii variabile, societatea riscă să cadă într-o formă subtilă de totalitarism, unde doar anumite opinii sunt tolerate. Este esențial ca opiniile, chiar și cele nepopulare sau controversate, să fie protejate, atâta timp cât nu incită direct la violență sau la încălcarea ordinii publice.( v și Răzvan Bibire, Delictul de opinie, criteriu electoral?,https://www.desteptarea.ro/,8 octombrie 2024)
Acuzații publice false la adresa judecătorilor sau procurorilor (abateri disciplinare/infracțiuni) în timpul unui proces, fapte similar, e pot fi încadrate la alte infracțiuni, precum: Inducerea în eroare a organelor judiciare: Denunțarea falsă sau ticluirea de probe (Art. 268 C. pen. ) sau prin încadrări în codul civil sau alte prevederi penale generale
În „Expunerea de motive” la legea de abrogare s-a arătat că, „declarațiile oricărei persoane, inclusiv cele apărute în mass media, ar putea fi interpretate în orice moment ca fiind o presiune la adresa unui judecător sau a unui alt organ de urmărire penală. Acest fapt nu face decât să creeze posibilitatea pronunțării unor soluții arbitrare care să aducă atingere libertății de exprimare”.
La adoptarea proiectului de lege de abrogare (PL-x 12 din 4 februarie 2014 și înregistrat cu nr. 4c-11/48 din 4 februarie 2014),C.S.M. a transmis un punct de vedere cu nr. 26020/1154/2013 din 10 februarie 2014 prin care se precizează importanța art. 276 .Prin acest punct de vedere se apreciază că textul legal în vigoare propus spre abrogare are în vedere doar declarațiile publice nereale făcute cu scopul de a le influența sau intimida, ceea ce echivalează cu o distorsionare a realității, operată cu rea-credință, care, astfel cum a stabilit CEDO
C.S.M. nu a susținut această propunere legislativă. El subliniază importanța menținerii acestei incriminări, precizând că actuala infracțiune prevăzută la art.276 C. pen. are în vedere doar declarațiile publice nereale făcute cu scopul de a influența sau intimida, ceea ce echivalează cu o distorsionare a realității, operată cu rea-credință, care, astfel, cum a statuat și CEDO, depășește limitele unei critici acceptabile. În concepția CEDO, „o afirmație veridică poate fi dublată de remarci suplimentare, de judecăți de valoare, de supoziții ori de insinuări susceptibile să creeze o imagine eronată în ochii publicului”. Totodată, Curtea a recunoscut că pot exista cazuri, când este necesar, ca puterea judiciară să fie protejată împotriva atacurilor distrugătoare, lipsite de fond serios, cu atât mai mult, cu cât obligația de rezervă le interzice magistraților să reacționeze.
Din analiza textului art. 276 din Noul C. pen. nu rezultă nicio interdicție de a spune adevărul, de a reclama un abuz, în interes public, legitim, ci este o dispoziție legală care se opune declarațiilor publice neadevărate, făcute cu rea-credință. În consecință, C.S.M. consideră că infracțiunea prevăzută la art. 276 încă din anul 2009 impune menținerea acesteia în vigoare dată fiind necesitatea independenței și imparțialității magistratului. (https://www.cdep.ro/pls/proiecte)
Art. 75 din Codul civil reglementează Limite aledrepturilor privitoare laRespectul vieții private și al demnității persoanei umane:(1)Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
(2)Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secțiune.
Î.C.C.J. stabilește că: „Proba cu înregistrarea unei convorbiri telefonice între un salariat și un alt salariat sau reprezentant al angajatorului, solicitată într-un litigiu împotriva angajatorului, este admisibilă, chiar dacă înregistrarea a fost efectuată fără acordul și/sau informarea prealabilă a interlocutorului, cu condiția asigurării unui just echilibru între dreptul la probă, pe de o parte, și dreptul la viața privată, pe de altă parte, în sensul că încuviințarea probei trebuie să fie indispensabilă exercițiului dreptului la probă și strict proporțională cu acest scop.” Î.C.C.J. Decizia nr. 39/2024
Potrivit art. 55 alin. (1) C. pr. pen. Î. C. C. J. strămută judecarea unei cauze de la o instanță competentă la o altă instanță egală în grad, în cazul în care imparțialitatea judecătorilor ar putea fi știrbită datorită împrejurărilor cauzei, dușmăniilor locale sau calității părților, când există pericolul de tulburare a ordinii publice ori când una dintre părți are o rudă sau un afin până la gradul al patrulea inclusiv, între judecătorii sau procurorii, asistenții judiciari sau grefierii instanței.
În cazul unei cereri de strămutare, imparțialitatea instanței trebuie analizată nu numai din perspectiva convingerii personale a judecătorului că este imparțial, dar și din perspectiva celui interesat. La acest control, instanța investită cu cererea de strămutare trebuie să analizeze dacă, independent de conduita judecătorului, unele împrejurări sau fapte ce se pot verifica pot pune în discuție imparțialitatea judecătorului interesat.
Prin cererea de strămutare, petentul a invocat, în esență, că soluția pronunțată de Curtea de Apel Pitești a fost greșită și ea s-a dat datorită presiunilor făcute de mass-media locală care l-a descris de-a lungul timpului pe petent ca fiind cel mai mare evazionist al județului și recuperator de TVA, precum și expert în acest sens.
Din informațiile primite de la Ministerul Justiției, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că petentul arată că imparțialitatea judecătorilor poate fi știrbită din pricina presiunilor mediatice făcute asupra magistraților ce s-au pronunțat în primul ciclu procesual, dar și din cauza dușmăniilor locale, fără a preciza însă aspectele care îl determină să susțină existența unor asemenea împrejurări.
De asemenea, instanța precizează că verificările efectuate nu confirmă existența unor indicii sau date în sensul că imparțialitatea judecătorilor completului nu ar fi garantată, iar pe parcursul soluționării cauzei nu s-au constatat ingerințe în exercitarea actului de justiție.
În opinia instanței, influența pe care campaniile de presă au avut-o sau nu asupra judecătorului cauzei este o chestiune greu de apreciat de către o altă persoană decât judecătorul însuși, iar a acredita ideea că orice campanie de presă afectează independența justiției, în condițiile în care foarte multe cazuri deduse judecății sunt intens mediatizate, ar însemna să se ajungă la blocarea sistemului judiciar.
În cauză nu exista motive temeinice care să justifice strămutarea judecării cauzei întrucât, aspectul relevat de petent prin cererea de strămutare, nu se circumscrie nici unuia, dintre cazurile limitativ și expres prevăzute de textul legal, mai sus amintit, pentru strămutarea judecării unei cauze de la o instanță competentă la o altă instanță egală în grad. Î.C.C.J. Sentința penala nr. 1091 din 4 decembrie 2013
Într-o altă cauză, în motivarea cererii de strămutare, petentul a arătat că imparțialitatea judecătorilor ar putea fi știrbită datorită împrejurărilor cauzei, a dușmăniilor locale, a calității părților, precum și de faptul că există o situație nou creată care ar putea avea consecințe directe asupra soluției ce urmează a fi dată în această cauză (indiferent care ar fi componența completului de judecată). A arătat că presiunea exercitată de către mass-media locală și națională a fost una foarte importantă, plus comunicatele D.N.A.-ului au creat o presiune uriașă asupra judecătorului care ar trebui să judece cauze și să pronunțe în mod normal o decizie legală și temeinică.
Într-un interviu dat Cotidianului B. judecătorul se antepronunță afirmând că: “Dosarul în care sunt judecate cele două persoane este unul cu probe beton împotriva lor. Nici dacă voia nu le putea ajuta. Dacă cineva le-a spus altceva, se numește țeapă”.
Potrivit art. 55 alin. (1) C. pr. pen. Î. C. C. J. strămută judecarea unei cauze de la o instanță competentă la o altă instanță egală în grad, în cazul în care imparțialitatea judecătorilor ar putea fi știrbită datorită împrejurărilor cauzei, dușmăniilor locale sau calității părților, când există pericolul de tulburare a ordinii publice ori când una dintre părți are o rudă sau un afin până la gradul al patrulea inclusiv, între judecătorii sau procurorii, asistenții judiciari sau grefierii instanței.
Înalta Curte constată că nu există motive temeinice care să justifice strămutarea judecării cauzei întrucât, aspectele relevate de petent prin cererea de strămutare, nu se circumscriu nici unuia dintre cazurile limitativ și expres prevăzute de textul legal, mai sus amintit, pentru strămutarea judecării unei cauze de la o instanță competentă la o altă instanță egală în grad.
Înalta Curte va respinge ca nefondată cererea de strămutare. Î.C.C.J. Sentința penala nr. 356 din 3 aprilie 2013
Petentul mai arată că pe plan local s-a făcut o publicitate excesivă a cauzei, aspect ce a determinat crearea unei imagini distorsionate atât cu privire la persoana sa cât și cu privire la cauza a cărei strămutare o solicită.
. instanța de judecată este în mod evident influențată de presiunile exercitate de către D.N.A. – Serviciul Teritorial Pitești, considerând că nu poate beneficia de un proces echitabil.
În presa locală a fost promovată o mediatizare deosebită a cauzei, mediatizare ce poate crea o presiune asupra judecătorilor, dar mass-media poate crea presiune asupra oricărui judecător, însă acest aspect nu constituie un temei ce poate determina strămutarea unei cauze.
Imparțialitatea instanței trebuie analizată nu numai din perspectiva convingerii personale a judecătorului că este imparțial, dar și din perspectiva celui interesat. La acest control, instanța învestită cu cererea de strămutare trebuie să analizeze dacă, independent de conduita judecătorului, unele împrejurări sau fapte pot pune în discuție imparțialitatea judecătorului și justifică temerea celui interesat.
Curtea Europeană a hotărât că în privința imparțialității obiective a judecătorului, aparențele au un rol decisiv, limitele lor fiind stabilite de jurisprudența instanței europene, în raport de împrejurările concrete ale cauzelor.
Se constată că nu au fost evidențiate aspecte din care să rezulte că imparțialitatea judecătorilor ar putea fi știrbită în cauza , că există dușmănii locale, că ar exista vreun pericol de tulburare a liniștii publice ori că una dintre părți ar avea vreo rudă sau afin, până la gradul IV inclusiv, printre judecătorii, procurorii, asistenții judiciari sau grefierii instanței și în consecință, se apreciază că temerile petentului D.D. nu sunt justificate. Î.C.C.J. Sentința penala nr. 109/2013 din 30 ianuarie 2013, idem Î.C.C.J. , Sentința penală nr. 157 din 6 februarie 2013 ; idem Î.C.C.J. Sentința penala nr. 59 din 18 ianuarie 2013,
Curtea Europeană a hotărât că, în privința imparțialității obiective a judecătorului, aparențele au un rol decisiv, limitele lor fiind stabilite de jurisprudența instanței europene, în raport de împrejurările concrete ale cauzelor. Î.C.C.J. Sentința penala nr. 301 din 21 februarie 2011
În mod greșit prima instanță ar fi respins acțiunea întrucât a depus la dosarul cauzei toate probele doveditoare ale persecuției etnice, respectiv adeverință eliberată de Arhivele Naționale, cupon de pensie, acte de stare civilă, declarație pe proprie răspundere, declarațiile notariale autentice ale martorilor .
Raportat punctual la motivele de respingere a cererii de chemare în judecată, recurenta a susținut că prima instanță nu a solicitat expres martorei C.M. detalii cu privire la presiunile exercitate de legionari.
A mai susținut recurenta că împrejurarea că soțul reclamantei s-a refugiat la Cluj-Napoca pentru că acolo existau rude care o puteau ajuta nu este un motiv de respingere a cererii, întrucât refugiul s-a datorat presiunilor amintite, exercitate de către legionari și care au condus la părăsirea domiciliului.
Înalta Curte constată că recursul este nefondat.
Prin cererea formulată reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la emiterea unei noi hotărâri prin care să recunoască reclamantei calitatea de persoană beneficiară a Legii nr. 189/2000 și O.G. nr. 105/1999, în calitate de soție supraviețuitoare a persoanei refugiate precum și obligarea pârâtei la acordarea drepturilor prevăzute de O.G. nr. 105/1999 aprobată prin Legea nr. 189/2000, începând cu data de 1 martie 2010, cu cheltuieli de judecată.
Potrivit dispozițiilor art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000, beneficiază de prevederile acestui act normativ persoana, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a suferit persecuții etnice.
Totodată, în art. 2 din Normele de aplicare a prevederilor O.G. nr. 105/1999 se prevede că persoana strămutată este aceea care a fost mutată sau care a fost obligată să-și schimbe domiciliul în altă localitate din motive etnice.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 118/1990, modificat prin O.G. nr. 105/1999 modificată la rândul ei prin Legea nr. 189/2000 “Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege”.
Audiate în instanță, în temeiul art. 129 C. pr. civ. raportat la art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 127/2002 martorele au arătat că revoluționarii români au agresat persoanele de etnie maghiară și că refugiul persoanelor a constituit un fenomen de masă “toată lumea se refugia” iar motivul refugiului îl constituia lipsurile materiale respectiv faptul că familia soțului reclamantei nu avea ce să mănânce, așa încât s-a refugiat în Cluj-Napoca, unde familia acestuia avea rude care le-au ajutat
Înalta Curte reține că elementul esențial pentru stabilirea calității de beneficiar al Legii nr. 189/2000 este dovedirea persecuției etnice, ceea ce reclamanta nu a reușit să probeze, din declarațiile martorilor audiați în instanță nereieșind, în concret, cum au fost exercitat presiunile revoluționarilor români asupra etnicilor maghiari, în condițiile în care domiciliul părinților soțului reclamantei se afla sub ocupație maghiară, iar etnia acestuia era una maghiară.
Înalta Curte constată că nici unul dintre martorii audiați în instanță și care de altfel au dat și declarațiile autentice nu au făcut dovada în sensul că la rândul lor au beneficiat de drepturile prevăzute de Legea nr. 189/2000.
Rezultă, așadar că prima instanță a reținut corect că refugiul părinților soțului reclamantei nu a avut la bază persecuții de natură etnică, așa cum impun dispozițiile art. 1 din Legea nr. 189/2000, motiv pentru care reclamanta nu poate beneficia în calitate de soție supraviețuitoare de aceste dispoziții legale.Î.C.C.J. Decizie nr. 5269 din 11 decembrie 2012
Potrivit art. 71 din C. pr. pen., Î. C. C. J. “strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, atunci când există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorilor instanței este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calității părților ori atunci când există pericol de tulburare a ordinii publice.”
Strămutarea este, prin urmare, un remediu procesual prin intermediul căruia, în mod excepțional, judecarea unei anumite cauze penale este luată din competența unei instanțe și dată spre soluționare unei alte instanțe din aceeași categorie și de același grad, în vederea înlăturării oricărei suspiciuni asupra lipsei de obiectivitate și imparțialitate a tuturor judecătorilor unei instanțe.
Instanța trebuie să analizeze dacă unele împrejurări sau fapte pot pune în discuție imparțialitatea tuturor judecătorilor din cadrul unei instanțe și justifică temerea celui interesat că, la acea instanță, i-ar fi încălcat dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Din motivele invocate ca temeiuri de strămutare de către petentul A., nu rezultă suspiciuni care ar putea pune sub semnul îndoielii imparțialitatea și obiectivitatea judecătorilor din cadrul Curții de Apel Craiova, nefiind elemente pentru a se putea considera că, prin judecarea cauzei nr. 322/54/2025 la această instanță, nu s-au respectat toate garanțiile procesuale pentru judecarea cauzei fără părtinire.
Referitor la suspiciunea lipsei de imparțialitate a judecătorilor cu privire la riscul obiectiv de creare de presiuni asupra instanței învestite cu soluționarea plângerii, fie și numai prin percepția publică privind posibilitatea unor influențe indirecte care pot afecta buna desfășurare a actului de justiție, Înalta Curte consideră că aprecierea pur subiectivă a petentului că nu are parte de un proces echitabil raportat la notorietatea persoanelor implicate influente în Craiova și Târgu Jiu la care se referă plângerea cu care a fost sesizată curtea de apel, nu este în măsură să ofere un minim de date obiective care să contureze lipsa de imparțialitate și obiectivitate a corpului de magistrați din cadrul instanței de la care se solicită strămutarea și să legitimeze, eventual, strămutarea cauzei.
Așadar, aspectele invocate de petent în susținerea cererii de strămutare în sensul că orice soluție adoptată riscă să fie interpretată public și să atragă proteste, presiuni sociale sau mediatice, care pot afecta buna desfășurare a actului de justiție, nu sunt de natură să justifice reținerea unei suspiciuni rezonabile la nivelul întregului corp de judecători ce compun Curtea de Apel Craiova, fiind o apreciere a petentului față de înfăptuirea actului de justiție, care nu a indicat elemente obiective de natură să conducă, în mod întemeiat, la îndoieli cu privire la imparțialitatea judecătorilor care să atragă aplicabilitatea art. 71C. pr. pen.
Neexistând motive temeinice care să justifice strămutarea judecării cauzei, în temeiul art. 74C. pr. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, cererea privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. x/2025 al Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori. Î.C.C.J. Decizie nr. 208 din 7 mai 2025,
Într-o cauză, Înalta Curte va dispune respingerea acesteia, întrucât în actele normative care reglementează instituția procurorului european nu a fost identificată o ipoteză legală specială de suspendare de drept, susceptibilă de încadrare în dispozițiile art. 412 alin. (1) pct. 8 din C. pr. civ.. De asemenea, nu a fost identificată vreo astfel de ipoteză legală specială de suspendare de drept în cazul în care persoana vizată de acțiunea disciplinară își pierde calitatea de procuror al statului român în timpul procesului, conform motivării cererii de către reprezentantul Inspecției Judiciare.
Potrivit art. 98 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, judecătorii și procurorii răspund pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției.
Angajarea răspunderii disciplinare cere, și în cazul magistraților, întrunirea cumulativă a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare, anume: latura obiectivă, cu referire la faptă, înfrângând o obligație specifică; latura subiectivă, constând în vinovăție; producerea unui rezultat vătămător și existența unei legături de cauzalitate.
Ca atare, numai îndeplinirea cumulativă a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare și inexistența unor cauze de exonerare legitimează angajarea răspunderii disciplinare.
Cu privire la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004, constând în “nerespectarea caracterului secret sau confidențial al altor informații de care magistratul a luat cunoștință în exercitarea funcției”, Înalta Curte reține că, pentru existența acesteia, sunt necesare, sub aspectul elementului material al laturii obiective, existența unor informații de care magistratul a luat cunoștință în exercitarea funcției și o nerespectare a caracterului secret sau confidențial al acestora.
Conform art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor (…) informațiile privind procedura în timpul unei anchete penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare, iar potrivit art. 285 alin. (2) C. pr. pen., procedura în cursul urmăririi penale este nepublică.
Împrejurările cercetate au vizat inserarea în comunicatul de presă nr. x/2018 a unor pasaje din înregistrările unor discuții purtate la sediul D.N.A. – Serviciul Teritorial de către un procuror și un ofițer de poliție judiciară cu persoane din anturajul unor părți trimise în judecată de structura de pachet, în cadrul dosarului despre care pârâta, la data faptei procuror șef al D.N.A. , a luat cunoștință în exercitarea funcției.
În raport cu momentul și circumstanțele în care acestea au fost valorificate, precum și în lipsa identificării de către recurentă a normei de drept material sau procesual încălcate, care să pună în discuție însăși valabilitatea actului întocmit de către pârâta procuror și pentru care un observator rezonabil nu poate găsi o justificare, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța de disciplină a reținut faptul că, în sarcina intimatului magistrat, nu se poate stabili săvârșirea respectivei abateri.
Așa cum rezultă din probele aflate la dosar, rapoartele întocmite de comisarul-șef din cadrul Serviciului Teritorial, la care au fost atașate două D.V.D. – uri conținând discuțiile înregistrate la cabinetul procurorului șef al D.N.A., au fost transmise la Secția de Combatere a Infracțiunilor, după publicarea comunicatului de presă, prin ordin al intimatei.
Ulterior, în urma analizării documentatelor înaintate, organele abilitate au întocmit un proces-verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de șantaj prevăzută de art. 131 din Legea nr. 78/2000 și presiuni asupra justiției reglementată de art. 276 din C. pen. și, constatând că există legătură cu fapte instrumentate în dosarul nr. x/2017, s-a procedat la înregistrarea acestuia la același dosar.
Este de menționat că înregistrările, a căror transcriere a fost preluată parțial, au fost efectuate de un ofițer de poliție judiciară, fără a fi autorizate într-un proces penal în condițiile C. pr. pen., astfel încât la momentul comunicatului de presă nu aveau potențialul de a influența o anchetă efectuată sau în curs de efectuare.
Raportat la prevederile art. 285 alin. (2) din C. pr. pen., în lipsa existenței unui cadru legal în baza căruia să poată fi definit ca atare, caracterul confidențial al înregistrărilor nu poate fi reținut.
Nu pot fi reținute ca întemeiate susținerile recurentei în sensul că instanța disciplinară ar fi analizat în mod greșit caracterul confidențial al informațiilor inserate în cuprinsul comunicatului de presă prin raportare în mod exclusiv doar la noțiunea de probă din cadrul procesului penal, atâta timp cât nu sunt justificate decât cu argumentul că o astfel de interpretare ar duce la consecințe absurde.
Recurenta pârâtă a mai susținut că în mod eronat Secția pentru procurori și-a restrâns în mod artificial analiza la stabilirea caracterului de probă a respectivelor înregistrări la ora emiterii comunicatului de presă, în condițiile în care abaterea disciplinară cum este definită în lege nu condiționează un astfel de caracter informațiilor divulgate, trebuind să se verifice de fapt dacă în acel moment aveau strânsă legătură cu alte informații ce făceau obiectul unui dosar deja înregistrat pe rolul D.N.A.
Ceea ce trebuia să se verifice, referitor la existența abaterii disciplinare în cauză prin raportare la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 și ale art. 285 alin. (2) din C. pr. pen., era faptul dacă, prin dezvăluirea eventualelor informații privind procedura în timpul unei anchete penale, se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare, iar ca prim element trebuia să se stabilească dacă acele informații privesc procedura din timpul unei anchete penale.
Referitor la verificarea condiției periclitării rezultatului anchetei, recurenta a criticat hotărârea atacată pe motivul că s-ar fi raportat în mod greșit la percepția procurorilor de caz asupra limitei de încredere și sprijin a procurorului ierarhic superior în desfășurarea unei anchete efective și că ar fi ținut cont de părerea unui procuror de caz care nu a efectuat în concret nicio anchetă, în realitate afectarea rezultatelor anchetei fiind legată de posibilitatea creată persoanelor vizate de ancheta penală, prin divulgarea unor informații cu caracter confidențial, de a-și adapta conduita în așa manieră încât să se ajungă la distorsionarea adevărului juridic.
Legat de verificarea îndeplinirii acestei condiții, secția pentru procurori a avut în vedere în principal declarațiile procurorilor care au avut repartizată spre soluționare cauza și care au arătat că modul în care a fost conceput comunicatul de presă nu a influențat în niciun fel ancheta. Declarația doamnei procuror B., privind redarea încrederii procurorilor în realizarea unei anchete efective ca urmare a emiterii comunicatului, a fost menționată doar ca un argument subsidiar, nedeterminant pentru concluzia la care s-a ajuns.
Nu este suficientă afirmarea acestei posibilități creată persoanelor vizate de ancheta penală pentru a se constata existența abaterii disciplinare, ci recurenta trebuia să argumenteze îndeplinirea acestei condiții raportat la circumstanțele specifice fiecărei cauze, în speță raportat la conținutul concret al informațiilor, că dezvăluirea acestora este de natură să pericliteze rezultatul anchetei, ceea ce recurenta nu a făcut în mod concret, așa cum de altfel s-a reținut și în hotărârea atacată.
Informațiile inserate în comunicatul de presă nu constituiau probe într-o cauză penală, nu făceau obiectul urmăririi penale și nu au afectat în niciun fel dosarul care s-a constituit ulterior la D.N.A. , existând, totodată, un interes public ridicat, încât se impunea emiterea unei poziții oficiale printr-un comunicat de presă, ce s-a realizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 și ale Ghidului privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass media.
În consecință, intimata nu a făcut altceva decât să-și îndeplinească atribuțiile, oferind informații reale în ceea ce privește evenimentele care, la acel moment, atrăgeau atenția publicului.
Prin modul de redactare al comunicatului, nu a fost încălcată nici Recomandarea (2003) 13 a Comitetului de Miniștri către statele membre ale Consiliului Europei, potrivit căreia autoritățile judiciare trebuie să informeze mass-media despre actele lor esențiale, atât timp cât acest lucru nu prejudiciază secretul investigațiilor ori împiedică sau întârzie rezultatul proceselor.
De altfel, potrivit reglementărilor CEDO, jurnaliștii trebuie să poată relata liber cu privire la modul de funcționare a sistemului justiției penale, fiind datori să se supună însă limitelor impuse de respectarea principiului nevinovăției, al protecției vieții private etc.
Sub aspectul laturii subiective, vinovăția magistratului trebuie apreciată și în raport cu impactul acțiunilor întreprinse, or, în urma evaluării acestuia, în acord cu instanța de disciplină, se observă că acuzația de dezvăluire a unei anchete penale în curs nu se justifică.
Secția pentru procurori în materie disciplinară a C.S.M. a realizat o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale, reținând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004.
Înalta Curte constată că hotărârea instanței disciplinare este legală și temeinică, nefiind identificate motive de reformare în sensul art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. pr. civ., astfel că, în temeiul art. 51 din Legea nr. 317/2004 coroborat cu art. 496 din C. pr. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de Inspecția Judiciară.
Respinge cererea de suspendare formulată de recurenta Inspecția Judiciară. Respinge recursul formulat de recurenta Inspecția Judiciară împotriva hotărârii nr. 5P din 24 iunie 2019, pronunțată de C.S.M., secția pentru procurori în materie disciplinară, ca nefondat.Î.C.C.J. , Decizie nr. 75 din 2 iunie 2020
Abrogarea articolului a fost criticată, considerându-se că elimină un mecanism de protecție a magistraților în fața presiunilor mediatice sau publice în timpul anchetelor sau proceselor. ca fiind o decizie controversată la acea vreme. (https://www.universuljuridic.ro/art-276-din-noul-cod-penal-fost-abrogat)
În Doctrină s-a arătat că „incriminarea presiunilor asupra justiției ar conduce la prevenirea abuzurilor comise de anumite persoane, persoane care au uitat că libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celor de lângă tine, care trăiesc prea intens democrația și sentimentul exacerbat de libertate.” .( Paul-Alexandru Pădurean, Abrogarea art. 276 din noul C. pen. – o idee proastă, Juridice,6 februarie 2014)
Președintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat, la o zi după intrarea în vigoare a noilor Coduri, că s-a decis susținerea proiectului de lege inițiat cu „doar” câteva luni în urmă, pe 30 octombrie 2013, de deputații Alina Gorghiu și George Scutaru, proiect care are ca scop abrogarea art. 276 C. pen. .
Restrângerea libertății de exprimare este necesară, având în vedere faptul că trăim într-o societate a cărei populație încă trăiește euforia democrației necontrolate, obținută după o perioadă lungă de opresiune și cenzură – perioada comunistă. Deși au trecut 25 de ani de la căderea regimului totalitar, întâlnim o multitudine de situații în care libertatea de exprimare este dusă la extrem, fără o conștientizare a consecințelor pe care o afirmație poate să le producă. Prin existența unei incertitudini complete cu privire la incriminarea faptelor care aduc atingere demnității (insultă, calomnie), în reglementarea penală anterioară, și prin lipsa unor sancțiuni penale pentru aceste fapte în noua reglementare, în conștiința populației s-a conturat ideea că aceste manifestări sunt licite, ba chiar ar trebui încurajate (dacă e să privim „neînțelegerea” dintre cele mai supreme (sic!) instanțe ale țării).
În ceea ce privește proporționalitatea ingerinței și condiția ca aceasta să nu aducă atingere existenței libertății în cauză, d-sa crede că simplul fapt că infracțiunea sancționează doar declarațiile nereale și, mai presus de asta, cele făcute în public ar trebui să ne conducă la ideea că nu există niciun dubiu că aceste condiții sunt și ele respectate. Este o condiție de bun simț pentru cei care au cei „7 ani de-acasă” – să nu minți, mai ales în public! Mai mult, fapta trebuie săvârșită în timpul unei proceduri judiciare, astfel că afirmațiile, chiar mincinoase, nu vor fi sancționate dacă ele sunt făcute în afara limitelor temporale ale procesului penal
Această restrângere nu poate să fie considerată discriminatorie, având în vedere că subiectul activ este unul general, astfel încât orice persoană ar săvârși o faptă care se mulează pe tiparul normei de incriminare ar urma să fie sancționată corespunzător. În expunerea de motive a proiectului de lege propus pentru adoptare, cât și în declarațiile din presă, inițiatorii doritori de abrogare încearcă să îndrepte atenția asupra situației în care această faptă este săvârșită prin intermediul mass-media. Într-adevăr, înțelesul termenului „publice” din sintagma „declarații publice nereale” nu este definit expres și își va găsi interpretarea prin intermediul jurisprudenței și doctrinei, însă nu cred că el ar trebui interpretat în sensul restingerii cadrului de aplicare, astfel încât textul legal să-i aibă în vizor, în majoritatea cazurilor, pe jurnaliști. Trăim într-un stat de procesomani, unde partea care pierde un proces preferă, pe lângă uzitarea (întotdeauna!) de o cale de atac pusă la dispoziție de lege, să denigreze justiția, instanța și judecătorul, doar pentru a-și asigura un refugiu moral și o explicație pentru cauzele care au condus la soluția nefavorabilă pronunțată împotriva sa.
Dreptul la liberă exprimare este garantat cât timp, printre altele, nu intră în conflict cu autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești, caz în care Statele pot limita acest drept supunând exercitarea acestuia unor formalități, condiții sau restingeri și sancționând, după caz, orice derapaje care încalcă prevederile legale în domeniu.
Pentru ca pe baza unui text legal să fie pronunțate soluții arbitrare ar fi nevoie ca acest text să fie lipsit de claritate, să aibă un conținut confuz, care lasă loc de interpretări. Textul art. 276 C.pen. nu comportă probleme din punctul de vedere al accesibilității și previzibilității, condiții care trebuie îndeplinite pentru ca textul legal să fie în concordanță cu normele constituționale privind principiul legalității incriminării, astfel că orice persoană care săvârșește o faptă de presiune asupra justiției poate avea o reprezentare clară a modului în care acest text legal va fi aplicat pentru sancționarea faptei sale și, în orice caz, sancțiunea la care s-ar expune nu este una aplicată printr-un proces verbal, ci vorbim de un proces penal în care persoana acuzată de săvârșirea unei asemenea fapte beneficiază de toate garanțiile prevăzute de lege. Dacă la finalul procedurilor judiciare se constată că fapta corespunde întru totul normei de incriminare, fiind săvârșită cu vinovăție și lipsind o justificare și/sau o cauză de neimputabilitate, doar în acel moment va fi pronunțată o soluție care, având în vedere verificările pe care tocmai le-am enumerat, nu va fi, în niciun caz, arbitrară. Un alt argument în favoarea abrogării art. 276 C.pen. îl reprezintă inutilitatea incriminării unei astfel de fapte, dacă este să analizăm alineatele finale ale expunerii de motive din proiectului de lege. Este amintită existența unei Rezoluții a Consiliului Europei (1003 din 1993) care stabilește, în linii mari, obligațiile jurnaliștilor: responsabilitate etică față de societate și cetățeni, știri bazate pe adevăr, surse imparțiale, veridice și verificabile etc.. Această rezoluție se aplică undeva, în Europa, da’ nu la noi! În România, cvasi-majoritatea publicațiilor sunt controlate și îndreptate într-o anumită direcție, în funcție de interesele mogulilor, respectiv a partidelor politice. Autorul nu crede că sancțiuni civile, patrimoniale, cum sunt cele aplicabile prin mecanismul răspunderii civile delictuale, pot reeduca o persoană care săvârșește o astfel de faptă, cu atât mai mult cu cât această persoană își desfășoară activitatea în cadrul unui trust de presă care, probabil, are cuprins în bugetul anual un mini-buget pentru plata amenzilor și despăgubirilor.
Existența acestei posibilități a judecătorului sau organului de urmărire penală de a cere despăgubiri în temeiul răspunderii civile delictuale îi conduce pe inițiatorii proiectului legislativ la concluzia că incriminarea în legislația penală a aceleiași încălcări apare ca nejustificată și lipsită de sens. Despre ce despăgubiri vorbim însă în cazul în care persoana vătămată decide că temeiul delictual este cel potrivit și suficient? Despăgubiri materiale? Nu cred că va fi cazul, având în vedere că afirmațiile sunt nereale, astfel că ele nu ar trebui să conducă la sancționarea penală sau administrativă a magistratului. Ar rămâne deschisă calea pentru obținerea despăgubirilor morale, însă acestea sunt greu de cuantificat și dificil de obținut. O normă penală este mai eficientă în atingerea scopului preventiv și punitiv al sancțiunii, decât o normă de drept civil. Mai mult de atât, coabitarea acestor norme nu este exclusă. Caracterul subsidiar al dreptului penal nu exclude, ab initio, intervenția normelor sancționatorii aparținând altor ramuri de drept, ci vine în completarea acestora. Principiul non bis in idem nu își găsește aplicarea în cazul de față. Acest principiu presupune, conform noului Cod de procedură penală, că nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni atunci când față de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeași faptă. Nu este cazul nostru. Trebuie să stabilim o delimitare clară între sancțiunea penală, cu scop punitiv și preventiv, și cea civilă care are, de principiu, un scop reparator.
Incriminarea presiunilor asupra justiției nu se îndreaptă cu predilecție înspre sancționarea jurnaliștilor este dispoziția înscrisă în art. 30 alineatul ultim din Constituție care prevede că răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Astfel, chiar și în cazul în care sunt difuzate în mass-media declarațiile nereale cu privire la magistrați, respectiva publicație nu va răspunde penal, pentru presiuni asupra justiției, ci doar patrimonial, conform răspunderii delictuale, pentru neîndeplinirea obligației de a nu difuza declarațiile nereale. Aplicarea art. 276 se va face în raport de persoana care a făcut efectiv afirmațiile, fiind de notorietate, în cercurile de juriști, că răspunderea penală are caracter personal.(Paul-Alexandru Pădurean, Abrogarea art. 276 din noul C. pen. – o idee proastă, Juridice,6 februarie 2014)
Acest text încalcă prevederile art. 6 si art. 10 din CEDO. Toți participanții la actul de justiție, avocații, judecătorii și procurorii se bucură în egală măsură de libertatea de exprimare conferită de art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Norma juridica afectează dreptul la liberă exprimare, la libertatea de opinie și, nu în ultimul rând, afectează obligația de rezervă a magistraților chemați să aplice legea și nu să se judece la rândul lor cu părțile, avocații jurnaliștii, etc.
Dacă s-ar admite că art. 276 din Noul C. pen. conține o normă valabilă ar trebui să se admită și faptul că un judecător sau un procuror ar putea fi intimidat sau influențat de declarațiile publice făcute pe parcursul urmăririi penale sau al judecății. Logica juridică impune ca, în analiza acestui text de lege, să se demonstreze: – că s-au făcut afirmații publice nereale pe parcursul derulării procedurii judiciare; – că aceste afirmații ar conține ideea că un judecător sau un procuror, în activitatea lor, ar fi săvârșit o infracțiune sau o abatere disciplinară gravă legată de instrumentarea cauzei respective; – că scopul acestor afirmații a fost acela de a influența sau intimida organele judiciare.
Acestei situații ar trebui să-i corespundă o sesizare din partea judecătorului sau procurorului care consideră că scopul declarațiilor a fost acela de a-l intimida sau influența.
Existența unei asemenea sesizări ar presupune că judecătorul sau procurorul s-au simțit intimidați sau influențați de afirmații, și atunci unde este imparțialitatea judecătorului sau procurorului, care trebuie ei înșiși să se abțină de la orice comentarii privind derularea procedurilor într-o cauză instrumentată?
Independența și imparțialitatea instanței, componentă esențială a dreptului la un proces echitabil, înseamnă că nu ar mai exista și s-ar putea crea un segment haotic al sistemului judiciar.
Textulprevăzut la art. 276 din Noul C. pen. tinde însă mai degrabă să stopeze orice fel de comentariu la adresa organelor judiciare, însă acest lucru nu este benefic nici uneia dintre părțile implicate în actul de justiție.
În situația menținerii în Noul C. pen. a acestui text de lege ar trebui să intre în sfera subiectului activ și magistrații iar această necesitate este determinată de realitatea condamnării statului român de către CEDO pentru afirmațiile făcute de procurori prin înfrângerea principiului prezumției de nevinovăție.
România a fost condamnată la CEDO în cauza Pavalache c. României, subliniindu-se că, atunci când a informat presa de arestarea preventivă a reclamantului, procurorul cazului a afirmat că toate probele duceau la stabilirea cu certitudine a vinovăției lui Fănel Pavalache a cărui condamnare era inevitabilă: „nimeni și nimic nu-l mai poate scăpa de răspunderea penală”. Curtea a mai remarcat că aceste informații au fost relatate presei într-un context independent procedurii penale și a concluzionat că ele încurajau publicul să îl considere pe reclamant vinovat de corupție și puteau genera prejudecăți în aprecierea faptelor de către judecători.
De asemenea România a fost condamnată la CEDO pentru declarațiile făcute de fostul Procuror General al României, Sorin Moisescu, în timpul anchetării omului de afaceri George Constantin Păunescu, pentru fraudarea Bankoop.
Judecătorul trebuie să se străduie să adopte o conduită, atât în instanță, cât și în afara acesteia, care să mențină și să întărească încrederea publicului, a juriștilor și a justițiabililor în imparțialitatea judecătorului și a corpului judiciar. Judecătorul va trebui să se abțină de la orice comentariu în legătură cu o cauză aflată în curs de judecare sau care i-ar putea fi dedusă spre judecare, despre care s-ar putea crede în mod rezonabil că ar afecta soluția sau ar putea dăuna aparenței de echitate a procesului. De asemenea, judecătorul se va abține să facă comentarii în public sau în alt mod, care ar putea afecta caracterul echitabil al procesului față de orice persoană sau chestiune. Ca orice alt cetățean, judecătorul are dreptul la libertatea de exprimare, libertatea convingerilor, libertatea de asociere și de adunare, dar își va exercita aceste drepturi având o conduită conformă cu demnitatea funcției judiciare, ca și cu imparțialitatea și independența corpului judiciar.
Punctul 6.6 din Principiile de la Bangalore[1] afirmă că un judecător trebuie să mențină decența și ordinea în toate procedurile în fața instanței, să fie răbdător, demn și politicos în relațiile cu părțile, cu jurații, cu martorii, cu avocații și cu alte persoane cu care judecătorul (sau procurorul), în calitatea sa oficială, ia contact.
Regulile de conduită se regăsesc în codurile deontologice ale judecătorilor, procurorilor și avocaților. Ele au la bază principii comune, cum ar fi respectul reciproc, secretul profesional, integritatea și demnitatea, respectul pentru justițiabili și pentru statul de drept. Toți participanții la actul de justiție trebuie să respecte aceleași reguli și să li se aplice aceleași norme.
Art. 276 face trimitere la sintagma „declarații publice nereale”. Logic este că, dacă sunt nereale, nu produc niciun fel de consecință pentru nimeni. Scopul declarațiilor nereale, așa cum este prevăzut de text, este aproape imposibil de demonstrat; acest scop nu presupune un avantaj material sau de altă natură, ca la alte infracțiuni, și ar trebui demonstrată o intenție directă, calificată de scopul urmărit.
Textul art. 276 este inadecvat Constituției României și legislației europene. Acest text nu ar avea ca finalitate creșterea calității și eficienței procedurilor judiciare, ci mai degrabă crearea avocatului mut. Alături de avocați se va închide definitiv gura „câinelui de pază al democrației”, presa.
Cu privire la art. 269 alin. 1 din Noul C. pen. – favorizarea făptuitorului – ”ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.
Orice făptuitor, atunci când apelează la serviciile unui avocat, înseamnă implicit că acesta își ia un ajutor. Ajutorul dat de un avocat unui făptuitor se realizează prin activitățile la care face referire art. 3 din Legea nr. 51/1995. Această normă dă dreptul avocatului să acorde consultații și să redacteze cereri cu caracter juridic, să acorde asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii, să apere și să reprezinte cu mijloace juridice specifice drepturile și interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină.
Mijloacele juridice specifice de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor pot fi incluse foarte ușor în actuala formă a art. 269 alin. (1) din Noul C. pen. , în ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală. S-ar impune modificarea textului de lege prin introducerea sintagmei „cu excepția apărării exercitate prin avocat în condițiile legii”.
O asemenea modificare ar asigura aplicarea eficientă a art. 2 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 care prevede că avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, care au obligația să permită și să asigure avocatului desfășurarea nestingherită a activității sale, în condițiile legii.
Prin intrarea în vigoare a actualului text de la art. 269 alin. (1) din Noul C. pen. întreaga activitate a avocatului ar putea fi stingherită de formula ajutorul dat făptuitorului.
Avocatul trebuie să rămână fidel până la capăt intereselor clientului său, independent din acest punct de vedere în exercitarea funcției sale, neconstrâns de faptul că ajutorul dat clientului său în mod legal poate intra sub incidența unui text de lege penal.
Doar păstrarea acestei independențe asigură o bună funcționare a unui stat de drept. ( Gheorghița Stoian, De ce ar trebui eliminate sau modificate texte din Noul C. pen. , https://www.juridice.ro/308044/baroul-mehedinti-de-ce-ar-trebui-eliminate-sau-modificate-texte-din-noul-cod-penal.html, 12 februarie 2014).
Traian Băsescu, Președintele României a trimis art. 276 (https://stirileprotv.ro/), arătând că sunt cazuri de “campanii furibunde” împotriva magistraților, “declarații ticăloase ale unora din dubă”. (https://www.digi24.ro/stiri) https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/presiunile-asupra-justitiei-nu-se-mai-pedepsesc)motivând că incriminarea anumitor fapte ce au rolul de a influența sau intimida magistratul este în acord cu recomandarea Comisiei Europene privind privind interdicția de a critica hotărâri judecătorești și de a submina activitatea magistraților sau de a face presiuni asupra acestora (Raportul din ianuarie 2013 al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, (Juridice. ro, 19 martie 2014)
Curtea Constituțională respinge, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și constată că dispozițiile Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constituționale
Apărarea independenței justiției nu se poate realiza decât în cadrul prevăzut de Constituție, deci cu respectarea tuturor drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanei. Protejarea acestei valori constituționale nu poate afecta existența altor drepturi și libertăți, exercitate cu bună-credință, în cadrul limitelor consacrate de normele constituționale.
Asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru abrogarea art. 276 , Curtea Constituțională a arătat că în dreptul intern, potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 124 din Constituție, intitulat “Înfăptuirea justiției”, justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți, iar judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Constituție, „C.S.M. este garantul independenței justiției.”
Legea nr. 317/2004 privind C.S.M. consacră în art. 1 alin. (1) rolul de garant al independenței justiției al C.S.M.
Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, adoptat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 328/2005 stabilește la art. 3 obligația judecătorilor și procurorilor de a apăra independența justiției, de a-și exercita funcția cu obiectivitate și imparțialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor și influențelor de orice natură. De asemenea, art. 9 din cod prevede că judecătorii și procurorii trebuie să fie imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor profesionale, fiind obligați să decidă în mod obiectiv, liberi de orice influențe, și trebuie să se abțină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în imparțialitatea lor. Pe de altă parte, în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmații defăimătoare la adresa lor, judecătorii și procurorii au dreptul de a-și exprima public opinia, exercitând, astfel, dreptul personal la replică (art. 19 din cod).
Independența puterii judecătorești are atât o componentă obiectivă, ca o caracteristică indispensabilă a puterii judecătorești, cât și o componentă subiectivă care privește dreptul persoanei de a i se stabili drepturile și libertățile de către un judecător independent. Fără judecători independenți drepturile și libertățile nu se pot respecta într-un mod corect și legal. Prin urmare, independența puterii judecătorești nu reprezintă un scop în sine. Acesta nu este un privilegiu personal al judecătorilor, ci este justificată de nevoia de a permite judecătorilor să își îndeplinească rolul de protectori ai drepturilor și libertăților cetățenilor.35. Distinct de reglementările referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor, principiile imparțialității justiției și independenței judecătorilor sunt protejate și de legea civilă, care prevede răspunderea delictuală.
Potrivit Recomandarea (94)12 a Comitetului Miniștrilor privind independența, eficiența și rolul judecătorilor, „în procesul decizional, judecătorii trebuie să fie independenți și să poată acționa fără niciun fel de restricție, influență subiectivă, presiuni, amenințări sau interferențe, directe sau indirecte”. Recomandarea (94)12 a fost înlocuită de Recomandarea CM/Rec (2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile, care prevede expres că „independența judecătorilor este un aspect fundamental al statului de drept” (paragraful 4), iar “în cazul în care judecătorii consideră că independența lor este amenințată, ei ar trebui să poată recurge la un consiliu judiciar sau la o altă autoritate independentă, ori ei ar trebui să dispună de mijloace efective de remediere” (§ 8).
În cuprinsul Avizului nr. 1 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (C.C.J.E.) privind Standardele referitoare la independența puterii judecătorești și inamovibilitatea judecătorilor, adoptat, în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la Strasbourg, la 23 noiembrie 2001 se arată că „libertatea față de influențe externe nedorite constituie un principiu general unanim recunoscut. […] Ca principii generale, libertatea față de influențe nedorite și necesitatea aplicării de sancțiuni în cazuri extreme sunt incontestabile (a se vedea echilibrul dintre principiul general al libertății de exprimare și excepția – acolo unde sunt necesare măsuri pentru menținerea autorității și imparțialității autorității judecătorești -, de la art. 10 CEDH). Mai mult, C.C.J.E. nu are motive să creadă că acestea nu sunt prevăzute corespunzător ca atare în legislația statelor membre. Pe de altă parte, operarea lor în practică necesită prudență, atenție și, în unele contexte, constrângere politică. Discuțiile purtate cu judecători din diverse state și înțelegerea și sprijinul de care au dat dovadă pot fi foarte utile în această privință. Dificultatea stă mai degrabă în a decide ce constituie influență nedorită și în a realiza un echilibru între, de exemplu, necesitatea de a proteja procesul judecătoresc față de denaturări și presiuni, fie politice, fie din partea presei sau a altor surse, și interesul dezbaterii publice a chestiunilor de interes public în viața publică și într-o presă liberă. Judecătorii trebuie să accepte că ei sunt figuri publice și că nu trebuie să aibă un caracter prea susceptibil sau o constituție prea fragilă.”
Potrivit dispozițiilor art. 1.4 din Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, care a fost aprobată la Strasbourg, în iulie 1998, „statutul oferă tuturor judecătorilor care consideră că drepturile lor statuare sau, într-o manieră mai generală, independența lor sau cea a justiției sunt amenințate sau nesocotite în vreun fel, posibilitatea de a sesiza o astfel de instanță independentă, care să dispună de mijloacele efective în scopul de a remedia acest lucru sau a propune remedierea lui”.
În Raportul privind independența sistemului judiciar (Partea I: independența judecătorilor), adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 82-a sesiuni plenare (Veneția, 12-13 martie 2010), în cadrul Aspectelor specifice ale independenței judiciare – Absența influențelor externe nepotrivite, s-a arătat că independența judiciară presupune două aspecte complementare. Independența externă apără judecătorul de influența altor puteri ale statului și este un element esențial al statului de drept. Independența internă garantează că judecătorul decide numai pe baza Constituției și a legilor, și nu pe baza instrucțiunilor date de judecători mai înalți în grad. „Este indiscutabil că judecătorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor externe nepotrivite. În acest scop, aceștia trebuie să se bucure de imunitate funcțională – dar exclusiv funcțională (imunitate față de urmăririle penale pentru acte îndeplinite în exercitarea funcției lor, cu excepția infracțiunilor intenționate, de exemplu, luarea de mită)” (§ 61). Comisia de la Veneția a argumentat în favoarea unei imunități funcționale limitate a judecătorilor: „Magistrații (…) nu ar trebui să beneficieze de o imunitate generală, așa cum este prevăzut în Constituția din Bulgaria. Potrivit standardelor generale, ei au efectiv nevoie să fie protejați de procesele civile pentru acte îndeplinite cu bună credință în cadrul funcției lor. Cu toate acestea, nu ar trebui să beneficieze de o imunitate generală, care să îi protejeze împotriva urmăririi penale pentru infracțiunile săvârșite, pentru ele trebuind să fie răspunzători în fața instanțelor.” (CDL-AD (2003)12 – Memorandumul privind reforma sistemului judiciar în Bulgaria, adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 55-a sesiuni plenare, la Veneția, 13-14 iunie 2003, § 15.1). „Pentru a proteja procedurile judiciare de presiuni nepotrivite, ar trebui să fie analizată aplicarea principiului sub judice“, care trebuie să fie definit cu atenție astfel încât să se realizeze un echilibru corespunzător între nevoia de a proteja activitatea puterii judecătorești, pe de o parte, și libertatea presei și a dezbaterilor în chestiuni de interes public, pe de altă parte” (§ 64 din Raportul privind independența sistemului judiciar).
Imparțialitatea justiției și independența judecătorilor beneficiază de protecția legii civile interne, sub două forme. În primul rând, cea prevăzută de Legea nr. 317/2004, care consacră rolul de garant al independenței justiției al Consiliului Superior al Magistraturii. A doua formă de protecție este cea prevăzută de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care consacră răspunderea civilă delictuală, potrivit căreia orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane; orice prejudiciu dă dreptul la reparație.
În absența ocrotirii juridice prevăzute de art. 276 C. pen. , imparțialitatea justiției și independența judecătorilor continuă să beneficieze de instrumente de ocrotire juridică reale și adecvate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Constituție, libertatea de exprimare este inviolabilă. Ea nu poate însă prejudicia “demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”. Limitele libertății de exprimare, prevăzute în art. 30 alin. (6) din Constituția României nu este și nu poate fi înțeleasă ca un drept absolut. Art. 57 din Constituție prevede expres obligația cetățenilor români, cetățenilor străini și apatrizilor de ași exercita drepturile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți. O limitare identică este, de asemenea, prevăzută și în art. 19 paragraful 3 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice care stabilește că exercițiul libertății de exprimare comportă îndatoriri speciale și responsabilități speciale și că aceasta poate fi supusă anumitor restricții care trebuie să fie expres prevăzute de lege, ținând seama de drepturile sau reputația altora.
Alin. (7) al art. 30 din Constituție interzice activitățile care s-ar putea desfășura sub pretextul libertății de exprimare: defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. Fiind o normă cu caracter restrictiv, de natură să circumscrie cadrul în care poate fi exercitată libertatea de exprimarea, enumerarea realizată de textul constituțional este una strictă și limitativă.
Unor obligații constituționale trebuie să le corespundă sancțiuni legale în cazul nerespectării lor. Altfel, obligațiile juridice ar fi reduse la semnificația unor simple deziderate, fără niciun rezultat practic în spațiul relațiilor sociale, fiind anulată însăși rațiunea reglementării juridice a unora dintre aceste relații.
Natura și gravitatea pedepselor aplicate sunt elemente care trebuie avute în vedere la aprecierea proporționalității unei limitări aduse libertății de exprimare, garantate de art. 10 CEDH, aplicarea pedepsei penale pentru o faptă care presupune exercitarea liberă a dreptului de exprimare nefiind compatibilă cu libertatea de exprimare a persoanei decât în circumstanțe excepționale, mai ales atunci când au fost grav afectate alte drepturi fundamentale (v, în acest sens, Hotărârea din 21 martie 2002, pronunțată în Cauza Nikula împotriva Finlandei, Hotărârea din 17 decembrie 2004, pronunțată în Cauza Cumpănă și Mazăre împotriva României, Hotărârea din 20 aprilie 2010, pronunțată în Cauza Cârlan împotriva României, Hotărârea din 29 martie 2011, pronunțată în Cauza Cornelia Popa împotriva României, Hotărârea din 19 iunie 2012, pronunțată în Cauza Tănăsoaica împotriva României, Hotărârea din 26 martie 2013, pronunțată în Cauza Niculescu-Dellakeza împotriva României, v și cauza Times Newspaper Limited împotriva Marii Britanii (hotărârea din 11 octombrie 2005) și Pedersen și Baadsgaard împotriva Danemarcei [nr. 49017/99, § 80, CEDO 2004-XI, (GC)).
Limitele admisibile ale exagerării și provocării până la care poate fi dusă critica față de un om politic, vizat în această calitate, sunt mai mari decât în cazul unei simple persoane particulare: spre deosebire de aceasta din urmă, prima persoană se expune în mod inevitabil și conștient unui control atent al faptelor și gesturilor sale atât al jurnaliștilor cât și al masei cetățenilor; trebuie, prin urmare, să facă dovada unei toleranțe mai mari față de aceste critici. (Desjardin împotriva Franței, § 49; Lingens împotriva Austriei, hotărârea din 8 iulie 1986, seria A nr. 103, p. 26, § 42).
Deși presa nu trebuie să depășească anumite limite, privind în special protecția reputației și a drepturilor altora, cu toate acestea îi revine sarcina de a comunica, cu respectarea obligațiilor și responsabilităților sale, informații și idei despre toate problemele de interes general, inclusiv cele care se referă la funcționarea puterii judecătorești (De Haes și Gijsels împotriva Belgiei, 24 februarie 1997, § 37, Culegere de hotărâri și decizii 1997-I). Presa reprezintă într-adevăr unul dintre mijloacele de care dispun responsabilii politici și opinia publică pentru a se asigura că judecătorii se achită de înaltele lor responsabilități conform scopului constitutiv al misiunii care le este încredințată (Prager și Oberschlick, §34). Acțiunea instanțelor, care sunt garante ale justiției și care au o misiune fundamentală într-un stat de drept, are nevoie de încrederea publicului. Astfel, este necesară protejarea acesteia împotriva atacurilor lipsite de temei, mai ales atunci când obligația de reținere interzice magistraților să acționeze (De Haes și Gijsels, §37).
Protecția oferită de art. 10 din Convenție persoanelor care se implică într-o dezbatere publică este subordonată condiției ca partea interesată să acționeze cu bună-credință, astfel încât să ofere informații exacte și demne de încredere [Radio France și alții împotriva Franței, nr. 53.984/00§37, Culegere 2004-II, și Bladet Tromsø și Stensaas împotriva Norvegiei (GC), nr. 21.980/03, § 65, CEDO 1999-III]. Cu toate acestea, le este permis să recurgă la o anumită doză de exagerare, chiar de provocare (Mamère împotriva Franței, nr. 12.697/03, § 25, CEDO 2006-XIII).
Limitele criticii admisibile în privința unui om politic, vizat în această calitate, sunt mai mari decât în privința unei simple persoane particulare: spre deosebire de al doilea, primul se expune în mod inevitabil și conștient unui control atent al faptelor și gesturilor sale atât din partea ziariștilor, cât și din partea majorității cetățenilor; în consecință, trebuie să arate mai multă toleranță (Lingens împotriva Austriei, 8 iulie 1986, pct. 42, serie A nr. 103). Acest principiu nu se aplică numai în cazul oamenilor politici, ci se extinde la orice persoană care poate fi calificată drept persoană publică, și anume că, prin actele sale (Krone Verlag GmbH & Co. KG împotriva Austriei, nr. 34315/96, pct. 37, 26 februarie 2002; News Verlags GmbH & Co.KG împotriva Austriei, nr. 31457/96, pct. 54, CEDO 2000‑I) sau chiar prin poziția sa [Verlagsgruppe News GmbH împotriva Austriei (nr. 2), nr. 10520/02, pct. 36, 14 decembrie 2006], intră în sfera arenei publice. (Curtea Constituțională DECIZIE nr. 629 din 4 noiembrie 2014, M.Of.nr. 932 din 21 decembrie 2014)
Un model de guvernare conform căruia statul este împărțit în ramuri, fiecare cu puteri şi zone de responsabilitate separate şi independente, astfel încât nici o ramură nu are mai multă putere decât celelalte, asigură un echilibru instituțional şi democratic prin funcții de control reciproc.( https://www.transparency.org.ro/)
Dificultățile constatate în funcționarea unui model pur, al separației rigide a puterilor, au orientat atenția şi au deplasat centrul de greutate al teoriei clasice către ideea de echilibru şi de colaborare între puterile statului, colaborare care trebuie să fie guvernată de respect reciproc şi loialitate constituțională. (Marieta Safta , Separația puterilor în stat şi loialitatea constituțională , www.tribunajuridica.eu )
În virtutea obligației statelor de a organiza alegeri în condiții care să asigure libertatea de exprimare a opiniei poporului, prevăzută la art.3 din Protocolul 1 la Convenție, statele au o largă marjă de apreciere în instituirea unor limitări sau incompatibilități ale funcțiilor publice şi a unor reguli specifice cu privire la statutul parlamentarilor, în funcție de factori istorici şi politici proprii fiecărui stat. (CEDO, Hotărârea din 18 februarie 1999, în Cauza Matthews contra Regatului Unit al Marii Britanii, §63, Hotărârea din 6 aprilie 2000, în Cauza Labita contra Italiei, § 201, şi Hotărârea din 9 aprilie 2002, în Cauza Podkolzina contra Letoniei, § 33.) Prin Hotărârea din 6 octombrie 2005, pronunțată în Cauza Hirst contra Regatului Unit al Marii Britanii (nr.2), § 61, Curtea de la Strasbourg a reținut că există numeroase moduri de organizare şi de funcționalitate a sistemelor electorale, precum şi o multitudine de diferențe în Europa, care decurg în special din evoluția istorică, din diversitatea culturală şi din opinia politică, diferențe care impun fiecărui stat contractant să le încorporeze în propria viziune asupra democrației (v în acest sens şi Decizia Curții Constituționale nr.876 din 28 iunie 2011M.Of. nr.632 din 5 septembrie 2011).
În ceea ce priveşte noțiunea de conflict juridic de natură constituțională dintre autorități publice, Curtea Constituțională a statuat, prin Decizia nr.53 din 28 ianuarie 2005, M.Of., nr.144 din 17 februarie 2005, că acesta presupune „acte sau acțiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arogă puteri, atribuții sau competențe, care, potrivit Constituției, aparțin altor autorități publice, ori omisiunea unor autorități publice, constând în declinarea competenței sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligațiile lor”. (v și Decizia nr.97 din 7 februarie 2008, M.Of., nr.169 din 5 martie 2008)
Prin punerea în discuția plenului Senatului a unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile, hotărâre care constat starea de incompatibilitate a unui senator, urmată de votul negativ privind punerea în executare a acestei hotărâri, Senatul a acționat ultra vires, arogându-și competențe care aparțin puterii judecătorești, „a acționat ca o instanță ierarhic superioară, ceea ce afectează principiul fundamental al statului de drept, respectiv principiul separației şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democrației constituționale, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală”( Decizia nr.972 din 21 noiembrie 2012 referitoare la sesizarea formulată de președintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenta unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casație şi Justiție, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte , M.Of.nr. 800 din 28 noiembrie 2012; Marieta Safta, I.2 Raporturile Parlamentului cu instanțele judecătorești, loc.cit.)
Independența justiției nu se regăsește printre valorile constituționale prevăzute de art. 30 alin. (6) și (7, principiul proporționalității trebuie să guverneze raportul dintre exercițiul libertății de exprimare și sancțiunea aplicată în caz de exercitare abuzivă, respectiv echilibrul între nevoia de a proteja activitatea autorității judecătorești, pe de o parte, și libertatea de a exprima public și de a dezbate probleme de interes public, pe de altă parte.
Magistrații au fost ținta unei „campanii de demonizare” în spațiul public. A existat o campanie de discreditare, de decredibilizare a magistraților în spațiul public, de natură să susțină influențe directe asupra lor prin sesizarea lansării unui atac perceput ca fiind de natură politică. Percepem o presiunea socială și teme critice legate de sistemul judiciar.. A apărut o campanie de denigrare sau critică excesivă la adresa magistraților în societate, un climat nefavorabil pentru independența justiției. ( Chat GPT)
Toate acestea au ca scop crearea unei emoții publice puternice, stimulată de interpretări denaturate a naturii juridice a faptelor și procedurilor, de subminare deliberată a încrederii publice în sistemul de justiție. Campania de denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor, fără precedent din aceste zile, reprezintă acțiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de presiune și formatori de opinie afiliați acestora. Canalizarea deliberată a emoției publice prin campanii de manipulare împotriva unei puteri a statului reprezintă un demers de destabilizare a ordinii constituționale (Î.C.C.J. , Biroul de Informare și Relații Publice, Manipularea societății împotriva justiției subminează statul de drept, https://www.Î.C.C.J. .ro/2025/11/07,https://stirileprotv.ro/,https://www.wall-street.ro,Legal-Business/189186/presiunea-asupra-judecatorilor-despre-pericolele-explozibilelor.html,24 Sep. 2015, https://www.capital.ro/presiuni-asupra-sistemului-de-justitie-din-cauza-pensiilor-magistratilor-claudiu-dragusin-sunt-prezentari-distorsionate-ale-adevarului.html,21 ianuarie 2026 , Robert Roșu, Nu justiție capturată, ci justiție sub presiune, https://www.juridice.ro,12 decembrie 2025 etc.).
Acțiunea de demonizare a magistraturii, ca acțiune in bloc a prea multor actori cu capacitați reale de sugestionare a opiniei publice, pe fondul unui număr mare de frustrări si nemulțumiri acumulate mai ales din cauza deciziilor fie nepopulare, fie nedrepte, fie stupide, luate in ultimele doua decenii mai ales de către sfera politică, acțiuni de demonizare îndreptate practic împotriva unei puteri in stat (Puterea judecătorească, dar si împotriva membrilor Ministerului Public) nu aduce nimic bun. Motivațiile care au generat astfel de acțiuni: Unii își fac campanii electorale sub diferite forme si din diferite unghiuri, alții trag toate sforile posibile, indiferent de mijloace, spre „îmbunătățirea imaginii publice”, alții caută „împrietenirea cu aceia care le-ar putea face vreun rău concret” si multe alte motivații adesea contradictorii, care alimentează un subiect dus exagerat de departe, dincolo de logica interna reala a temei. Limpezirea apelor nu cred ca se face cu ură si dihonie, nu se face cu ipocrizie, fie ea mascată sub aparența unor acțiuni corecte, ci este necesară mult mai atenta si precauta abordare, pentrua nu crea situații ireparabile in societate. Audiatur altera pars! ( Silviu-Gabriel Barbu (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity: comment)
Atacurile publice repetate la adresa judecătorilor pot reprezenta o formă de presiune indirectă asupra justiție, afectând încrederea publică în statul de drept.
În declarațiile făcute în SUA de Președintele statului, mesajul principal a fost că România trebuie să mențină un sistem judiciar independent și credibil, aliniat valorilor europene și euro-atlantice. La Washington, Nicușor Dan a vorbit despre posibilitatea ca magistrații au devenit ținta unei retorici negative, într-o campanie de delegitimare. ( Nicușor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraților, orice e rău în țară se întâmplă pentru că au pensii prea mari, https://www.digi24.ro,12 noiembrie 2025)
„Judecătorii fac un efort foarte mare pentru a asigura o justiție funcțională zi de zi în România, la standardele statului de drept, efort care nu mai poate fi susținut fără măsuri concrete de normare a activității” . C.S.M. a anunțat la 24 februarie 2026, continuarea consultărilor și pregătirilor pentru implementarea unui mecanism de normare a activității instanțelor, în condițiile unui volum record de dosare și ale unui deficit de judecători fără precedent. Instituția își menține angajamentul de a adopta măsurile necesare pentru echilibrarea sarcinii de muncă a instanțelor.( https://ziare.com/activitate-instante).
Față de o politică agresivă din partea unor grupuri de influență este periculos să se răspundă cu o apărare proactivă de sistem.
Raluca Asavei, Paula Vârban, Raluca Asavei , Presiuni asupra justiției. juridice.ro, 15 septembrie 2014;
Gheorghița Stoian, Avocat, De ce ar trebui eliminate sau modificate texte din Noul C. pen. , https://www.juridice.ro/308044/baroul-mehedinti-de-ce-ar-trebui-eliminate-sau-modificate-texte-din-noul-cod-penal.html, 12 februarie 2014;
[1]Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară 2002 (Proiectul Codului de Conduită Judiciară de la Bangalore 2001 adoptat de Grupul Judiciar pentru Întărirea Integrității Justiției, Haga, 25-26 noiembrie 2002) Cristi Danileț, Traducere.
Sâmbătă, 26 iulie 2025, pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la calitatea de martor denunțător pe care o persoană ar fi avut-o într-un dosar penal, Direcția Națională Anticorupție a făcut următoarele precizări:
La data de 2 februarie 2018, cei doi reprezentanți ai societății SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie inițiativă, fără apărător, la sediul D.N.A. cu un denunț deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceștia au fost audiați în aceeași zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunțători.
Calitatea de martor denunțător este strâns legată de informațiile utile aduse la cunoștința organului de urmărire penală, în orice formă (denunț/declarație de martor), înainte ca acesta să fi fost sesizat. Detaliile cuprinzătoare oferite de cei doi au fost valorificate și au condus la trimiterea în judecată și, ulterior, la condamnarea inculpatei B.A.G., ambii fiind considerați de procurorul de caz martori denunțători, beneficiind de prevederile legale aplicabile în această situație, respectiv art. 290 alin. 3 C.pen.(mituitorul) și art. 292 alin. 2 C.pen. (făptuitorul, cumpărarea de influență)
Este regretabil că, prin felul în care unii actori publici interpretează eronat dispozițiile legale se aruncă o urmă de dubiu asupra unei hotărâri judecătorești definitive ce beneficiază de autoritate de lucru judecat.
În această dezbatere publică, în care D.N.A. a fost solicitată de mass-media să se pronunțe asupra unui dosar pe care l-a instrumentat și care a fost confirmat definitiv de către instanța de judecată, interesul nostru instituțional ține exclusiv de o prezentare corectă a faptelor și a temeiurilor juridice. Respingem atragerea D.N.A. în discuții politice de orice natură. Precizări cu privire la calitatea de martor denunțător într-un dosar penal instrumentat de D.N.A. , 28 iulie 2025 , JURIDICE.ro, DNA, 26iulie 2025
Vineri, 25 iulie 2025, viceprim-ministrul D. A. a transmis că: „În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea.”
Din cele afirmate, credem că, teoretic, a doua poziție adoptată este mai corectă : legal, nu avem nici mituitor , nici cumpărător de influență.
Instituția “denunțătorului” este reglementată de normele procesual penale în vigoare, art. 288 alin. (1) C.pr.pen. stabilind că „Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu“, iar, potrivit art. 290 alin. (1) din același act normativ, „Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârșirea unei infracțiuni“. Totodată, din coroborarea dispozițiilor art. 289 C.pr.pen. cu cele ale art. 290 din același act normativ, rezultă că nu poate avea calitatea de denunțător cel care încunoștințează organul de urmărire penală referitor la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune. Cu alte cuvinte, denunțătorul nu poate avea concomitent și calitatea de persoană vătămată prin infracțiunea denunțată. Însă, având în vedere dispozițiile art. 29, 33 și 34 C.pr.pen. se poate susține că denunțătorul este un subiect procesual secundar, participant în procesul penal. De regulă, denunțul este facultativ, în sensul că poate fi făcut de orice persoană în mod voluntar, denunțarea nefiind caracterizată ca o obligație juridică, Codul penal în vigoare reglementând însă și cazuri în care denunțarea unor fapte reprezintă o obligație legală, astfel încât fapta de a nu formula denunțul constituie ea însăși infracțiune [în acest sens, art. 266 alin. (1), art. 267 alin. (1) și art. 410 alin. (1) C.pen.].
Denunțul poate fi realizat și în ceea ce privește propriile fapte, în contextul săvârșirii anumitor infracțiuni, în această ipoteză fiind reglementat ca o cauză de nepedepsire. În acest sens sunt dispozițiile art. 51 alin. (1), ale art. 290 alin. (3), ale art. 292 alin. (2) și ale art. 367 alin. (4) C.pen.. În ipoteza reglementată la art. 292 alin. (2) C.pen., potrivit căruia „Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta”, denunțătorul poate fi o persoană fizică/juridică ce sesizează organul de urmărire penală despre o infracțiune pe care a săvârșit-o, infracțiune care este în strânsă legătură cu alta, iar prin realizarea denunțului se urmărește aplicarea cauzei de nepedepsire pentru denunțător și tragerea la răspundere penală a făptuitorului ce a săvârșit infracțiunea aflată în corelație cu cea a denunțătorului [în același sens reglementează și art. 290 C.pen. – darea de mită, art. 289 C.pen. – luarea de mită, art. 291 C.pen. – traficul de influență]. De asemenea, condiția ca fapta să fie denunțată mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta are scopul de a determina persoanele care pot face denunțuri să procedeze la punerea la dispoziția organelor judiciare a informațiilor de care dispun, într-o etapă incipientă a procesului penal, respectiv la un moment cât mai apropiat de cel al comiterii faptelor denunțate, contribuind, în acest fel, la descoperirea și tragerea la răspundere penală a autorilor, în timp util, înaintea intervenirii unor cauze de natură a înlătura răspunderea penală sau executarea pedepsei și, prin urmare, dreptul organelor judiciare de a manifesta un rol activ în combaterea faptelor de corupție. Curtea Constituțională, Decizia 712/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. (1) și ale art. 292 alin. (1) și (2) C.pen. în același sens, Decizia nr. 514 din 17 iulie 2018, M.Of. nr. 956 din 13 noiembrie 2018, sau Decizia nr. 63 din 22 ianuarie 2019, M.Of. nr. 650 din 6 august 2019.
O dispoziție legală de aceeași natură se regăsește în legislația românească, în cuprinsul art. 290 C.pen., ce reglementează infracțiunea de dare de mită, alin. (3) al articolului anterior menționat prevăzând că mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. art. 290 alin. (3) C.pen., care reglementează cauza de nepedepsire .
Mituitorul, beneficiar al cauzei speciale de nepedepsire, prevăzută la art. 290 alin. (3) C.pen., nu este o persoană ce nu are interese procesuale, atâta vreme cât există înclinarea acestuia, fie de a-și menține cele precizate prin autodenunț, pentru a beneficia în continuare de cauza de nepedepsire, fie de a-și schimba depoziția, prin raportare la cele cuprinse în autodenunț, în dorința de a nu se autoincrimina, de a se apăra de posibila acuzație pentru infracțiunea de dare de mită, acuzație ce planează în continuare asupra sa, deși este deja beneficiar al unei soluții de clasare, soluție care nu are autoritate de lucru judecat din punct de vedere procesual, putându-se dispune reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi penale pentru cazurile prevăzute la art. 335 C.pr.pen., anume când, ulterior emiterii soluției de clasare, se constată că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea ori au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea.
Instanța de trimitere a apreciat că denunțul făcut de mituitor are, în plan procesual penal, doar rolul de a sesiza organul de urmărire penală, conform art. 290 C.pr.pen., și nu de a crea posibilitatea introducerii denunțătorului ca martor în procesul în care se cercetează infracțiunea corelativă de luare de mită. De asemenea, s-a susținut că denunțul mituitorului are duble valențe, prin efectele pe care le are în plan procesual penal, organul judiciar competent putând emite o soluție de clasare sau de încetare a procesului penal, dar și în plan material penal, prin înlăturarea răspunderii penale ca urmare a incidenței cauzei speciale de nepedepsire, prevăzută la art. 290 alin. (3) C.pen.. Mai mult, această cauză de impunitate a mituitorului denunțător are rolul de a încuraja descoperirea rapidă a infracțiunilor de corupție, mituitorul percepând instituția denunțului ca pe un adevărat stimul de a aduce la cunoștința organelor judiciare comiterea acestor infracțiuni grave, el fiind la adăpost de răspunderea penală prin acest beneficiu legal. Aceeași cauză de impunitate a denunțului făcut de mituitor are și rolul de a preveni comiterea infracțiunilor de luare de mită, aceasta acționând ca o reală frână a funcționarului care ar avea pulsiunea infracțională de a comite fapte de corupție, fiind sub iminenta denunțare a potențialelor sale fapte de către mituitorul care este apărat de răspunderea penală.
Din perspectiva denunțătorului, în condițiile în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și acesta dobândește calitatea de martor protejat (în sens larg), dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen. sunt pe deplin aplicabile;
În cazul în care denunțătorul nu dobândește calitatea de martor protejat (în sens larg), dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen. nu sunt aplicabile, denunțătorul putând fi audiat în calitate de martor, într-o procedură publică și contradictorie, cu respectarea dispozițiilor referitoare la audierea martorilor;
Curtea distinge două situații, după cum există sau nu există un interes în obținerea unui beneficiu din perspectiva tragerii acestora la răspundere penală;
Astfel, în cazul în care denunțătorul nu are niciun beneficiu din perspectiva tragerii sale la răspundere penală, declarația sa dată în calitate de martor este comparabilă, din perspectivă procesuală, cu declarația oricărui alt martor, beneficiind de același tratament;
În cazul în care denunțătorul are un beneficiu din perspectiva tragerii sale la răspundere penală, fiind interesat de satisfacerea propriilor interese, apare că, din această perspectivă, poziția sa se aseamănă într-o oarecare măsură cu cea a persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente. Referitor la aceștia din urmă, s-a precizat că, fiind interesați în proces, aceștia acționează pentru apărarea intereselor lor legitime; ca urmare, declarațiile lor în legătură cu cauza în care au calitate procesuală principală sunt, de principiu, concentrate în susținerea poziției pe care o au, ceea ce îi poate determina să facă declarații necorespunzătoare adevărului; Spre deosebire de vechea reglementare, Codul de procedură penală a înlăturat prevederea expresă potrivit căreia declarațiile părții (persoanei) vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor. Astfel, cu excepția declarațiilor prevăzute de dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen., celelalte declarații au o valoare probatorie necondiționată, fiind supuse numai principiului liberei aprecieri a probelor. Dincolo de criteriile obiective care pot fi folosite pentru a discerne valoarea probatorie a declarației martorilor, numai adânca și serioasa pricepere a judecătorilor poate fi chezășie pentru o evaluare mai aproape de adevăr a declarațiilor făcute de martori. Curtea Constituțională , Decizia nr. 59 din 22 ianuarie 2019, M.Of. nr. 639 din 1 august 2019, Decizia nr. 63 din 22 ianuarie 2019, M.Of. nr. 650 din 6 august 2019, Î.C.C.J. – Completul de 5 judecători prin Decizia penală nr. 160 din 20 iunie 2012
Posibilitatea legală a audierii în calitate de martor a denunțătorului. Potrivit CEDH, noțiunea de „martor” are un înțeles autonom, independent de calificarea sa în norma națională (Hotărârea din 24 aprilie 2012, pronunțată în Cauza Damir Sibgatullin împotriva Rusiei, § 45). Astfel, din moment ce o depoziție, fie că ea este făcută de un martor – stricto sensu – sau de către o altă persoană, este susceptibilă să fundamenteze, în mod substanțial, condamnarea celui trimis în judecată, ea constituie o “mărturie în acuzare”, fiindu-i aplicabile garanțiile prevăzute de art. 6 § 1 și 3 lit. d) din Convenție (Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronunțată în Cauza Kaste și Mathisen împotriva Norvegiei, § 53; Hotărârea din 27 februarie 2001, pronunțată în Cauza Luca împotriva Italiei, § 41).
În anumite cazuri, o persoană care este audiată în calitate de martor în cadrul procesului penal poate fi considerată subiectul unei acuzații în materie penală, devenind astfel incidente drepturile persoanei audiate în calitate de martor de a păstra tăcerea și de a nu contribui la propria incriminare.
O persoană dobândește calitatea de acuzat, care atrage aplicabilitatea garanțiilor conferite de art. 6 din Convenție, nu la momentul în care îi este în mod oficial conferită, ci la momentul în care autoritățile naționale au motive plauzibile de a bănui implicarea persoanei respective în săvârșirea infracțiunii (Hotărârea din 14 octombrie 2010, pronunțată în Cauza Brusco contra Franței, § 47). Curtea analizează dacă la momentul audierii organele judiciare o suspectau pe respectiva persoană de săvârșirea infracțiunii, având în vedere celelalte mijloace de probă administrate. Dacă aceste suspiciuni existau, atunci toate drepturile prevăzute de art. 6 din Convenție în privința acuzației în materie penală sunt incidente, inclusiv dreptul la tăcere, chiar dacă organele judiciare nu dispun efectuarea în continuare a urmăririi penale și audiază persoana în calitate de martor (Hotărârea din 15 noiembrie 2012, pronunțată în Cauza Sergey Afanasyev contra Ucrainei, § 58). Totodată, în cazul în care martorul face declarații incriminatoare, iar organul judiciar nu îi aduce la cunoștință dreptul la tăcere prevăzut de art. 118 C.pr.pen., nu poate fi considerat că martorul a renunțat în mod neechivoc la dreptul la tăcere prin simpla continuare a relatării (Hotărârea din 27 octombrie 2011, pronunțată în Cauza Stojkovic contra Franței și Belgiei, § 54).
Atunci când organele judiciare nu au indicii rezonabile privind implicarea unei persoane în săvârșirea unei infracțiuni și o audiază în calitate de martor, nu sunt incidente garanțiile art. 6 din Convenție privind acuzațiile în materie penală, persoana astfel audiată neputând invoca dreptul la tăcere. Instanța de contencios european a constatat echitatea procedurii într-o cauză în care martorul a mărturisit săvârșirea faptei în fața organelor de cercetare penală, deși la momentul audierii nu exista niciun indiciu cu privire la implicarea acestuia. Curtea a arătat că organele judiciare au schimbat calitatea sa din martor în suspect și nu au desfășurat niciun procedeu probatoriu între momentul mărturisirii și numirea unui avocat din oficiu (Hotărârea din 31 octombrie 2013, pronunțată în Cauza Bandaletov contra Ucrainei, §§ 62-66, Hotărârea din 19 ianuarie 2012, pronunțată în Cauza Smolik contra Ucrainei, §§ 53-55).
Posibilitatea denunțătorului de a dobândi calitatea de martor în procesul penal rezultă din argumentele expuse pe larg de către Curtea Constituțională în Decizia nr. 63 din 22 ianuarie 2019 (M.Of. nr. 650 din 6 august 2019). În plus, neexistând o reglementare procesuală expresă privind statutul denunțătorului în procesul penal, singurul statut procesual care îi poate fi atribuit acestuia este acela de martor, cu drepturile și obligațiile corespondente. Codul de procedură penală nu cuprinde nicio dispoziție explicită în sens contrar. De asemenea norma de incriminare a infracțiunii de mărturie mincinoasă nu cuprinde nicio restricție cu privire la “tipologiile” de martori care pot fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă.
Poate fi martor numai persoana care a perceput în mod direct faptele sau împrejurările de fapt pentru probarea cărora a fost propusă, întrucât calitatea de martor este legată de percepția directă și imediată a persoanei, adică de ceva ce a văzut, a auzit sau a simțit cu privire la chestiunea pentru care a fost propusă ca martor (I. Tanoviceanu, Tratat de drept și procedură penală, ed. a 2-a, vol. IV, p. 661).
Definiția noțiunii de martor a fost modificată în noua lege procesual penală, calitatea de martor nemaifiind raportată la persoana care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de natură să servească la aflarea adevărului. În acest sens sunt dispozițiile art. 114 alin. (1) C.pr.pen., care prevăd că poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală.
De asemenea, art. 115 alin. (1) C.pr.pen. consacră regula capacității oricărei persoane de a fi audiată în calitate de martor în procesul penal, cu excepția părților (inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente) și a subiecților procesuali principali (suspectul și persoana vătămată), deoarece aceștia, având un interes substanțial în modul de soluționare a cauzei, nu pot fi considerați observatori imparțiali ai faptelor deduse judecății.
Dispozițiile art. 29-34 C.pr.pen. reglementează expres și limitativ participanții în procesul penal. Aceștia sunt: organele judiciare, avocatul, inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente, suspectul, persoana vătămată, martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum și orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale. Acestea sunt singurele persoane care au vocația de a participa în procesul penal.
În absența unei reglementări legale exprese privind statutul denunțătorului, persoana care sesizează organul judiciar prin denunț nu va participa la procesul penal în calitate de denunțător, ci de persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o, la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. Persoana care sesizează organul judiciar prin denunț participă la procesul penal pe care l-a declanșat în calitate de martor, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.
Eventualul beneficiu din perspectiva tragerii la răspundere penală pe care denunțătorul îl poate avea nu se repercutează asupra calității procesuale în care acesta participă la procesul penal, ci are consecințe exclusiv asupra valorii probante a declarației sale, supusă, ca orice altă probă, liberei aprecieri a organului judiciar. Curtea Constituțională, Decizia nr. 63 din 22 ianuarie 2019, M.Of. nr. 650 din 6 august 2019
În condițiile în care denunțătorul, inclusiv în ipoteza în care beneficiază de cauza de impunitate prevăzută de art. 290 alin. (3) C.pen., are în mod legal calitatea de martor, acesta poate avea și calitatea de subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 C.pen. (calitatea de martor privește infracțiunea de luare de mită, iar cauza de impunitate se referă la infracțiunea de dare de mită).
Persoanei care beneficiază de cauza de nepedepsire reglementată de art. 290 alin. (3) C.pen. nu îi este aplicabilă Decizia nr. 10 din 17 aprilie 2019 a Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, prin care s-a stabilit că participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca martor, în cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute în art. 273 C.pen., deoarece nu are calitatea de participant la săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzute în art. 289 C.pen., ci de autor al infracțiunii distincte de dare de mită prevăzute în art. 290 C.pen..
În ipoteza în care mituitorul beneficiar al cauzei de nepedepsire pentru infracțiunea de dare de mită, audiat în calitate de martor în cadrul procesului penal referitor la infracțiunea de luare de mită, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat, poate răspunde pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 C.pen..
În măsura în care sesizarea penală făcută prin denunț cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte este nereală, denunțătorul poate răspunde pentru infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare prevăzută de art. 268 C.pen..
Nu există niciun impediment rezultat din dispozițiile art. 273 C.pen. sau ale art. 118 C.pr.pen. ori din Decizia nr. 10 din 17 aprilie 2019 a Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală sau din jurisprudența CEDO care să excludă răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă a mituitorului beneficiar al cauzei de nepedepsire prevăzute de art. 290 alin. (3) C.pen..
În art. 118 C.pr.pen., care prevede că declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa, legiuitorul definește dreptul martorului de a nu se acuza, ca o obligație procesuală negativă a organului judiciar, care nu poate folosi declarația dată în calitate de martor împotriva persoanei care a dobândit calitatea de suspect sau inculpat în aceeași cauză.
Textul are însă în vedere două ipoteze: situația în care anterior audierii în calitate de martor persoana în cauză a avut calitatea de suspect sau de inculpat și situația în care persoana în cauză a fost inițial audiată în calitate de martor și ulterior a dobândit calitatea de suspect sau de inculpat. În niciuna din aceste situații organul judiciar nu poate folosi declarația dată în calitate de martor în defavoarea acuzatului, fiind însă permisă folosirea aceleiași declarații în favoarea suspectului sau inculpatului.
Din dispozițiile art. 290 alin. (3) C.pen., care stabilesc, în mod explicit, că mituitorul beneficiază de cauza de nepedepsire numai dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, rezultă că martorul denunțător nu se poate situa în niciuna dintre ipotezele la care se referă art. 118 C.pr.pen., reținut și în considerentele Deciziei nr. 10 din 17 aprilie 2019 a Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.
Pe de o parte, martorul denunțător căruia îi sunt aplicabile dispozițiile art. 290 alin. (3) C.pen. beneficiază de impunitate pentru propria faptă de dare de mită, iar beneficiul impunității exclude „încălcarea dreptului de a nu contribui la propria acuzare“, iar, pe de altă parte, calitatea de martor a denunțătorului privește infracțiunea de luare de mită la săvârșirea căreia nu are calitatea de participant, neputând contribui prin declarațiile date la propria acuzare.
În literatura juridică s-a susținut că formularea denunțului – care este o formă de sesizare a organelor judiciare, în principiu, civică și facultativă, pe care o poate face orice persoană, cu excepția celei care nu are capacitate deplină de exercițiu, în mod voluntar, pentru a obține anumite beneficii legale – reprezintă, în fapt, și o manifestare de voință a denunțătorului de a renunța la protecția oferită de dreptul său de a nu se autoincrimina, în favoarea protecției date de cauza de nepedepsire, care îi va fi aplicabilă; implicit, denunțătorul își asumă noul statut de martor, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din noua sa calitate, inclusiv obligația de a spune adevărul în fața organelor judiciare.
Cum declarațiile denunțătorului vor putea fi asimilate unei declarații de martor doar în situația în care acesta nu va avea calitatea de suspect sau inculpat în procesul penal, deci, exclusiv, în situația în care va beneficia de o cauză de nepedepsire, o eventuală „coerciție” împotriva acestuia nu va exista pentru că autoincriminarea martorului denunțător, prin declarațiile sale, nu va putea să producă nicio consecință juridică în detrimentul său, efectele incriminatorii fiind paralizate de incidența cauzei de nepedepsire. Înlăturarea beneficiului privind nepedepsirea în situația retractării declarațiilor incriminatorii inițiale nu va fi posibilă și din cauza faptului că beneficiul prevăzut la art. 290 alin. (3) C.pen. este condiționat doar de denunțarea faptelor, și nu de o conduită activă a denunțătorului pe întreg parcursul procesului penal, în sensul unei contribuții efective la tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în activitatea infracțională sesizată.
Denunțătorul care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută de art. 290 alin. (3) C.pen. are calitatea de martor în procesul penal, iar în cazul în care, audiat fiind în această calitate, face afirmații mincinoase sau nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat, poate fi subiect activ doar al infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 C.pen., nu și al infracțiunii de favorizare a făptuitorului prevăzute de art. 269 C.pen.. Î.C.C.J., Decizia nr.1/2020 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind posibilitatea ca martorul denunțător beneficiar al cauzei de nepedepsire să fie subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă sau de favorizare a făptuitorului, M.Of. 173 / 2020
Dreptul, ca operă a legiuitorului, nu poate fi exhaustiv, iar dacă este lacunar, neclar, sistemul de drept recunoaște judecătorului competența de a tranșa ceea ce a scăpat atenției legiuitorului, printr-o interpretare judiciară, cauzală a normei. Sensul legii nu este dat pentru totdeauna în momentul creării ei, ci trebuie să se admită că adaptarea conținutului legii se face pe cale de interpretare – ca etapă a aplicării normei juridice la cazul concret -, în materie penală, cu respectarea principiului potrivit căruia legea penală este de strictă interpretare. Curtea a reținut astfel că interpretarea autentică, legală poate constitui o premisă a bunei aplicări a normei juridice, prin faptul că dă o explicație corectă înțelesului, scopului și finalității acesteia, însă legiuitorul nu poate și nu trebuie să prevadă totul. În concret, orice normă juridică, ce urmează a fi aplicată pentru rezolvarea unui caz concret, urmează a fi interpretată de instanțele judecătorești (interpretare judiciară, cazuală) pentru a emite un act de aplicare legal.
Dispozițiile legale constituie, în realitate, o aplicare, în legislația procesual penală națională, a dispozițiilor art. 22 lit. a) din Convenția penală privind corupția, adoptată la Strasbourg, la 27 ianuarie 1999, sub auspiciile Consiliului Europei, ratificată de statul român prin Legea nr. 27/2002, M.Of. nr. 65 din 30 ianuarie 2002, precum și a prevederilor art. 37 pct. 1 și pct. 2 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată prin Legea nr. 365/2004, M.Of. nr. 903 din 5 octombrie 2004. Potrivit art. 22 lit. a) din Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, fiecare stat parte la convenție s-a obligat să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura o protecție efectivă și corespunzătoare persoanelor care furnizează informații referitoare la infracțiunile ce fac obiectul de reglementare al convenției sau care colaborează, în alt mod, cu autoritățile însărcinate cu investigații sau urmăriri, iar, conform art. 37 pct. 1 și pct. 2 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, fiecare stat parte ia măsurile potrivite pentru a încuraja persoanele care participă sau care au participat la săvârșirea unei infracțiuni ce intră în obiectul de reglementare al convenției să furnizeze autorităților competente informații utile în scopurile anchetei și cercetării probelor, precum și o asistență faptică și concretă care ar putea contribui la lipsirea autorilor infracțiunii de produsul infracțiunii și la recuperarea acestui produs, aceleași state având în vedere să prevadă posibilitatea, în cazurile corespunzătoare, a micșorării pedepsei de care este pasibil un învinuit care cooperează într-un mod substanțial la anchetă sau la urmăririle referitoare la o infracțiune prevăzută de aceeași convenție. Decizia nr. 514/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, M.Of. 956 / 2018
O atare interpretare este susținută de specificitatea normativă a art. 19 din Legea nr. 686/2002 privind protecția martorilor, republicată, unde subzistă nuanțe de reglementare ce nu apar în alte situații similare. Astfel, în art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că „Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.
Un text similar există și în cuprinsul art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Direcției Naționale Anticorupție, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”, precum și în art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare: „Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.
Soluția legislativă reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, și care nu a comis o infracțiune gravă este neconstituțională.( Curtea Constituțională , Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015 (M.Of. nr. 185 din 18 martie 2015, Decizia nr. 63 din 22 ianuarie 2019, M.Of. nr. 650 din 6 august 2015),
Rațiunea cauzei de reducere a limitelor pedepsei este aceea de a institui un instrument eficient pentru combaterea infracțiunilor grave, prin determinarea persoanelor care dețin informații decisive în acest sens de a le furniza organelor judiciare. Prin urmare, determinantă și suficientă pentru acordarea beneficiului reducerii limitelor pedepsei este acțiunea martorului de a denunța și facilita tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni grave, indiferent de natura și gravitatea faptei comise de el însuși. Comiterea de către martor a unei infracțiuni care nu se încadrează în categoria infracțiunilor grave, așa cum sunt ele definite în art. 2 lit. h) din lege, nu poate fi un element care să îl excludă pe acesta de la beneficiul cauzei de reducere a limitelor de pedeapsă. Drept urmare, diferența operată de norma supusă controlului de constituționalitate între cele două categorii de martori, după cum aceștia au săvârșit sau nu o infracțiune gravă, nu se bazează pe un criteriu rațional și nu justifică un tratament juridic diferențiat .
Această decizie a marcat revenirea Curții Constituționale asupra propriei jurisprudențe în materie, reflectată anterior în deciziile nr. 666 din 18 mai 2010 și nr. 378 din 24 septembrie 2013, prin care au fost respinse excepții de neconstituționalitate vizând dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, reținându-se, inter alia, că „principiul egalității în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infracțiunilor, iar reglementarea unui regim sancționator diferențiat în funcție de conduita persoanelor cercetate care pot contribui la aflarea adevărului în anumite cauze este expresia firească a principiului constituțional menționat, care impune ca, la aceleași situații juridice, să se aplice același regim, iar la situații juridice diferite, tratamentul juridic să fie diferențiat. Aceasta constituie o măsură de politică penală determinată de recrudescența unor fenomene antisociale grave, precum criminalitatea organizată, terorismul, traficul de droguri și traficul de persoane, respectiv de necesitatea instituirii de către stat a unui sistem de măsuri în vederea asigurării protecției martorilor și nu este de natură să aducă atingere principului egalității în drepturi”.
Anterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curții Constituționale, sfera de aplicare a cauzei de reducere a pedepsei reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor era limitată suplimentar, prin recunoașterea efectelor sale specifice numai asupra pedepselor aplicate martorului denunțător pentru infracțiunile grave comise, în înțelesul dat acestei sintagme de art. 2 lit. h) din lege.
Drept urmare, martorul aflat în situația prevăzută de art. 2 lit. a) pct. 1 din lege putea beneficia de reducerea la jumătate a limitelor legale ale pedepsei exclusiv în ipoteza în care infracțiunile comise de el aveau, la rândul lor, caracter grav, în înțelesul legii speciale. Efectele cauzei legale analizate nu puteau fi extinse asupra faptelor nesubsumate categoriei de infracțiuni prevăzute de art. 2 lit. h) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată, indiferent dacă ele reprezentau fapte unice comise de martorul denunțător sau fapte concurente cu alte infracțiuni grave.
Subsecvent publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 67/2015 a Curții Constituționale, sfera de incidență a prevederilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor a fost mult extinsă, efectul atenuant al denunțului formulat de martorul participant la o faptă penală producându-se, în măsura întrunirii tuturor cerințelor legale, asupra oricărei infracțiuni comise de acesta, indiferent de natura sau gravitatea sa.
Conduita autorului denunțului – participant, la rândul său, la săvârșirea unei fapte penale – are semnificația unei circumstanțe atenuante subsecvente comiterii uneia sau mai multor infracțiuni, respectiv a unei atitudini de căință parțial determinată de procesele psihice declanșate ca urmare a săvârșirii unor fapte penale și de convingerea autorului că, prin formularea denunțului și facilitarea identificării participanților la infracțiuni grave, va asigura nu doar tragerea acestora la răspundere penală, ci și atenuarea propriei sale răspunderi, corespunzător unei înjumătățiri a limitelor de pedeapsă.
Fiind esențialmente orientată spre individualizarea uneia sau mai multor pedepse, aplicabile pentru fapte determinate comise de martor (fie descoperite deja de organele judiciare la data formulării denunțului, fie aduse la cunoștința acestora de către martorul însuși), cauza legală de atenuare nu are, prin urmare, o existență juridică autonomă, ci este integrată unui proces penal determinat, având ca obiect fapte clar individualizate, comise de martorul denunțător la data formulării denunțului.
O atare concluzie este susținută, sub un prim aspect, de interpretarea gramaticală a sintagmei „…) și care a comis o infracțiune, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează (…)” inserată în cuprinsul art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată. Prin folosirea conjuncției “iar” se relevă legătura de tip consecvențional între infracțiunea comisă de martor (ce are, în contextul normativ analizat, semnificația unei cauze), pe de o parte, și procesul penal declanșat pentru acea infracțiune (expresie a efectului produs), pe de altă parte.
Cauza penală aflată înaintea sau în timpul urmăririi penale sau al judecății poate fi numai acea cauză în care sunt sau vor fi cercetate ori judecate infracțiuni determinate, comise de către martor anterior, și în considerarea cărora el a formulat un denunț urmat, cumulativ, de facilitarea identificării participanților la infracțiuni grave, urmărind să beneficieze de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă pentru propriile fapte. Stadiul procesual în care se află cauza penală respectivă nu prezintă relevanță pentru rezolvarea problemei de drept supuse analizei, ea putându-se afla în faza premergătoare începerii urmăririi penale sau în orice altă fază ulterioară acestui moment, limita temporală maximă fiind aceea a pronunțării unei hotărâri definitive față de martor.
Concluzia este aceeași și în ipoteza unei pluralități de cauze distincte având ca obiect infracțiuni concurente; martorul va beneficia de cauza de reducere pentru toate infracțiunile comise numai în măsura în care demersul său de denunțare și facilitare a vizat, în mod efectiv, fiecare dintre cauzele în care sunt cercetate aceste infracțiuni, indiferent de stadiul lor procesual.
În al doilea rând, interpretarea logică a textului conduce la aceeași concluzie, a incidenței cauzei de reducere a pedepsei exclusiv în dosarul (ori, după caz, dosarele) în care martorul a înțeles să se prevaleze de instituția reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată.
Numai grefat pe o atare relație consecvențională între infracțiunea comisă de martor, pe de o parte, și procesul penal aferent, declanșat ca urmare a săvârșirii ei, pe de altă parte, legiuitorul a conceput instituția reducerii limitelor de pedeapsă ca efect al denunțului și colaborării martorului cu organele judiciare. În absența unui atare proces penal, actual sau iminent, nu subzistă situația premisă pentru incidența art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată (respectiv matorul care are, în același timp, calitatea de participant la săvârșirea unei infracțiuni) și nici finalitatea intrinsecă a demersului său, concretizată în obținerea beneficiului reducerii la jumătate a limitelor de pedeapsă.
A recunoaște efectele beneficiului consacrat normativ de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată, și în cazul infracțiunilor comise anterior datei formulării denunțului, dar nedescoperite la acea dată și neavute în vedere la formularea denunțului, echivalează, în primul rând, cu ignorarea concluziilor desprinse din interpretarea logico-gramaticală a normei legale, astfel cum au fost anterior detaliate.
În al doilea rând, a admite incidența acestui beneficiu în cazul infracțiunilor concurente nedescoperite la data denunțului înseamnă a accepta, implicit, că legiuitorul a intenționat să atribuie martorului care adoptă conduita prevăzută de art. 19 din lege beneficiul reducerii pedepsei într-un număr nedeterminat de cauze și complet independent de conduita martorului denunțător în acele cauze.
O atare concluzie contravine voinței legiuitorului care, urmărind să combată fenomenul infracționalității grave, a înțeles să confere beneficiul diminuării obligatorii a limitelor de pedeapsă, pentru propriile fapte, infractorului care, în mod activ, dezvăluie organelor judiciare informații decisive pentru aflarea adevărului. Opțiunea legiuitorului reflectă, inter alia, recunoașterea periculozității mai scăzute a persoanei denunțătorului și a necesității de a valorifica semnificația juridică a acestui element circumstanțial în procesul de individualizare a pedepsei.
Tocmai de aceea, este dificil de admis subzistența efectivă a acestor rațiuni și în ipoteza în care, de exemplu, denunțătorul devoalează organelor judiciare o unică infracțiune proprie, prevalându-se de incidența dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, republicată, pentru această faptă, dar trece sub tăcere un număr semnificativ de infracțiuni mult mai grave deja comise. A recunoaște efectele de diminuare a limitelor de pedeapsă și în cazul acestor din urmă infracțiuni, cercetate ulterior, înseamnă a ignora însăși rațiunea introducerii în legislație a cauzei de reducere a pedepsei analizată, legată esențial de periculozitatea mai redusă a celui care conștientizează efectele pozitive ale combaterii fenomenului infracțional și acționează, cu bună-credință, concordant acestei convingeri.
A fortiori, a recunoaște efectele beneficiului consacrat normativ de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată, și asupra pedepselor aplicate pentru infracțiuni concurente comise de către martor ulterior datei denunțului, echivalează cu a încuraja participantul la o infracțiune care a formulat, anterior, un denunț pentru alte infracțiuni grave, să persiste în conduita de nesocotire a ordinii de drept și să comită, la rândul său, alte fapte penale, cu un grad de pericol social chiar mult sporit. Or, o atare concluzie este inacceptabilă și reclamă, o dată în plus, interpretarea dispozițiilor art. 19 în sensul în care norma consacră o cauză legală de reducere a pedepsei cu aplicare limitată la cauza în legătură cu care a intervenit atitudinea de denunțare și facilitare a martorului care a săvârșit o infracțiune, nu și în cauze distincte, chiar dacă au ele ca obiect infracțiuni concurente.
Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată, se produc exclusiv în cauza penală determinată, având ca obiect una sau mai multe infracțiuni comise de persoana care, înaintea sau pe parcursul urmăririi penale ori al judecății acelei cauze, a denunțat și facilitat tragerea la răspundere penală a participanților la săvârșirea unor infracțiuni grave; autorul denunțului nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă în cauze penale distincte, chiar dacă au ca obiect infracțiuni concurente comise de acesta. Î.C.C.J., Decizia nr. 3/2018 de pronunțare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, M.Of. 327 din 2018.
Declarația pe care denunțătorul o dă în cadrul procesului penal reprezintă un mijloc de probă, o declarație de martor, lato sensu, iar valoarea probantă a acestui mijloc de probă urmează a fi evaluată de către instanța de judecată în cadrul mai larg al ansamblului probator, cu asigurarea garanțiilor prevăzute de art. 6 C.E.D.H. . În concluzie, declarația denunțătorului reprezintă un mijloc de probă supus, între altele, principiului liberei aprecieri a organelor judiciare și regulilor de evaluare prevăzute de art. 103 alin. (2) și alin. (3) C.pr.pen., principiului legalității, dar și scopului aflării adevărului consacrat de art. 5 C.pr.pen.. Mai mult, dispozițiile art. 5 C.pr.pen. instituie obligația organelor judiciare de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei și la persoana suspectului sau inculpatului și, totodată, obligația organelor de urmărire penală de a strânge și de a administra probe, atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului.
Potrivit art. 288 alin. (1) C.pr.pen., „ Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu“, iar, potrivit art. 290 alin. (1) din același act normativ, „Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârșirea unei infracțiuni“. Astfel, denunțul, pe lângă plângere, actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege și sesizarea din oficiu, reprezintă o modalitate de sesizare a organului de urmărire penală. Deși trebuie să respecte condițiile de formă prevăzute de Codul de procedură penală pentru plângere, spre deosebire de aceasta, denunțul se poate face numai personal, potrivit art. 290 alin. (2) din același act normativ.
În ceea ce privește denunțătorul, calitatea procesuală a acestuia nu este direct și propriu reglementată de normele procesual penale (în mod contrar, v partea generală titlul III C.pr.pen. cu denumirea marginală – Participanții în procesul penal). Astfel, din coroborarea art. 29 C.pr.pen. cu art. 33 și art. 34 din același act normativ, denunțătorul este un subiect procesual secundar, participant în procesul penal.
În unele cazuri, denunțarea unor fapte reprezintă o obligație legală, care determină caracterul obligatoriu al denunțului. În aceste cazuri, fapta de a nu formula denunțul constituie ea însăși infracțiune. În acest sens sunt dispozițiile art. 266 alin. (1) C.pen., potrivit cărora „Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă“, ale art. 267 alin. (1), potrivit cărora „Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă“, și cele ale art. 410 alin. (1) din același act normativ, potrivit cărora „Fapta persoanei care, luând cunoștință despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 și art. 406-409, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.
Denunțul poate fi realizat și în ceea ce privește propriile fapte, echivalând, în contextul săvârșirii unor anumite infracțiuni, cu o cauză de nepedepsire. În acest sens sunt următoarele dispoziții C.pen.: art. 51 alin. (1), potrivit căruia „Participantul nu se pedepsește dacă, înainte de descoperirea faptei, denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii“; art. 290 alin. (3), potrivit căruia „Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta“; art. 292 alin. (2), potrivit căruia „Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta” (infracțiunea de cumpărare de influență); art. 367 alin. (4), potrivit căruia „Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2), dacă denunță autorităților grupul infracțional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului”. Totodată, amintim și dispozițiile art. 34 alin. (1) C.pen., potrivit cărora „Nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoștințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuși consumarea infracțiunii“.
Instituția denunțului se regăsește în mai multe acte normative speciale, legiuitorul acordând unele beneficii persoanelor care, pe această cale, contribuie la descoperirea și sancționarea anumitor fapte penale. Astfel, dispozițiile art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri prevăd că „Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege“; dispozițiile art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție dispun că „Persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Direcției Naționale Anticorupție, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege“; dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor prevăd că „Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, și care a comis o infracțiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege“, în interpretarea dată prin Decizia Curții Constituționale nr. 67 din 26 februarie 2015; dispozițiile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevăd că „Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege“.
Reducerea limitelor pedepselor reprezintă, în realitate, un beneficiu, și nu un drept, acordat de legiuitor. Condițiile impuse de legiuitor pentru realizarea denunțului au scopul de a determina persoanele care pot face denunțuri să procedeze la punerea la dispoziția organelor judiciare a informațiilor de care dispun, într-o etapă incipientă a procesului penal, respectiv la un moment cât mai apropiat de cel al comiterii faptelor denunțate, contribuind, în acest fel, la descoperirea și tragerea la răspundere penală a autorilor, în timp util, înaintea intervenirii unor cauze de natură a înlătura răspunderea penală sau executarea pedepsei și, prin urmare, dreptul organelor judiciare de a manifesta un rol activ în combaterea faptelor de corupție (v în acest sens Decizia nr. 514 din 17 iulie 2018, M.Of. nr. 956 din 13 noiembrie 2018, § 18).
Denunțătorul poate fi: a) o persoană fizică/juridică ce sesizează organul de urmărire penală despre o infracțiune la a cărei săvârșire nu a participat, dar despre care are cunoștință (de exemplu, art. 290 C.pr.pen.); b) o persoană fizică/juridică ce sesizează organul de urmărire penală despre o infracțiune pe care a săvârșit-o, infracțiune care este în strânsă legătură cu alta, iar prin realizarea denunțului se urmărește aplicarea cauzei de nepedepsire pentru denunțător și tragerea la răspundere penală a făptuitorului ce a săvârșit infracțiunea aflată în corelație cu cea a denunțătorului [de exemplu, darea de mită (art. 290 C.pen.) corelativ cu luarea de mită (art. 289 C.pen.); cumpărarea de influență (art. 292 C.pen.) corelativ cu traficul de influență (art. 291 C.pen.)]; c) o persoană fizică/juridică ce sesizează organul de urmărire penală despre o infracțiune pe care a săvârșit-o, infracțiune care presupune participarea mai multor persoane, ca subiecți activi, la săvârșirea infracțiunii; prin realizarea denunțului se urmărește aplicarea cauzei de nepedepsire pentru denunțător și tragerea la răspundere penală a celorlalți participanți [de exemplu, grupul infracțional organizat (art. 367 C.pen.)]; d) o persoană fizică/juridică ce sesizează organul de urmărire penală despre o infracțiune la a cărei săvârșire nu a participat, dar despre care are cunoștință, denunțătorul fiind el însuși în poziția de a fi tras la răspundere penală pentru săvârșirea anumitor infracțiuni expres prevăzute de lege, altele decât infracțiunea denunțată; prin realizarea denunțului se urmărește reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită de denunțător (situația reglementată, de exemplu, de art. 15 din Legea nr. 143/2000 sau de art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002). Reglementarea instituției denunțătorului pornește de la premisa că persoana fizică/juridică ce realizează denunțul are cunoștință de săvârșirea unor fapte care pot constitui infracțiune.
Denunțătorii pot fi împărțiți în două grupe, după cum urmează: a) denunțători care nu au niciun beneficiu din perspectiva tragerii lor la răspundere penală; b) denunțători care au un beneficiu din perspectiva tragerii lor la răspundere penală.
La nivelul majorității statelor europene există reglementată o obligație generală de a denunța săvârșirea sau pregătirea săvârșirii unor infracțiuni. Aceasta poate fi reglementată ca o obligație generală sau ca o obligație expresă prevăzută pentru anumite categorii de persoane. În Norvegia există obligația profesioniștilor din domeniul medical sau educațional de a raporta infracțiunile suspectate sau presupusele rele tratamente aplicate copiilor (v de exemplu Legea din 2 iulie 1999 nr. 64 privind personalul din domeniul sănătății, poliției sau serviciilor de protecție a copiilor); în Cehia, dacă o persoană nu a raportat, de îndată, procurorului sau poliției anumite infracțiuni enumerate de legislația penală, aceasta poate să se confrunte cu urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii de C.pen. Codul penal reglementează nedenunțarea pregătirii unei infracțiuni, iar art. 302 C.pen. reglementează nedenunțarea săvârșirii unor infracțiuni; în Letonia, art. 106 C.pen. prevede răspunderea penală a persoanelor care sunt obligate să raporteze despre poluarea maritimă și nu o fac. Cu toate acestea, la nivel global, articolul 313 C.pen. prevede răspunderea penală pentru acordarea de asistență pentru ascunderea infracțiunilor grave și deosebit de grave, iar articolul 315 prevede răspunderea penală pentru nedenunțarea pregătirii săvârșirii sau săvârșirii unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.
În ceea ce privește posibilitatea dobândirii calității de martor de către denunțător, critică ce vizează dispozițiile art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) C.pr.pen., se observă că, potrivit art. 34 C.pr.pen., „sunt subiecți procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum și orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale“. Potrivit art. 104 C.pr.pen., „În cursul procesului penal, în condițiile prevăzute de lege, pot fi audiate următoarele persoane: suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorii și experții“. De altfel, potrivit art. 97 alin. (2) din același act normativ, „Proba se obține în procesul penal prin următoarele mijloace: a) declarațiile suspectului sau ale inculpatului; b) declarațiile persoanei vătămate; c) declarațiile părții civile sau ale părții responsabile civilmente; d) declarațiile martorilor; e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă; f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege”.
Persoanele care pot fi audiate în cursul procesului penal sunt expres și limitativ prevăzute de lege. Pe lângă indicarea expresă în prima teză a art. 34 a anumitor subiecți procesuali, alții decât subiecții procesuali principali, legiuitorul a reglementat în teza a doua a aceluiași articol o normă „deschisă“, în sensul că oricine are anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale are calitatea de subiect procesual secundar, categorie din care face parte și denunțătorul. Decizia 63/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (3), art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) C.pr.pen.
Potrivit art. 114 alin. (1) din C. pr. pen., „poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală”, iar, conform art. 115 alin. (1) din același act normativ, „orice persoană poate fi citată și audiată în calitate de martor, cu excepția părților și a subiecților procesuali principali”.
Legiuitorul a reglementat expres, prin art. 115 alin. (1) C. pr. pen., sfera persoanelor care pot fi martori din perspectivă procesuală, și anume martor este persoana care nu are calitatea de subiect procesual principal sau parte, constituite ca atare în proces.
Potrivit art. 6 § 3 lit. d) C.E.D.H. , orice acuzat are, mai ales, dreptul să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării. Dreptul înscris în art. 6 § 3 lit. d) constă în posibilitatea ce trebuie să-i fie acordată acuzatului de a contesta o mărturie făcută în defavoarea sa, de a putea cere să fie audiați martori care să-l disculpe, în aceleași condiții în care sunt audiați și interogați martorii acuzării; el constituie o aplicație a principiului contradictorialității în procesul penal și, în același timp, o componentă importantă a dreptului la un proces echitabil.
Referitor la art. 6 § 3 lit. d) din Convenție, C.E.D.O. a statuat, de exemplu, în Hotărârea din 24 februarie 2009, pronunțată în Cauza Tarău împotriva României, §§ 69 – 70, că „admisibilitatea probelor ține în primul rând de regulile de drept intern și că, în principiu, instanțelor naționale le revine obligația de a aprecia elementele adunate de ele. Cerințele § ui 3 al art. 6 reprezintă aspecte particulare ale dreptului la un proces echitabil garantat de § 1 al acestui articol. Elementele de probă trebuie, în principiu, să fie prezentate în fața acuzatului în ședință publică, în vederea unei dezbateri contradictorii. Acest principiu comportă excepții, însă acestea nu se pot accepta decât sub rezerva drepturilor apărării; ca regulă generală, §§ 1 și 3 lit. d) ale art. 6 prevăd acordarea în favoarea acuzatului a unei ocazii adecvate și suficiente de a contesta o mărturie a acuzării și de a interoga autorul acesteia, în momentul depoziției sau mai târziu. În anumite circumstanțe poate fi necesar ca autoritățile judiciare să recurgă la depoziții ce datează din faza de urmărire penală. Dacă acuzatul a avut o ocazie adecvată și suficientă de a contesta aceste depoziții, în momentul în care au fost făcute sau ulterior, utilizarea lor nu contravine în sine art. 6 §§ 1 și 3 lit. d). Totuși, atunci când o condamnare se bazează exclusiv sau într-o măsură hotărâtoare pe depozițiile date de o persoană pe care acuzatul nu a putut să o interogheze sau să asigure interogarea ei nici în faza urmăririi penale, nici în timpul dezbaterilor, rezultă că aceste drepturi de apărare sunt restrânse într-un mod incompatibil cu garanțiile art. 6 ”.
Ideea de bază a reglementării instituției denunțătorului este aceea că persoana fizică/juridică ce realizează denunțul are cunoștință de săvârșirea unor fapte care pot constitui infracțiune. Mai mult, se observă că, în totalitatea cazurilor, denunțul este realizat cu scopul de a acuza o persoană de săvârșirea unei infracțiuni.
Astfel, instanța de apel apreciază că denunțul poate constitui o „mărturie în acuzare”, cu consecința dobândirii de către denunțător a calității de „martor”. C.C.R. nr. 63/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (3), art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) C. pr. pen., M.Of. nr. 650 din 6 august 2019, nr. 727/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. d), art. 103 alin. (2) și (3), art. 104, art. 114 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) C. pr. pen., M.Of. nr. 190 din 9 martie 2020 și nr. 108/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. d), ale art. 103 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) C. pr. pen., M.Of. nr. 402 din 15 mai 2020.
Verificarea de către instanța judecătorească a modalității în care procurorul a acordat cauza de nepedepsire, apreciază că aceste aspecte depășesc cadrul procesual cu care instanța este învestită, față de prevederile art. 371 C.pr.pen.. Folosirea ca probă a declarațiilor date de persoanele care se autodenunță pentru a beneficia de cauza de nepedepsire este legală, fiind permisă atât de legislația internă, cât și de jurisprudența CEDO.
Aplicabilitatea cauzei speciale de nepedepsire presupune îndeplinirea următoarelor condiții: mituitorul a denunțat fapta; denunțarea trebuie să fie făcută unei autorități, chiar necompetentă să efectueze urmărirea penală în această materie; denunțarea trebuie să se producă mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat. de exemplu Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru împotriva României, și Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza Sissanis împotriva României. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la principiul încrederii legitime, impune ca legislația să fie clară și predictibilă, unitară și coerentă. În ceea ce privește jurisprudența Curții Constituționale a reținut constant că orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat.
Imprecizia și lipsa de previzibilitate a textului de lege criticat, încălcând principiul legalității, afectează și dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituție, de art. 6 § 1 din C.E.D.H. și de art. 47 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Implicit, sunt nesocotite și dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) și ale art. 20 din Constituție.
În cadrul principiilor statuate de CEDO, instanțelor naționale li se recomandă să dea dovadă de circumspecție cu privire la caracterul preponderent al acestor probatorii, precum și să asigure acuzatului instrumente efective pentru a putea contesta credibilitatea și verosimilitatea declarațiilor în acuzare, circumscrise astfel și efectelor impunității asupra valorii probatorii a declarației. Denunțarea faptei de corupție de către mituitor, în anumite condiții, generează o cauză de nepedepsire a acestuia, cauză ce nu se regăsește și în beneficiul celuilalt participant la faptele de corupție, respectiv mituitul, iar condițiile în care această cauză de nepedepsire intervine este în mod incomplet și neclar reglementată, întrucât nu se precizează care este condiția premisă anterioară a denunțului.
Instanța de judecată nu are aptitudinea de a face verificări la nivelul unității de parchet din care face parte procurorul ce a emis rechizitoriul, astfel încât să stabilească dacă, înainte de acordarea beneficiului cauzei de nepedepsire mai sus expusă, organul de urmărire penală era sau nu sesizat formal sau informal cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Curtea Constituțională, Partea superioară a formularului
Decizia nr. 566/2020 din 9 Iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 290 alin. (3) C.pen. și ale art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor , M.Of. 20 din 2021.01.08 , Decizia 650/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (11)-(14)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) și e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 1121 alin. (1) și (2)], pct. 23 [cu referire la art. 1121 alin. (21)], pct. 24 [cu referire la art. 1121 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) și c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) și (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 1591], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) și c)], pct. 32 [cu referire la art. 1871], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) și (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) și (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] și pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ”probe certe”] și art. III din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a legii în ansamblul său , M.Of.nr. 97 din 2 iulie 2019
Prin Decizia nr. 79/2021, Î.C.C.J. a stabilit că aplicarea beneficiului dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 față de inculpatul care are calitatea de denunțător într-o cauză penală este condiționată de continuarea urmăririi penale in personam în cauza în care acesta are calitatea de martor denunțător, condiție necesară, dar nu suficientă, instanța urmând a evalua întrunirea cumulativă a condițiilor de aplicare a textului.
Întrebarea formulată de instanța de sesizare are ca scop lămurirea momentului procesual de la care se poate aprecia că denunțul a fost util organelor de urmărire penală, conducând la descoperirea și investigarea unor infracțiuni grave, respectiv de la începerea urmăririi penale in rem, continuarea urmăririi penale in personam sau punerea în mișcare a acțiunii penale.
Simplul denunț nu poate avea efect de reducere a limitelor de pedeapsă. Denunțul trebuie să fie util organelor judiciare, să fie susținut de indicii clare și temeinice, în măsura în care acestea sunt cunoscute de denunțător. Acesta va trebuie să aibă o atitudine activă și sinceră cu privire la continuarea urmăririi penale in rem începută ca urmare a denunțului, până se va ajunge la urmărirea penală in personam, dar și după acest moment. Sintagma „facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane”, din cuprinsul normei evaluate are sensul de înlesnește, favorizează, ușurează demersul organului judiciar, fără însă a translata sarcina probei acțiunii penale de la acesta la denunțător. Martorul denunțător nu are o obligație de rezultat, ci doar o obligație de cooperare judiciară cu organele ce fac cercetări relativ la cele sesizate/denunțate.
Faza procesuală necesară pentru a valida conduita beneficiarului denunțului și a genera incidența cauzei de reducere a pedepsei este începerea urmăririi penale in personam. După acest moment al identificării făptuitorului și atragerii sale în procedura judiciară: – revine organului judiciar obligația legală de a strânge și administra suficiente probe, din perspectivă cantitativă și calitativă (art. 5 și 306 C.pr.pen. ), pentru a translata cauza în următoarele faze procesuale, punerea în mișcare a acțiunii penale, emiterea actului de sesizare [art. 309 și art. 327 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. ]; – se pot exercita drepturile procesuale de către făptuitor cu posibilitatea dovedirii unui caz de stopare ori stingere a acțiunii penale în persoana sa (de exemplu, lipsa vinovăției, lipsa autorizației, intervenția prescripției ori a unui caz de nepedepsire), ori poate interveni un astfel de caz independent de voința acestuia (de exemplu, cauza de deces, act de clemență).
Pentru incidența cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002 este suficientă începerea urmăririi penale in personam, nefiind necesară tragerea la răspundere penală a persoanei denunțate, respectiv pronunțarea unei soluții de condamnare, dar nici emiterea actului de sesizare ori a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale.( Ilie Dorin)
Prin dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen., legiuitorul a instituit unele limitări ale principiului liberei aprecieri a probelor. Totodată, luând în considerare și jurisprudența CEDO (Hotărârea din 28 februarie 2006, pronunțată în Cauza Krasniki împotriva Republicii Cehe, §§ 76-79; Hotărârea din 14 februarie 2002, pronunțată în Cauza Visser împotriva Olandei, §§ 43-46), Reglementând dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen., legiuitorul a avut în vedere echitatea procesului penal în contextul existenței unor situații în care martorii protejați nu sunt prezenți pentru a fi audiați într-un proces public și contradictoriu, astfel că persoana acuzată nu beneficiază de toate garanțiile procedurale, iar nu atât faptul că aceste persoane au anumite interese legate de tragerea la răspundere penală a propriei persoane.
În majoritatea țărilor membre ale Consiliului Europei nu există vreo dispoziție legală care să reglementeze valoarea probantă predefinită a declarației denunțătorului date în calitate de martor, fiind aplicabil principiul liberei aprecieri a probelor de către instanța judecătorească.
Soluția legislativă cuprinsă în art. 118 C.pr.pen., care nu reglementează dreptul martorului la tăcere și la neautoincriminare, este neconstituțională.
Din perspectiva participantului la săvârșirea unei fapte penale, care poate fi audiat în calitate de martor în cauza penală disjunsă, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și acesta dobândește calitatea de martor protejat (în sens larg), dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen. sunt pe deplin aplicabile. Dimpotrivă, în ipoteza în care persoana care are calitatea de suspect sau inculpat nu dobândește, în cauza penală disjunsă, calitatea de martor protejat (în sens larg), dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen. nu sunt aplicabile, aceasta putând fi audiată în calitate de martor, într-o procedură publică și contradictorie, cu respectarea dispozițiilor referitoare la audierea martorilor. În acest din urmă caz însă, în acord cu considerentele Deciziei nr. 236 din 2 iunie 2020, se reține că, deși legea procesual penală permite persoanei care are deja calitatea de suspect sau inculpat să dobândească calitatea de martor în cauze penale disjunse, această persoană nu poate fi un „martor veritabil”, de vreme ce a participat la săvârșirea infracțiunii și nu are doar cunoștință despre aceasta ori despre fapte sau împrejurări esențiale care determină soarta procesului. Participantul la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală are o strânsă legătură cu infracțiunea dedusă judecății, astfel încât în cazul său operează o prezumție de parțialitate – similar părților și subiecților procesuali principal. În cazul în care denunțătorul are un beneficiu din perspectiva tragerii sale la răspundere penală, fiind interesat de satisfacerea propriilor interese, poziția sa se aseamănă într-o oarecare măsură cu cea a persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente, așa încât aceștia acționează pentru apărarea intereselor lor legitime; ca urmare, declarațiile lor în legătură cu cauza în care au calitate procesuală principală sunt, de principiu, concentrate în susținerea poziției pe care o au, ceea ce îi poate determina să facă declarații necorespunzătoare adevărului. ( Decizia nr. 59 din 22 ianuarie 2019, M.Of. nr. 639 din 1 august 2019). Actuala lege procesual penală a înlăturat prevederea expresă potrivit căreia declarațiile părții (persoanei) vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor. Exceptând declarațiile prevăzute de dispozițiile art. 103 alin. (3) C.pr.pen., celelalte declarații au o valoare probatorie necondiționată, fiind supuse numai principiului liberei aprecieri a probelor.
Dincolo de criteriile obiective care pot fi folosite pentru a discerne valoarea probatorie a declarației martorilor, rămân de actualitate considerentele potrivit cărora numai adânca și serioasa pricepere a judecătorilor poate fi chezășie pentru o evaluare mai aproape de adevăr a declarațiilor făcute de martori, concluzie aplicabilă mutatis mutandis și în ceea ce privește persoana care are calitatea de suspect sau inculpat și care dobândește, în cauza penală disjunsă, calitatea de martor. Întrucât nu există o normă care să reglementeze valoarea probantă predefinită a declarației persoanei care are calitatea de suspect sau inculpat și care este audiată în cauza penală disjunsă ca martor, rămâne aplicabil principiul liberei aprecieri a probelor de către instanța judecătorească, în acord cu dispozițiile constituționale invocate. Curtea Constituțională, Decizianr. 458/2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (3) și ale art. 118 C.pr.pen., 13 iulie 2023, M.Of. 1169, 22 decembrie 2023, idem, Curtea Constituțională, Decizia nr. 118 din 2 martie 2021, M.Of. nr. 535 din 24 mai 2021.
În absența unei reglementări legale exprese privind statutul denunțătorului, persoana care sesizează organul judiciar prin denunț nu va participa la procesul penal în calitate de denunțător, ci de persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni.
Avem trei calități distincte, martor, denunțător, martor- denunțător. Cea de-a treia calitate aparține persoanei careparticipă sau care a participat la săvârșirea unei infracțiuni și beneficiază expres constatat juridicește de cauza specială de nepedepsire reglementată art. 290 alin. 3 C.pen.(mituitorul) , respectiv, art. 292 alin. 2 C.pen.(făptuitorul, cumpărarea de influență), art.367 alin.(4 C.pen.) persoanele care au comis faptele unui grup infracțional organizat, art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată,art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.
În cazul nostru, dl. A a fost în mod practic, folosit și ca martor în proces. În mod scriptic, domnia sa nu s-a considerat martor-denunțător, deși a beneficiat – probabil- de posibile urmări ale avantajelor legale-faptic „ în sens larg”….
BIbliografie
– Av. Camelia Sutiman,Săvescu & Asociații, Calitatea procesuală a denunțătorului în procesul penal, https://www.juridice.ro/, 26 septembrie 2023,
– G. Ivan , Comentariul la art. 290 din Codul penal în G. Antoniu și T. Toader (coord.) – „Explicațiile noului Cod penal”, vol. IV, Ed. Universul juridic, București, 2015, p. 261,
– V. Dobrinoiu, Corupția îndreptul penal românesc, Ed. Atlas Lex, București, 1995, p. 236,
– N. Ciobanu, Considerații asupra infracțiunilor de luare de mită și dare de mită, „Buletin Documentar” nr. 1/2003 al Parchetului Național Anticorupție,
– Î.C.C.J. Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2019, M.Of. nr. 187 din 8 martie 2019,
– Î.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, Decizia nr. 10 din 17 aprilie 2019, M.Of. nr. 416 din 28 mai 2019
– Î.C.C.J. Completul de 5 judecători, hotărâri judecătorești pronunțate în cauze în care denunțătorul a fost audiat în calitate de martor: Decizia penală nr. 160 din 20 iunie 2012, Decizia penală nr. 137 din 24 septembrie 2018 ; Sentința penală nr. 978 din 1 noiembrie 2016, – Secția penală, definitivă prin Decizia penală nr. 59 din 26 martie 2018 ; Sentința penală nr. 305 din 26 mai 2017, definitivă prin Decizia penală nr. 118 din 28 iunie 2018 ; Sentința penală nr. 89 din 22 februarie 2017, Secția penală, definitivă prin Decizia penală nr. 119 din 4 iulie 2018 ; Sentința penală nr. 50 din 31 ianuarie 2017, definitivă prin Decizia penală nr. 42 din 5 martie 2018 ; Decizia penală nr. 434/A din 25 noiembrie 2015
O normă nu poate fi considerată «lege» decât dacă este formulată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să îşi reglementeze comportamentul: acesta trebuie să fie în măsură – dacă este necesar cu consiliere adecvată – să prevadă, într-o măsură rezonabilă în circumstanțele date, consecințele pe care le poate avea o anumită acțiune. ( CEDO, hotărârea Sunday Times)
Legea deputatului Vexler Silviu privind inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, legionar, rasist ori xenofob a fost votată de ambele camere. Potrivit expunerii de motive, intervențiile legislative preconizate au scopul de a conferi „o viziune coerentă, integratoare, armonioasă și coerentă textelor de incriminare a infracțiunilor motivate de ură, inclusiv ca reacție la amploarea situațiilor de incitare la ură și la violență din mediul online”. Aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup „constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi”. „Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi”.
Legea a fost contestată de către partidele din opoziție, AUR, SOS România și POT pe 19 iunie. Cele trei partide votând împotriva proiectului la adoptarea, pe 11 , de către Camera Deputaților, for decizional. În contestație este argumentat că, pe lângă faptul general acceptat că o astfel de lege doar va „alimenta un antisemitism artificial” se furnizează motive pentru acordarea privilegiilor unor grupuri minoritare ( redactorii sesizării, Verginia Vedinaș și Marcela Baș).[1]
Curtea Constituțională a respins joi obiecțiile de neconstituționalitate depuse de SOS, AUR și POT, precizând că Legea „nu reprezintă o ingerință asupra libertății de exprimare, informare și învățătură” și că întrunește „cerințele de claritate, precizie și previzibilitate”, iar fragmentele criticare „nu contravin dreptului la viață intimă familială și privată, exigențelor libertății de exprimare”.
Curtea Constituțională a respins joi obiecțiile de neconstituționalitate depuse de SOS, AUR și POT precizând că Legea „nu reprezintă o ingerință asupra libertății de exprimare, informare și învățătură” și că întrunește „cerințele de claritate, precizie și previzibilitate”, iar fragmentele criticare „nu contravin dreptului la viață intimă familială și privată, exigențelor libertății de exprimare”.
Sesizarea președintelui Dan solicită clarificarea termenilor, pentru a elimina arbitrariul în activitatea judiciară. În adresa transmisă către Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială semnalează că „orice acțiune a statului care se referă în mod dezechilibrat la această polarizare crește tensiunea socială și neîncrederea în autorități.” [2]
Nicușor Dan argumentează neclaritatea definițiilor din lege și critică o posibilă restrângere a libertății de exprimare. Textul legii se modifică destul de puțin, cresc și se lărgesc pedepsele și este accentuat termenul de legionarism.[3]
Prin modalitatea de adoptare și prin conținutul său normativ, Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale, respectiv art. 1 alin. (3) și (5), art. 20, art. 30, art. 31, art. 33 din Constituție.
Inițierea, constituirea, aderarea, sprijinirea unei asemenea organizații cu caracter legionar constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, o pedeapsă relativ severă în sistemul sancționator penal aflat în vigoare în România. Spre deosebire de celelalte organizații interzise (rasiste și xenofobe), care pot fi definite prin raportare la anumite criterii relativ obiective, respectiv discriminarea unor persoane sau unor grupuri de persoane în funcție de rasă sau naționalitate, noțiunea de legionar nu este definită nicăieri în cuprinsul O.U.G. nr. 31/2002. În schimb, actul normativ citat definește numai noțiunea de Mișcare Legionară – art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 31/2002, cu modificări minore în Lege , însă nu lămurește care este raportul dintre adjectivul legionar (privitor la organizații) și sintagma pe care o analizăm aici.
Nu este clar până la ce nivel prezența unor idei și concepții fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe […] face dintr-un text un material cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob în sensul Legii. Legea nesocotește principiul supremației legii și competența exclusivă a instanțelor de a se pronunța asupra caracterului interzis al unei organizații. Este neclar dacă acest caracter legionar are în vedere denumirea organizației, scopurile și obiectivele statutare ale acesteia, concepțiile membrilor săi sau acțiunile concrete pe care organizația le întreprinde în activitatea sa curentă. Pericolul este cu atât mai serios cu cât infracțiunile menționate sunt sancționate cu pedepse relativ severe (închisoarea de la 3 la 10 ani, respectiv de la unu la 5 ani, și interzicerea unor drepturi), ceea ce face ca lipsa de claritate a legii să determine riscuri importante față de libertatea individului și celelalte garanții procesuale asociate dreptului la un proces echitabil. Similar, nici termenul de fascist nu beneficiază de o definiție legală, chiar dacă acesta este folosit constant în cuprinsul O.U.G. nr. 31/2002, ceea ce ridică aceeași problemă de neconformitate a textelor legale cu standardele impuse de art. 1 alin. (5) din Constituție.
În opinia Președintelui, legea introduce o incertitudine juridică nepermisă, incompatibilă cu principiul legalității incriminării și cu libertatea de exprimare garantată de art. 30 din Constituție.
Lipsa de claritate a termenului „cult”, potrivit sesizării, „implică o acțiune mai intensă decât simpla admirație”, dar nu precizează unde se trage linia de demarcație între o opinie legitimă și o faptă penală.
Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice modalitate, de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi (art. I pct. 6 din lege), ceea ce extinde incriminarea de la art. 4 alin. (21) din O.U.G. nr. 31/2002. Noțiunea de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, „care face parte din elementul constitutiv al infracțiunii, are în vedere imagini, mesaje text, conținut audiovideo, cărți, articole, documente, materiale de propagandă, precum și alte asemenea reprezentări care transmit idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (art. I pct. 3 din lege). Definiția citată este circulară, deoarece lămurește numai sensul noțiunii de materiale, dar calificarea acestora ca fiind fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se realizează prin trimitere la idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, ceea ce nu lămurește deloc semnificația atributelor enumerate de legiuitor. Lipsește chiar elementul central al materialelor incriminate de art. I pct. 6 din lege, ceea ce lasă loc arbitrariului în interpretarea și în aplicarea acestei noțiuni de către organele judiciare competente (parchetele și instanțele judecătorești)”,
Claritatea este necesară din moment ce art. 4 alin. (21) sancționează penal distribuirea unor astfel de materiale: „(21) Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi”
Legea nu identifică autoritatea competentă să stabilească că o anumită organizație are caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, astfel încât există riscul unor soluții contradictorii pronunțate în practica administrativă și judiciară. Altfel spus, este posibil ca una și aceeași organizație să fie calificată de anumite instanțe sau organe administrative ca având un caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, pe când alte autorități judiciare sau administrative să aprecieze că organizația respectivă nu poate să fie încadrată în această categorie. Rezultă de aici un climat de insecuritate juridică, care poate conduce la pronunțarea unor hotărâri contradictorii, în care persoane care au făcut parte din organele de conducere ale aceleiași organizații să fie achitate, respectiv să fie condamnate la pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau la pedeapsa amenzii, ceea ce este inadmisibil într-un stat de drept, proclamat de art. 1 alin. (3) din Constituție Nicușor Dan solicită admiterea sesizării de neconstituționalitate și constatarea că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului este neconstituțională. Jurisprudența națională nu oferă „claritate a noțiunii de legionar și chiar a noțiunii de fascist”, argumentând că în DEX „adjectivul legionar înseamnă referitor la legionari, iar substantivul legionar este definit ca fiind un membru al mișcării social-politice de extrema dreaptă, reprezentată de partidul Garda de Fier, conform celui de-al doilea sens menționat în dicționar. Rezultă de aici că o organizație cu caracter legionar ar fi o organizație privitoare la mișcarea social-politică de extrema dreaptă reprezentată de partidul Garda de Fier. O asemenea definiție este inexactă, deoarece nu se înțelege conexiunea pe care legiuitorul intenționează să o realizeze între o organizație (partid sau mișcare politică, asociație sau fundație, societate comercială, alte asemenea persoane juridice) și asocierea ei cu Garda de Fier”.
SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE
asupra
Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului[4]
La data de 21 iunie 2025, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului (PL-x nr. 168/2025).[5]
Prin modalitatea de adoptare și prin conținutul său normativ, considerăm că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale, respectiv art. 1 alin. (3) și (5), art. 20, art. 30, art. 31, art. 33 din Constituție, pentru motivele expuse în cele ce urmează.
0. Contextul social
Statul român trebuie să acționeze cu fermitate pentru a preveni și pentru a combate incitarea la ură, la xenofobie, la discriminare de orice fel. Dacă nu o face însă într-o manieră echilibrată, cu respectarea strictă a prevederilor constituționale, efectul va fi contrar. Societatea românească este puternic polarizată, încrederea în autoritățile statului este la cote reduse, și orice acțiune a statului care se referă în mod dezechilibrat la această polarizare crește tensiunea socială și neîncrederea în autorități.
Cu alte cuvinte, orice acțiune a statului care se referă la polarizarea existentă trebuie să ofere toate garanțiile pentru a nu putea fi citită ca o acțiune a unei opțiuni politice a societății, cu reprezentare parlamentară majoritară, împotriva celeilalte.
1. Critici de constituționalitate din perspectiva necesitații clarității și previzibilității legii – art. 1 alin. (5) din Constituție și jurisprudență CEDO conform art. 20 din Constituție, al securității raporturilor juridice – art. 1 alin. (3) din Constituție și jurisprudența CEDO conform art. 20 din Constituție
a. Cadrul constituțional
În numeroase decizii, Curtea Constituțională a reținut că necesitatea de claritate și previzibilitate a legii este o obligație constituțională, din perspectiva art. 1 alin. (5) din Constituție și a jurisprudenței CEDO (de exemplu, Decizia 561/2021, § 35), din perspectiva securității raporturilor juridice instituită de art. 1 alin. (3) din Constituție și a jurisprudenței CEDO (de exemplu, Decizia 210/2014, §§ 27 si 28).
b. Lipsa de claritate a noțiunii de legionar și chiar a noțiunii de fascist
Prima modificare importantă pe care o aduce Legea analizată este aceea că extinde sfera organizațiilor interzise la cele cu caracter legionar, pe lângă organizațiile cu caracter fascist, rasist sau xenofob, care erau interzise deja în mod expres prin art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 31/2002 (art. I pct. 5 din Lege). Inițierea, constituirea, aderarea, sprijinirea unei asemenea organizații cu caracter legionar constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, o pedeapsă relativ severă în sistemul sancționator penal aflat în vigoare în România.
Spre deosebire de celelalte organizații interzise (rasiste și xenofobe), care pot fi definite prin raportare la anumite criterii relativ obiective, respectiv discriminarea unor persoane sau unor grupuri de persoane în funcție de rasă sau naționalitate, noțiunea de legionar nu este definită nicăieri în cuprinsul O.U.G. nr. 31/2002. În schimb, actul normativ citat definește numai noțiunea de Mișcare Legionară – art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 31/2002, cu modificări minore în Lege [6][1], însă nu lămurește care este raportul dintre adjectivul legionar (privitor la organizații) și sintagma pe care o analizăm aici.
De asemenea, noțiunea nu poate fi înțeleasă nici prin raportare la semnificația curentă a acesteia din limba română, interpretare la care ne obligă expres prevederile art. 36 alin. (4) teza I din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative[7][2]. Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, ediția din 2009, adjectivul legionar înseamnă referitor la legionari, iar substantivul legionar este definit ca fiind un membru al mișcării social-politice de extrema dreaptă, reprezentată de partidul Garda de Fier, conform celui de-al doilea sens menționat în dicționar[8].
Rezultă de aici că o organizație cu caracter legionar ar fi o organizație privitoare la mișcarea social-politică de extrema dreaptă reprezentată de partidul Garda de Fier. O asemenea definiție este inexactă, deoarece nu se înțelege conexiunea pe care legiuitorul intenționează să o realizeze între o organizație (partid sau mișcare politică, asociație sau fundație, societate comercială, alte asemenea persoane juridice) și asocierea ei cu Garda de Fier. Cu alte cuvinte, este neclar dacă acest caracter legionar are în vedere denumirea organizației, scopurile și obiectivele statutare ale acesteia, concepțiile membrilor săi sau acțiunile concrete pe care organizația le întreprinde în activitatea sa curentă.
Aceeași confuzie semantică există și în legătură cu noțiunea de materiale legionare, a căror distribuire și punere la dispoziția publicului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi – art. I pct. 6 din Lege. Vom reveni asupra acestui aspect.
Nu în ultimul rând, merită observat că problemele evidențiate anterior au fost semnalate și de Consiliul Legislativ, la pct. 8 din Avizul referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură (în continuare, Avizul Consiliului Legislativ)[9]
Prin urmare, prevederile art. I pct. 5 și 6 din Lege nesocotesc dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, în componenta lor referitoare la standardele de calitate a legii (claritate, precizie, previzibilitate), Curtea Constituțională reținând în jurisprudența ei că obligația cetățenilor de respectare a legilor este posibilă numai în condițiile în care actul normativ îndeplinește aceste standarde constituționalitate de calitate[10], pentru ca persoana să poată înțelege comandamentul normei juridice și să-și dirijeze conduita în mod corespunzător.
Or, absența unei definiții legale exprese a noțiunii de legionar lasă loc arbitrariului în activitatea organelor judiciare (parchete și instanțe de judecată) chemate să urmărească și să judece cele două infracțiuni prevăzute în art. I pct. 5 și 6 din Lege, ceea ce poate să genereze practică neunitară și instabilitate juridică la nivelul societății. Pericolul este cu atât mai serios cu cât infracțiunile menționate sunt sancționate cu pedepse relativ severe (închisoarea de la 3 la 10 ani, respectiv de la unu la 5 ani, și interzicerea unor drepturi), ceea ce face ca lipsa de claritate a legii să determine riscuri importante față de libertatea individului și celelalte garanții procesuale asociate dreptului la un proces echitabil.
Similar, nici termenul de fascist nu beneficiază de o definiție legală, chiar dacă acesta este folosit constant în cuprinsul O.U.G. nr. 31/2002, ceea ce ridică aceeași problemă de neconformitate a textelor legale cu standardele impuse de art. 1 alin. (5) din Constituție.
Prin comparație, legislațiile celorlalte state membre ale Uniunii Europene identifică mai precis sfera organizațiilor, a faptelor, a materialelor și a simbolurilor interzise.
În Franța, potrivit art. R645-1 din Codul penal, se pedepsește purtarea / expunerea în public de uniforme, insigne sau embleme care pot aminti de acelea purtate sau afișate fie de membrii unei organizații declarate criminale în temeiul art. 9 din Statutul Tribunalului Militar Internațional, anexat la Acordul de la Londra din 8 august 1945, fie de persoanele condamnate de către o instanță franceză sau internațională pentru una sau mai multe crime împotriva umanității[[11][12]6].
În Italia, conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 654/1975, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani fapta persoanei care participă sau sprijină activitățile realizate de orice formă de organizație, asociație, mișcare sau grup al cărui scop este de a incita la discriminare / violență pe motive rasiale, etnice, naționale, religioase[13].
În Germania, conform art. 86a din Codul penal, se pedepsește cu închisoarea de până la trei ani sau cu amendă persoana care diseminează, pe teritoriul Republicii Federale Germania, simboluri ale unui partid declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională Federală sau asocieri care a fost interzisă definitiv ca urmare a faptului că este îndreptată împotriva ordinii constituționale sau ideii de înțelegere a popoarelor[[14]8].
c. Lipsa de claritate a noțiunii de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, din perspectiva conținutului
După cum am indicat anterior, distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice modalitate, de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi (art. I pct. 6 din Lege), ceea ce extinde incriminarea de la art. 4 alin. (21) din O.U.G. nr. 31/2002.
Mai departe, noțiunea de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, care face parte din elementul constitutiv al infracțiunii reproduse anterior, are în vedere imagini, mesaje text, conținut audiovideo, cărți, articole, documente, materiale de propagandă, precum și alte asemenea reprezentări care transmit idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (art. I pct. 3 din Lege).
Este lesne de observat că definiția citată este circulară, deoarece lămurește numai sensul noțiunii de materiale, dar calificarea acestora ca fiind fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se realizează prin trimitere la idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, ceea ce nu lămurește deloc semnificația atributelor enumerate de legiuitor. Cu alte cuvinte, lipsește chiar elementul central al materialelor incriminate de art. I pct. 6 din Lege, ceea ce lasă loc arbitrariului în interpretarea și în aplicarea acestei noțiuni de către organele judiciare competente (parchetele și instanțele judecătorești).
Nu se poate susține că asemenea idei, concepții și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe sunt cele identificate în mod expres în cuprinsul art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 31/2002 (prevedere ce nu a suferit modificări ca urmare a adoptării Legii).
a) prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta literă;
În principal, enumerarea din norma citată nu este exhaustivă, fapt ce rezultă din utilizarea conjuncției precum.
În subsidiar, nici aceste prevederi nu sunt suficient de clare, deoarece utilizează concepte relative ori imposibil de cuantificat, cum ar fi naționalismul extremist. Legiuitorul nu delimitează conceptul de naționalism de superlativul acestuia, naționalismul extremist, astfel că este dificilă delimitarea dintre idei, concepții și doctrine simplu naționaliste, care par să fie permise de legiuitor, și cele extremiste, a căror distribuire sau punere la dispoziția publicului se pedepsește cu închisoarea de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Cu alte cuvinte, frontiera ilicitului penal nu este trasată deloc de legiuitorul organic.
Într-un al doilea subsidiar, sintagma naționalism extremism din cuprinsul art. 2 lit. a) a Ordonanței este neconstituțională în raport cu art. 30 alin. (7) din Constituție, extinzând nepermis sfera limitărilor care pot fi aduse libertății de exprimare.
Astfel, potrivit art. 30 alin. (7) din Constituție, sunt interzise exclusiv manifestările următoare: defăimarea țării și națiunii, îndemnul la un război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
Cu alte cuvinte, textul constituțional enumeră expres și limitativ limitările posibile care pot fi aduse prin lege dreptului fundamental la liberă exprimare. Orice alte limitări, care nu se regăsesc printre categoriile menționate generic în cuprinsul textului constituțional, sunt contrare Legii fundamentale, constituind o ingerință nepermisă a puterii legiuitoare în sfera libertății de exprimare a gândurilor, opiniilor și credințelor. Această concluzie s-a degajat și în jurisprudența consolidată a Curții Constituționale[15].
Contrar acestor coordonate constituționale, prevederile O.U.G. nr. 31/2002 lărgesc sfera ideilor, concepțiilor și doctrinelor a căror promovare este interzisă de lege și la cele care încurajează naționalismul extremist, deși această formulare nu este avută în vedere de textul constituțional și nu se bazează pe niciunul dintre criteriile discriminatorii pe care le enumeră legiuitorul constituant în cuprinsul art. 30 alin. (7) din Legea fundamentală.
De asemenea, enumerarea inclusă în art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 31/2002 are un caracter exemplificativ, lăsând de înțeles că pot să existe mai multe idei, concepții sau doctrine a căror promovare este interzisă de lege, altele decât cele menționate explicit de legiuitor. Din nou, caracterul exemplificativ al enumerării intră în contradicție flagrantă cu natura limitată a ingerințelor permise legiuitorului în sfera libertății de exprimare, conform art. 30 alin. (7) din Legea fundamentală, ceea ce este un viciu evident de constituționalitate.
Ca atare, prevederile art. I pct. 3 din Lege suferă de aceeași lipsă de claritate, precizie și previzibilitate, ceea ce contravine standardului de calitate pe care Curtea Constituțională îl deduce din interpretarea prevederilor art. 1 alin. (5) din Legea noastră fundamentală.
d. Lipsa de claritate a noțiunii de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, din perspectiva concentrației conținutului
Definiția materialelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe din art. I pct. 3 al Legii este: b1) prin materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelegeimagini, mesaje text, conținut audiovideo, cărți, articole, alte documente si materiale de propagandă, precum și alte asemenea reprezentări care transmit idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Prin comparație, art. 2 lit. b) din Ordonanță prevede: b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele prevăzute la lit. a).
Dacă la art. 2 lit. b) din Ordonanță este clar ca intenția legiuitorului a fost de a sancționa materiale cu conținut integral fascist, legionar, rasist sau xenofob (nu ne referim aici la ambiguitatea de la punctele b) și c) anterioare), la art. 2 lit. b1) introdus prin Lege nu este clară concentrația de astfel de conținut pe care legiuitorul dorește să îl sancționeze.
De exemplu, publicistica lui Mihai Eminescu conține idei și concepții xenofobe, inclusiv antisemite. Chiar și poezia lui Mihai Eminescu conține idei și concepții xenofobe, de exemplu Scrisoarea a III-a[16].
Este absolut neclar până la ce nivel prezența unor idei și concepții fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (în plus față de ambiguitatea de la punctul anterior) face dintr-un text un material cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob în sensul Legii.
Claritatea este necesară din moment ce art. 4 alin. (21) sancționează penal distribuirea unor astfel de materiale: (21) Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
Alin. (3) nu constituie o excepție suficientă: (3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (21), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.
De exemplu, transmiterea unei opere literare între doi particulari care nu sunt artiști sau cercetători, în scopul unui interes personal față de respectiva operă literară nu se încadrează în excepția prevăzută de alin. (3).
e. Lipsa de claritate a noțiunii de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, din perspectiva autorului materialului
Art. 4 din Ordonanță prevede:
(1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
(21) Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (2^1), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.
Întrucât Ordonanța nu prevede o definiție a materialelor rasiste și xenofobe, interpretarea alin. (21) trebuie făcută, în opinia noastră, prin metoda sistematică în raport cu întreg conținutul articolului 4.
Alin. (1) și (2) se referă la producerea de materiale cu scopul de a promova o doctrină fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă – nu ne referim aici la ambiguitatea de la punctele b) și c) anterioare. Prin interpretarea sistematică, alin. (21) se referă la distribuirea de astfel de materiale.
Prin introducerea definiției materialelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe la art. 2 lit. B1) și prin modificarea în consecință a art. 4 alin. (21), nu este clar cine sunt autorii acestor materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Nu este clar dacă orice text literar care conține idei și concepții fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se încadrează în definiția materialelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Așa cum am arătat și la punctul anterior, claritatea este necesară din moment ce art. 4 alin. (21) sancționează penal distribuirea unor astfel de materiale.
f. Lipsa de claritate a sintagmei cultul persoanelor care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, din trei perspective
O altă modificare esențială este aceea că Legea analizată adaugă la sintagma persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război, care este utilizată de mai multe ori în cuprinsul O.U.G. nr. 31/2002, sintagma persoane care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (art. I pct. 9 și 15 din Lege). Rezultatul este acela că, după adoptarea Legii:
este incriminat cultul persoanelor care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, infracțiunea fiind pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi – art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002, în forma modificată prin Lege;
se interzice acordarea sau menținerea numelor persoanelor care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe unor bulevarde, străzi, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice – art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 31/2002, în forma modificată prin Lege;
se interzice acordarea sau menținerea numelor persoanelor care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe unor organizații indiferent dacă aceste organizații au sau nu personalitate juridică – art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 31/2002, în forma modificată prin Lege.
Prevederile reproduse anterior, introduse prin Legea analizată, ridică serioase probleme de constituționalitate, din perspectiva lipsei acestora de claritate.
În primul rând, Legea nu identifică autoritatea competentă să stabilească că o anumită organizație are caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, astfel încât există riscul unor soluții contradictorii pronunțate în practica administrativă și judiciară. Altfel spus, este posibil ca una și aceeași organizație să fie calificată de anumite instanțe sau organe administrative ca având un caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, pe când alte autorități judiciare sau administrative să aprecieze că organizația respectivă nu poate să fie încadrată în această categorie. Rezultă de aici un climat de insecuritate juridică, care poate conduce la pronunțarea unor hotărâri contradictorii, în care persoane care au făcut parte din organele de conducere ale aceleiași organizații să fie achitate, respectiv să fie condamnate la pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau la pedeapsa amenzii, ceea ce este inadmisibil într-un stat de drept, proclamat de art. 1 alin. (3) din Constituție.
Merită sesizat că Legea se îndepărtează chiar și de standardele impuse de reglementarea existentă. Potrivit art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 31/2002, în categoria persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război, sunt cuprinse și persoanele din conducerea unei organizații al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanțe penale internaționale. Noua reglementare nu mai impune, ca o condiție obligatorie calificării unei organizații ca având caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, existența unei hotărâri judecătorești definitive care să constate acest caracter, ceea ce nesocotește principiul supremației legii și competența exclusivă a instanțelor judecătorești de a se pronunța asupra limitării drepturilor fundamentale.
Acest derapaj al legiuitorului este semnalat și de Consiliul Legislativ, care atrage atenția că normele incriminatoare trebuie să se aplice numai acelor organizații al căror caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob a fost deja constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă (pct. 10 din Avizul Consiliului Legislativ[17].
În al doilea rând, Legea nu enumeră nici criteriile prin raportare la care se poate stabili că o persoană anume a făcut parte din conducerea unei astfel de organizații prohibite. Mai exact, legiuitorul ar fi trebuit să lămurească cel puțin următoarele aspecte:
care sunt atribuțiile pe care persoana respectivă trebuia să le fi îndeplinit pentru a se considera că face parte din organele de conducere ale organizației, respectiv că nu a existat o simplă funcție de execuție în cadrul organizației interzise;
dacă prevederile nou introduse se referă doar la conducerea centrală a organizației interzise sau și la organele locale de conducere ale aceleiași organizații;
dacă este relevantă implicarea efectivă a persoanei în conducerea organizației sau dacă simpla împrejurare că aceasta figurează nominal printre membrii conducerii organizației este suficientă pentru aplicarea prevederilor legale nou introduse.
Această chestiune este semnalată, la rândul ei, de Consiliul Legislativ, care accentuează necesitatea stabilirii unor criterii clare pentru determinarea apartenenței unei persoane la organele de conducere ale unei organizații fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (pct. 10 din Avizul Consiliului Legislativ[18]).
În consecință, identificăm o nouă încălcare a prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție, determinată de lipsa de claritate, precizie și previzibilitate a reglementării introduse prin art. I pct. 9 și 15 din Lege. De asemenea, textele analizate nesocotesc și prevederile art. 1 alin. (3) din Constituție, deoarece de esența statului de drept este ca numai o instanță judecătorească să se poată pronunța asupra caracterului interzis al unei organizații, nu și o autoritate a administrației publice.
În al treilea rând, nu se lămurește semnificația pe care trebuie să o primească noțiunea de promovare publică a cultului anumitor categorii de persoane. Este evident că un astfel de cult implică o acțiune mai intensă decât simpla admirație a unei persoane, însă este total incert unde ar trebui să fie trasă linia de demarcație între admirația licită a unei persoane (chiar dacă aceasta face parte din categoriile indicate de legiuitor) și cultul infracțional al persoanei.
Cu alte cuvinte, legiuitorul ar fi trebuit să reglementeze un barem minim de intensitate a promovării persoanelor menționate în art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002, în raport de care să se poată stabili de către organele judiciare competente (parchete și instanțe de judecată), pe baza probelor administrate în fiecare caz, dacă o faptă concretă constituie infracțiune (de exemplu, simpla citare a unor declarații făcute de o persoană; promovarea unor idei ale persoanei, care nu au legătură cu vreo ură națională, rasială, de clasă sau religioasă; prezentarea unor aspecte considerate pozitive din activitatea persoanei, altele decât cele care au legătură cu discriminarea sau ura națională, rasială, de clasă sau religioasă).
Prin urmare, în funcție de interpretarea organelor judiciare competente, o anumită faptă poate să constituie fie infracțiunea reglementată prin art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002, fie o manifestare licită a libertății de exprimare, ceea ce creează o incertitudine nepermisă în aplicarea normelor incriminatorii, contrară prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție.
g. Concluzii logice si juridice
Față de toate argumentele expuse mai sus, apreciem că:
art. I pct. 2 din Lege este neconstituțional întrucât prevede interzicerea materialelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, dar noțiunea este neclară;
art. I pct. 3 si art. II pct. 1 din Lege sunt neconstituționale întrucât definesc materialele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, respectiv antisemite, dar noțiunea este neclară;
art. I pct. 5 din Lege este neconstituțional întrucât sintagma organizație cu caracter legionar este neclară;
art. I pct. 6, 7, 8 din Lege sunt neconstituționale întrucât se referă la materialele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, dar noțiunea este neclară;
art. I pct. 9, 14, 15 din Lege sunt neconstituționale din cele trei perspective de la punctul f.
2. Critici de constituționalitate din perspectiva dreptului la informație (art. 31 din Constituție), accesului la cultură (art. 33 din Constituție), libertății de exprimare (art. 30 din Constituție)
Am arătat la punctele 1d și 1e că prevederile Legii pot fi interpretate ca o interdicție de difuzare și de interacțiune interpersonală față de texte culturale. O asemenea interdicție încalcă dreptul la informație prevăzut de art. 31 din Constituție și accesul la cultură prevăzut de art. 33 din Constituție.
Am arătat la punctul 1f că prevederile Legii pot fi interpretate în sensul interzicerii referirii la o persoană (de exemplu, simpla citare a unor declarații făcute de o persoană; promovarea unor idei ale persoanei, care nu au legătură cu vreo ură națională, rasială, de clasă sau religioasă; prezentarea unor aspecte considerate pozitive din activitatea persoanei, altele decât cele care au legătură cu discriminarea sau ura națională, rasială, de clasă sau religioasă). O asemenea interdicție încalcă libertatea de exprimare prevăzută de art. 30 din Constituție.
În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului este neconstituțională.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
NICUȘOR-DANIEL DAN
Convingerea noastră este că o lege (?) nu va „alimenta niciun antisemitism artificial”. Legea „nu reprezintă o ingerință asupra libertății de exprimare, informare și învățătură”.
Dispozițiile legale criticate întrunesc cerințele de claritate, precizie şi previzibilitate şi nu contravin dreptului la viață intimă familială şi privată, exigențelor libertății de exprimare”. NU lasă loc arbitrariului în activitatea judiciară, în interpretarea și în aplicarea acestei noțiuni de către organele judiciare competente (parchetele și instanțele judecătorești), NU lasă loc unui climat de insecuritate juridică, arbitrariului în interpretarea și în aplicarea acestei noțiuni de către organele judiciare
Caracterul fascist, rasist sau xenofob trebuie constatat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești. Numai o instanță judecătorească se poate pronunța asupra caracterului interzis al unei organizații, nu și o autoritate a administrației publice. Este competența exclusivă a instanțelor judecătorești de a se pronunța asupra limitării drepturilor fundamentale.
Analiza textelor de incriminare cuprinse într-o O.U.G. (art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002) pot conduce la concluzia încălcării prevederilor constituționale şi convenționale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei ( C.C.R., Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010 , M.Of. nr. 584 din 17 august 2010[19]). Dacă dispozițiile criticate vor fi considerate de către Curtea Constituțională lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate și contravin principiului legalității incriminării, prevăzut de art.1 din Codul penal şi de art.7 CEDH, şi, în consecință, dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, care se referă la calitatea legii, precum şi ale art.23 din Constituție, referitor la libertatea individuală (asemenea, CCR, Decizia nr.561 din 15 septembrie 2021 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I din Legea pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal , M.Of. nr.1076 din 10 noiembrie 2021, § 35), soluția finală va aparține tot parlamentului.
Orice act normativ trebuie să fie formulat cu o precizie suficientă astfel încât să permită persoanelor interesate, care pot apela la sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat.
Deciziile nr. 1 din 11 ianuarie 2012 (M.Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2012) şi nr. 494 din 10 mai 2012 (M.Of. nr. 407 din 19 iunie 2012):„Orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite cerințe calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat”, aceasta concluzionează, că textul „este neclar şi imprecis, astfel încât Curtea constată că, în mod evident, legea criticată este lipsită de previzibilitate, ceea ce este contrar dispozițiilor art. 1 alin. 5 din Constituție”, prevederile legale analizate „nu întrunesc exigențele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale şi a legilor prevăzut de art. 1 alin. 5 din Constituție”. Curtea rămâne reticentă în a considera că simpla imprecizie sau lipsă de previzibilitate a legii poate atrage, prin ea însăși, neconstituționalitatea acesteia.
Jurisprudența recentă a Curții Constituționale este constantă în demarcarea clară a exigenței de claritate şi previzibilitate pe care trebuie să o îndeplinească orice act normativ, exigență care a fost cristalizată în prevederile art. 1 alin. 5 din Constituție.
Decizia nr. 196 din 4 aprilie 2013 (M.Of. nr. 231 din 22 aprilie 2013), după ce reține , la speță, că „textul de lege criticat este neclar şi imprecis, prin urmare lipsit de previzibilitate, ceea ce contravine dispozițiilor art. 1 alin. 5 din Constituție”, consideră că este încălcat dreptul la apărare şi la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei.
Curtea Constituțională ridică previzibilitatea şi claritatea la nivel de „condiție esențială a calității şi constituționalității normei juridice”. (Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, M.Of. nr. 674 din 1 noiembrie 2013) Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală (!) şi o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu trebuie să afecteze însă previzibilitatea legii (v, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr.903 din 6 iulie 2010, M.Of. nr.584 din 17 august 2010, şi Decizia Curții Constituționale nr.743 din 2 iunie 2011, M.Of. nr.579 din 16 august 2011, CEDO, Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunțată în Cauza Cantoni împotriva Franței, § 29, Hotărârea din 25 noiembrie 1996, pronunțată în Cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, § 40, Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru împotriva României, § 55, Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronunțată în Cauza Leempoel & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, § 59). Pe lângă neclaritate, dispozițiile legale criticate sunt lipsite şi de previzibilitate, ca o condiție esențială a calității şi constituționalității normei juridice. Dispozițiile criticate contravin art.1 alin.(5) din Constituție, iar lipsa de claritate şi de previzibilitate a actului normativ afectează în mod direct dreptul la informație prevăzut de art.31 din Constituție şi libertatea de exprimare prevăzută de art.30 din Constituție, care sunt în egală măsură încălcate.
„Cerințele clarității şi previzibilității legii îndeamnă la o atenție mult mai mare şi o responsabilizare a procesului legislativ. Or, acest lucru presupune o educație politică şi juridică mult mai temeinică din partea legiuitorului. Având în vedere că deciziile de neconstituționalitate se înmulțesc din perspectiva art. 1 alin. 5 din Constituție, aceasta nu poate semnifica decât un lucru îngrijorător: legile care se adoptă sunt din ce în ce mai neglijente, iar educația de care vorbeam mai sus este neglijată.”[20] (subl.ns.- D.C.)
Totodată, trebuie remarcat, așa cum am mai subliniat, că, până în prezent, Curtea Constituțională nu a constatat neconstituționalitatea unei legi exclusiv prin raportare la art. 1 alin. 5 din Constituție. Claritatea și previzibilitatea sunt două aspecte fundamentale ale statului de drept. Acestea contribuie la asigurarea respectării legilor, la protejarea drepturilor cetățenilor și la crearea unui climat de încredere în justiție.
Claritatea și previzibilitatea legii se referă la cerința ca legile să fie redactate într-un mod clar, precis și ușor de înțeles, astfel încât cetățenii să poată ști cu ușurință care sunt comportamentele permise și cele interzise. De asemenea, legea trebuie să fie previzibilă, adică să permită cetățenilor să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecințele acțiunilor lor.
Claritatea legii presupune ca normele juridice să fie formulate într-o manieră lipsită de ambiguitate, astfel încât să nu existe loc pentru interpretări diferite ale conținutului lor. Legile trebuie să fie ușor de înțeles, atât de cetățeni, cât și de organele de aplicare a legii. Aceasta presupune folosirea unui limbaj clar, concis și lipsit de termeni tehnici excesivi sau jargon juridic.
Previzibilitatea legii implică faptul că legea trebuie să fie accesibilă și cunoscută de cetățeni, astfel încât ei să poată anticipa consecințele acțiunilor lor. Un aspect important al previzibilității este faptul că legea nu trebuie să fie retroactivă, adică să se aplice unor fapte petrecute înainte de intrarea ei în vigoare. În plus, o lege previzibilă trebuie să ofere o marjă suficientă de incertitudine, astfel încât cetățenii să poată adapta comportamentul lor la cerințele legale.
„Încălcarea principiilor clarității și previzibilității poate duce la situații de nedreptate și arbitrariu. Lipsa de claritate poate face ca legea să fie interpretată diferit de diverse persoane sau instituții, ceea ce poate duce la aplicarea ei inechitabilă. Lipsa previzibilității poate crea o stare de incertitudine în rândul cetățenilor, care nu știu ce se așteaptă de la ei și care pot fi consecințele acțiunilor lor”.[21]
Aceste consecințe nu trebuie să fie previzibile cu o certitudine absolută: experiența arată că acest lucru este de neatins. Deși certitudinea este foarte dezirabilă, aceasta poate impune o rigiditatea excesivă, iar legea trebuie să fie în măsură să țină pasul cu circumstanțele în schimbare. În consecință, multe legi sunt în mod inevitabil formulate în termeni care, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt vagi şi a căror interpretare şi aplicare sunt chestiuni de practică (Sunday Times).
Principiul legalității „se referă nu numai la existența unui temei juridic în dreptul intern, ci şi la o cerință de calitate inerentă conceptului autonom de legalitate; acest concept implică condiții privind accesibilitatea şi previzibilitatea «legii», precum şi cerința de a oferi o măsură de protecție împotriva ingerințelor arbitrare de către autoritățile publice cu drepturile protejate de Convenție” (CEDO, Mihalache c. România, hotărârea din 8 iulie 2019, § 111; Constantin Pintilie, Principiul previzibilității legii şi „testul” unor vremuri imprevizibile, https://drept.uvt.ro ).
Este de competența instanței[22] care aplică atât dispoziția care face trimitere, cât şi dispoziția la care se face trimitere să evalueze dacă răspunderea penală era previzibilă în circumstanțele fiecărui caz (CEDO, Avizul consultativ nr. 2, § 74)
[3]https://www.dw.com/ro/analiz%C4%83-despre-extremism-de-la-eminescu-la-nicu%C8%99or-dan/a-73234075 La Cotroceni fac o confuzie intenționată între literatura de acum 150 de ani și propaganda xenofobă din prezent, între vechile texte naționaliste care pot fi oricând reciclate și propaganda fascistă. Nu e clar care e obiectivul președintelui. Revenirea la vechea lege sau o nouă poziționare politică?
[5] Consiliul Legislativ, cu avizul nr.252/15.04.2025, a avizat favorabil inițiativa legislativă. Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2501/16.04.2025, a avizat favorabil proiectul de act normativ. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a avizat favorabil proiectul de lege, prin adresa cu nr. 2631/09.04.2025. Consiliul Superior al Magistraturii a trimis observații cu privire la inițiativa legislativă prin adresa nr. 98/05.05.2025. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 mai 2025. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente respinse, conform avizului 4c-6/236/05.06.2025. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea a OUG nr. 31/2002 menite să confere o viziune integratoare și coerentă atextelor de incriminare a infracțiunilor motivate de ură, ca reacție la amploarea situațiilor de incitare la ură și la violență în mediul online. La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost prezenți conform listei de prezență.
În conformitate cu prevederile art.62, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din data de 10 iunie 2025 și au decis, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură, cu amendamentele admise si respinse prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.
[6]În sensul prezentei ordonanțe de urgență: […] f) prin Mișcarea Legionară se înțelege o organizație fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» și «Partidul Totul pentru Țară» – art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 31/2002.
[7]Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înțelesul acestora curent din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor – art. 36 alin. (4) teza I din Legea nr. 24/2000.
[8]LEGIONAR, -Ă, legionari, -e, s. m., s. f., adj. 1. S. m. Soldat care făcea parte dintr-o legiune romană. 2. S. m. f. Membru al mișcării social-politice de extrema dreaptă, reprezentată de partidul Garda de Fier; gardist. 3. S. m. Soldat în Legiunea străină. 4. Adj. Referitor la legionari (2), de legionar. Mișcarea legionară [Pr: gi-o-] – Din fr. légionnaire, lat. legionarius (Dicționarul Explicativ al Limbii Române, ediția din 2009).
[9]La art. I pct. 6, referitor la art. 3 alin. (1), precizăm că, întrucât noțiunea de «legionar» se referă, potrivit normei propuse la pct. 5, la apartenența la Mișcarea Legionară, definită ca «organizația fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941», nu poate să fie incriminată constituirea unei organizații cu caracter legionar, așa cum se propune în proiect. Este necesară, de asemenea, eliminarea din acest text a expresiei «legionar» și, pe cale de consecință, eliminarea din proiect a pct. 6 al art. 1, întrucât textul va fi identic cu cel aflat în prezent în vigoare. Menționăm că, întrucât din definiția Mișcării Legionare, prevăzută la art. 2 lit. f), rezultă că aceasta a fost o organizație fascistă, nici nu s-ar justifica referirea expresă la caracterul «legionar» al unei organizații care s-ar înființa în prezent, întrucât aceasta are, în asemenea context, semnificația de «fascist», astfel încât o eventuală incriminare de acest gen ar fi redundantă. Avem în vedere faptul că textul se referă atât în forma aflată în vigoare, cât și în forma propusă prin proiect, la organizații cu caracter fascist (pct. 8 din Avizul Consiliului Legislativ).
[10]Pentru toate aceste argumente, Curtea constată că dispozițiile criticate, prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracțiunii de incitare la violență, ură, discriminare prin activitatea altor organe decât autoritatea legiuitoare (Parlamentul, potrivit art. 73 alin. (1) din Constituție, sau Guvernul, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție), sunt lipsite de claritate, de precizie și de previzibilitate și contravin principiului legalității incriminării, prevăzut de art. 1 din Codul penal și de art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și, în consecință, dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție, care se referă la calitatea legii, precum și ale art. 23 din Constituție, referitor la libertatea individuală – paragraful 35 din D.C.C. nr. 561/2021, publicată în M. Of. nr. 1076 / 10.11.2021].
[12]Se sancționează cu amenda prevăzută pentru contravențiile de clasa a V-a fapta ca, în afara necesităților unui film, spectacol sau ale unei expoziții cu caracter de evocare istorică, să se poarte ori să se afișeze în public o uniformă, un însemn sau o emblemă care amintește de uniformele, însemnele sau emblemele purtate ori expuse fie de membrii unei organizații declarate criminale în temeiul articolului 9 din Statutul Tribunalului Militar Internațional anexat la Acordul de la Londra din 8 august 1945, fie de o persoană condamnată de o jurisdicție franceză sau internațională pentru una sau mai multe crime împotriva umanității prevăzute la articolele 211-1–212-3 ori menționate de Legea nr. 64-1326 din 26 decembrie 1964 – art. R645-1 din Codul penal al Republicii Franceze.
[13]Orice formă de organizație, asociație, mișcare sau grup al cărui scop, fie și numai unul dintre ele, este incitarea la discriminare ori violență pe motive rasiale, etnice, naționale sau religioase este interzisă. Oricine participă la asemenea organizații, asociații, mișcări sau grupuri sau acordă sprijin activităților acestora răspunde, exclusiv pentru participare ori sprijin, la pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la patru ani. Cei care promovează sau conduc astfel de organizații, asociații, mișcări ori grupuri răspund, prin simplul fapt al promovării sau al conducerii, la pedeapsa cu închisoarea de la un an la șase ani – art. 3 pct. 3 din Legea nr. 654/1975 de ratificare a Convenției Internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare.
[14]Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă persoana care: 1. diseminează pe teritoriul Republicii Federale Germania simboluri ale unui partid sau asocieri dintre cele menționate la §86, respectiv ale unui partid declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională Federală sau ale unei asocieri care a fost interzisă în mod definitiv ca urmare a faptului că este îndreptată împotriva ordinii constituționale sau împotriva ideii de înțelegere a popoarelor – art. 86a din Codul penal al Republicii Federale Germania.
[15]În plus, alin. (7) al art. 30 din Constituție interzice activitățile ce s-ar putea desfășura sub pretextul libertății de exprimare: defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la un război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, separatism teritorial sau violență publică, dar și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. Fiind o normă cu caracter restrictiv, de natură să circumscrie cadrul în care poate fi exercitată libertatea de exprimare, enumerarea realizată de textul constituțional este una strictă și limitativă – § 46 din Decizia.C.C. nr. 629/2014, M. Of. nr. 932 / 21.12.2014.
[16][…] Și apoi în sfatul țării se adun să se admire
Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subțire;
Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,
Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!
Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
Să ajung-a fi stăpînă și pe țară și pe noi!
Tot ce-n țările vecine e smintit și stîrpitură,
Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
Tot ce e perfid și lacom, tot Fanarul, toți iloții,
Toți se scurseră aicea și formează patrioții,
Încît fonfii și flecarii, găgăuții și gușații,
Bîlbîiți cu gura strîmbă sunt stăpînii astei nații! […]
[17]În plus, definirea expresă a noțiunii de «persoană care a făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe» se impune și din punct vedere al necesității instituirii unor incriminări clare, previzibile și accesibile, întrucât simpla referire la respective organizații, fără precizarea criteriului utilizat pentru includerea lor în respectivele categorii, nu este suficientă pentru determinarea precisă a sferei acestora. Avem în vedere faptul că textul nu ar putea să se refere decât la acele organizații al căror caracter fascist, rasist sau xenofob a fost constatat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, similar definiției din art. 2 lit. c), întrucât, în caz contrar, textul s-ar aplica arbitrar (pct. 10 din Avizul Consiliului Legislativ).
[18]Mai mult decât atât, în cuprinsul normei de incriminare, trebuie prevăzute și criterii clare privind atribuțiile pe care le îndeplinea o persoană în cadrul respectivei organizații, astfel încât să poată fi considerată ca ar fi făcut parte din «conducerea» acesteia. Observația este valabilă și pentru art. 2 lit. c), normă care ar trebui completată în mod corespunzător (pct. 10 din Avizul Consiliului Legislativ). Întrucât noțiunea de legionar se referă la apartenența la Mișcarea legionară, definită ca organizația fascistă din Romania care a activat în perioada 1921-1941, nu poate fi incriminată constituirea unei organizații cu caracter legionar, așa cum se propune (pct.8 al avizului)
[19] În jurisprudența sa, CEDO a arătat că legea trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea (Cauza S.W. împotriva Marii Britanii, 1995 sau Cauza Cantoni împotriva Franţei, 1996. Nu poate fi considerată “lege” decât o normă enunțată cu suficientă precizie, pentru a permite cetățeanului să îşi controleze conduita. Apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el trebuie să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (Cauza Sissanis împotriva României, 2007).
[20] Bogdan Mărculeţ, NICULEASA Law Office, https://www.juridice.ro/307141/avem-dreptul-la-o-lege-clara-si-previzibila.html
[21] Rezumatul, generat de AI, este excesiv. Judecătorul este întotdeauna suveran. Jurisprudența se va uniformiza la instanța superioară.
Nu există libertate dacă puterea de a judeca nu este separată de puterile legislativă și executivă Montesquieu
Independența magistratului este premisa statului de drept si garanția fundamentală a unei corecte judecăți.
Conceptul de independenta trebuie abordat din perspectiva celor doua componente ale sale respectiv, independenta instituțională si independenta judecătorului.
Independenta instanțelor este consacrata constituțional prin prevederea inscrisa in art. 126 alin.(1) din Constituția României, potrivit căreia justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație si Justiție si prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege, adica judecătorii, tribunale si curți de apel. Aceasta presupune ca in realizarea actului de justitie, magistrații nu pot fi influențați de puterea executiva sau legislativa.
Independenta judecătorilor este reflectata in art.124 alin. 3 din Constituția României, care dispune ca judecători sunt independenți si se supun numai legii.
Independenta, astfel înțeleasă, nu exclude intervenția instanțelor de control judiciar in urma exercitării cailor de atac împotriva hotărârilor judecătorești.
În același timp trebuie subliniat ca nici verificările atribuite prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, in competenta conducătorului instanței, nu afectează independenta.
Condamnarea unor judecătoare pentru abuz în serviciu nu a adus atingere garanției independenței sistemului judiciar. La 15 aprilie 2025, în cauza Bădescu și alții c. României, CEDO a decis, în unanimitate, că nu a avut loc o încălcare a art. 7 al CEDH[1] .Cauza privește lipsa de previzibilitate a legii penale invocată de reclamante care au fost condamnate pentru abuz în serviciu.
Fapta imputată reclamantelor nu constă în pronunțarea unei hotărâri judecătorești, ci în faptul că acestea au adoptat o anumită conduită anterioară redactării acestei hotărâri și au construit apoi, cu bună știință, un raționament juridic contrar legii în vederea pronunțării unei soluții preconcepute, cauzând astfel un prejudiciu. Autoritățile naționale au considerat că reclamantele au modificat faptele pentru a face posibilă aplicarea principiului ne bis in idem într-o cauză dedusă judecății lor.
Ancheta penală nu are ca obiect examinarea legalității și temeiniciei hotărârii judecătorești pronunțate în proces – acest rol aparținând în mod exclusiv organelor de control competente prevăzute de lege – ci identificarea, dincolo de hotărârea judecătorească, a unui comportament care contravine îndatoririlor de serviciu și corespunde elementului material al infracțiunii, un astfel de comportament putând uneori să influențeze soluția care urmează să fie adoptată; instanțele interne au făcut distincție între faptele care angajau răspunderea penală a reclamantelor și pronunțarea unei hotărâri cu bună-credință[2].
Justiția din România nu a încălcat art. 7 CEDO atunci când a condamnat trei judecătoare de la Curtea de Apel București pentru abuz în serviciu, pentru pronunțarea cu rea-credință a unei decizii care a anulat o condamnare anterioară; independența justiției nu le exonerează de răspunderea penală în cazul unor conduite dolosive, cu efecte prejudiciabile.
„Independența judecătorilor nu este absolută și trebuie însoțită de principiul răspunderii magistraților. Judecătorii care, în exercitarea atribuțiilor lor, încalcă legea cu intenție sau cu rea-credință pot răspunde penal.
Potrivit art. 7 din Convenție din 1950 pentru apărarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 si 8 si completată prin Protocolul nr. 2, semnată la Roma, 4 noiembrie1950[3] :
1.Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, in momentul in care a fost săvârșită, nu constituia o infracțiune, potrivit dreptului național si internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsa mai severa decât aceea care era aplicabila in momentul săvârșirii infracțiunii.
2.Prezentul articol nu va aduce atingere judecării si pedepsirii unei persoane vinovate de o acțiune sau de o omisiune care, in momentul săvârșirii sale, era considerata infracțiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate.
Două dintre judecătoare au fost condamnate la câte patru ani și patru luni de închisoare cu executare, în 2017, pentru că au anulat ilegal condamnarea la șapte ani de închisoare primită de un om de în dosarul fraudării Băncii Internaționale a Religiilor. Răspunderea penală pentru abuz în serviciu intervine atunci când o hotărâre ilegală este rezultatul unui comportament conștient, intenționat, în contradicție cu legea.[4]
Nu a existat o încălcare a art. 7 din Convenție, referitor la principiul nullum crimen, nulla poena sine lege; în ciuda funcției lor judiciare, judecătoarele ar fi trebuit să prevadă că un comportament exercitat cu rea-credință, în afara atribuțiilor legale, putea atrage răspunderea penală.
Nu era vorba de simpla pronunțare a unei hotărâri, ci de un comportament prealabil deciziei, intenționat și contrar legii, menit să justifice o soluție ilegală.
Răspunderea penală nu se activa pentru erori judiciare de interpretare, ci doar pentru situații de rea-credință și abuz conștient de funcție.
Instanțele naționale au făcut distincția între o eroare de judecată de bună-credință, remediabilă prin căi de atac și manipularea intenționată a normei legale, în contradicție cu scopul său, în vederea pronunțării unei soluții nedrepte; există dovezi privind denaturarea voită a faptelor; construirea unei motivări juridice artificiale, în mod deliberat; existența unui interes exterior actului de judecată (respectiv, primirea unui beneficiu de natură ilicită)[5].
Printr-o hotărâre definitivă din 4 aprilie 2011, Curtea de Apel – într-un format din care nu erau membri reclamanții – a condamnat S.D. la șapte ani închisoare pentru diverse infracțiuni economice și la plata, în solidar cu alți inculpați, de daune-interese în despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat părții civile.
S.D. a formulat două recursuri în anulare – apel extraordinar – la Curtea de Apel împotriva hotărârii definitive din 4 aprilie 2011. Contestațiile în anulare au fost judecate, în conformitate cu dispozițiile legale, de o cameră de trei judecători. Prima provocare adusă de S.D. a fost declarată inadmisibilă, iar a doua contestație a fost retrasă de S.D.
Judecătorii de apel au explicat că, în ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu săvârșită de magistrați, din jurisprudența Înaltei Curți și a Curții de Apel București reieșea clar că erorile de interpretare și aplicare a legii nu constituie exercitare abuzivă a funcției și că acestea pot fi rectificate prin căi de atac. Ea a adăugat că obiectivul urmăririi penale nu este de a analiza legalitatea și temeinicia unei decizii în cadrul procesului de judecată – acest rol aparținând exclusiv organelor de supraveghere competente prevăzute de lege – ci de a identifica, dincolo de această decizie, conduite contrare atribuțiilor funcției și corespunzătoare elementului material al infracțiunii investigate, precum și mobilul actului în cauză, o astfel de conduită putând, uneori, să influențeze soluția adoptată. Înalta Curte a clarificat, de asemenea, că, în cazurile în care magistrații erau acuzați de abuz în serviciu, era oportun să se examineze dacă principiul legalității – care guverna toate normele și standardele procedurale și de fond și era consacrat în mod expres în Codul de procedură penală și în legile profesiei – a fost respectat la efectuarea actelor procedurale.
Faptele de care cei doi reclamanți au fost acuzați în acest caz nu se refereau la „modul în care au interpretat și aplicat legea, nici la modul în care au interpretat probele”, și nici nu se refereau la „adoptarea unei opinii izolate sau chiar la elaborarea unei singure opinii asupra unei chestiuni juridice [sau] la reexaminarea unei probleme deja decise în contextul recursurilor”. Într-adevăr, a precizat ea, reclamanții au fost acuzați de „un aspect extern și prealabil [actelor menționate anterior, și anume] faptul de a fi modificat baza factuală pentru a putea asigura aplicarea principiului care a dictat soluția”, cu alte cuvinte „faptul de a fi generat un raționament juridic care avea o aparență de validitate pentru a fundamenta o soluție specifică care altfel ar fi fost imposibil de pronunțat”. CEDO, cauza Bădescu și alții c. României, 15 aprilie 2025
Primul și al doilea reclamant au modificat în mod conștient baza factuală stabilită definitiv de instanțele inferioare pentru a dezvolta un argument juridic și a aplica principiul ne bis in idem în prezenta cauză. Procedând astfel, părțile interesate au oferit un beneficiu companiei S.D. și a prejudiciat interesul general. Ca magistrați în funcție, comportamentul lor ilegal făcea cu siguranță parte din actul de judecată. Totuși, în opinia Înaltei Curți, o astfel de cale de acțiune a plasat hotărârea pronunțată în afara sferei conceptului de legalitate inerent pronunțării unei hotărâri judecătorești.
Înalta Curte a adăugat că nu poate ignora unicitatea hotărârii pronunțate de cei doi reclamanți în lumina contextului jurisprudenței și că o astfel de „încercare de a forța limitele independenței magistratului spre absurd” nu a mai avut loc niciodată. Independența magistratului era circumscrisă de cadrul legal, care trebuia aplicat cu bună-credință faptelor unei cauze date, iar această responsabilitate era adusă la cunoștința fiecărui magistrat în momentul intrării în profesie sau, cel mai târziu, la depunerea jurământului.
Însuși faptul că reclamanții au acționat în scopul obținerii unui rezultat predeterminat dovedește că au adoptat în mod intenționat comportamentul contestat. În acest sens, a considerat că reclamanții au modificat anumite date preexistente sau ușor identificabile referitoare la fapte, fără nicio justificare obiectivă și că au ignorat în mod conștient argumentele relevante și esențiale prezentate de acuzare, fapt dovedit de întrebările pe care le-au adresat părților în ședință publică și de modul în care prima reclamantă, în calitatea sa de președinte al completului de judecată, a condus procedura. CEDO, cauza Bădescu și alții c. României, 15 aprilie 2025
Înalta Curte a specificat standardele juridice cu forță de principiu pe care cei doi reclamanți le-au încălcat procedând astfel, și anume art. 124 și 129 din Constituție, principiile legalității, aflării adevărului și ne bis in idem definite în C. pr.pen., art. 2 § 3 din Legea nr. 303/2004 și art. 16 § 2 din Legea nr. 304/2004 .
Conceptul de rea-credință presupune denaturarea conștientă și evidentă a legii, aplicarea greșită în cunoștință de cauză a legii, pronunțarea de către magistrat, conștient de eroarea sa, a unei hotărâri vădit ilegale, cu scopul de a prejudicia interesele uneia dintre părțile implicate într-un raport juridic. S-a recunoscut însă că nu este suficient ca soluția în cauză să fie vădit eronată, ci trebuie să existe și alte indicii, elemente exterioare, care să dea naștere convingerii că magistratul a acționat cu intenție directă și că a nerespectat cu bună știință legea. În ceea ce privește proba realei-credințe, s-a arătat că este vorba de dovedirea evidenței denaturării legii, în sensul că raționamentul juridic al magistratului este în flagrant contradicție cu principiile de drept care guvernează instituția în cauză și că nu poate fi găsită nicio justificare scuzabilă. Tot din punct de vedere probatoriu, s-a mai reținut că elementele incriminate trebuie să se regăsească în motivele hotărârii și că trebuie să existe indicii că argumentele invocate sunt străine de dosar .
Art. 16 al Constituției – Egalitatea în drepturi – (1)Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.
(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale.
Art. 124 – Înfăptuirea justiției : (1)Justiția se înfăptuiește în numele legii.
(2)Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.
(3)Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii.
Art. 126: Instanțele judecătorești : (1)Justiția se realizează prin Î.C.C.J. și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege.
(2)Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.
(3) Î.C.C.J. asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale.
(4)Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică.
(5)Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.
(6)Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale.
Art. 129: Folosirea căilor de atac – Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii.
Art. 297C.pen.- Abuzul în serviciu (anterior art. 248-297)
(1)Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, o ordonanță a Guvernului, o ordonanță de urgență a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplinește cu încălcarea unei dispoziții cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.
(2)Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.
Aceasta înseamnă că activitățile civile sau comerciale nu reprezintă o activitate de interes public decât în măsura în care activitatea societăților comerciale este declarată potrivit legii ca interesând un interes public, întrucât prin definiție, societățile comerciale nu sunt persoane juridice de interes public.
Aceasta nu înseamnă absolut deloc că o persoană juridică de drept privat nu poate desfășura activități de interes public.
Credem că prin interes public, în sensul art.145 C. pen. se înțelege un drept recunoscut de lege reflectând o necesitate socială ce impune instituirea de activități de servicii de utilitate colectivă de către autoritățile publice prin mijloace de drept administrativ, în organizarea unor servicii la nivel statal, răspunzând unor nevoi comunitare, sau uzului public, în serviciul statului și al societății civile.
Considerăm referirea la „instituții” ca inutilă, aceste entități operând în regim de autorități publice, de autorități autonome ale administrației locale sau în regim de regii autonome sau de societăți comerciale.
În dreptul interbelic, legea incrimina și pedepsea sub denumirea generală de abuz de putere orice activitate ilegală a funcționarului public, care ar consista, fie din uzurparea unei atribuții, fie dintr-un abuz al puterii sale legale, fie dintr-un exces de competență, ori abătându-se în orice mod de la îndatoririle inerente funcției sale printr-o activitate pe care legea nu o considera infracțiune și care ar fi fost săvârșită în scopul de a procura cuiva pe nedrept un folos sau a-i cauza o pagubă. Aceeași pedeapsă se aplică și când asemenea activități ar fi fost îndeplinite în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană să facă sau să nu facă sau să sufere ceva[7].
În toate aceste cazuri subiectul activ al infracțiunii nu putea fi decât funcționarul public, de orice categorie, administrativ sau judecătoresc.
În cadrul larg al gestiunii de afaceri, se creează obligații pentru ambele părți implicate în operație. Garantul trebuie să depună grija deosebită „ca un bun tată de familie” și să dea socoteală de gestiunea sa. În dreptul civil această problemă este analizată ca o faptă juridică voluntară. Delimitarea de delictul civil se face, în principiu, în funcție de elementul subiectiv al acțiunii[8]. Raporturile dintre proprietar (patron, acționari), – indiferent natura proprietății (publică sau privată, concesionată sau închiriată) și salariat (și de fapt, în relații de mandat sau cel puțin de gestiune de afaceri) sunt raporturi de drept civil (respectiv de dreptul muncii).
Problema răspunderii este o problemă de responsabilitate civilă contractuală sau delictuală, nu de drept penal (în măsura în care, prin legi speciale, ale acestor domenii de activitate nu există incriminări specifice sau în măsura în care nu privește o infracțiune privind proprietatea publică, subminarea economiei naționale etc. Dar, în principiu, nu se poate admite ideea că funcționarii (alții decât funcționari publici) ar fi excluși ca subiecți ai infracțiunilor de serviciu, infracțiuni (subsidiare) care privesc activități de interes public.
În consecință, interesul public privește orice persoană juridică altele decât societățile comerciale în relații civile sau comerciale.
FAPTA FUNCȚIONARULUI, CARE ÎN EXERCIȚIUL ATRIBUȚIILOR SALE DE SERVICIU CU ȘTIINȚĂ NU ÎNDEPLINEȘTE UN ACT SAU ÎL ÎNDEPLINEȘTE ÎN MOD DEFECTUOS ȘI, PRIN ACEASTA, CAUZEAZĂ O VĂTĂMARE INTERESELOR PRIVATE ALE UNEI PERSOANE (FIZICE SAU JURIDICE DE DREPT PRIVAT – INCLUSIV STATULUI, ATUNCI CÂND ACESTA INTRĂ ÎN RELAȚII DE DREPT PRIVAT, CUM AR FI RELAȚII COMERCIALE) NU REPREZINTĂ UN ABUZ ÎN SERVICIU (SAU O OMISIUNE FRAUDULOASĂ, O NEGLIJENȚĂ ÎN SERVICIU)[9] .
DACĂ FAPTA PRIVEȘTE O AUTORITATE PUBLICĂ, O INSTITUȚIE PUBLICĂ, O PERSOANĂ JURIDICĂ DE INTERES PUBLIC, UN SERVICIU PUBLIC, PRECUM ȘI O ACTIVITATE PRIVATĂ DAR DE UTILITATE PUBLICĂ (DE EXEMPLU, O ACTIVITATE BANCARĂ) SAU DE UZ PUBLIC VOM FI ÎN FAȚA UNUI ABUZ ÎN SERICIU[10].
Potrivit art.245 C. pen. Carol al II-lea, funcționarul public care, uzurpând o atribuțiune, sau abuzând de puterea sa legală, sau depășind limitele competenței sale, ori abătându-se în orice alt mod de la îndatoririle inerente funcțiunii sale, săvârșește un act pe care legea nu-l consideră infracțiune, în scopul de a procura cuiva, pe nedrept, vreun folos sau de a-i cauza o păgubire de orice fel comitea delictul de abuz de putere.
Legea incrimina și pedepsea sub denumirea generală de abuz de putere orice activitate ilegală a funcționarului public, care ar consista, fie din uzurparea unei atribuții, fie dintr-un abuz al puterii sale legale, fie dintr-un exces de competență, ori abătându-se în orice mod de la îndatoririle inerente funcției sale printr-o activitate pe care legea nu o considera infracțiune și care ar fi fost săvârșită în scopul de a procura cuiva pe nedrept un folos sau a-i cauza o pagubă. Aceeași pedeapsă se aplică și când asemenea activități ar fi fost îndeplinite în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană să facă sau să nu facă sau să sufere ceva1.
În toate aceste cazuri subiectul activ al infracțiunii nu putea fi decât funcționarul public, de orice categorie, administrativ sau judecătoresc.
În ultima formulare a art.246 C.pen., după modificarea sa prin Legea nr.140/19962, abuzul în serviciu este fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane.
Dacă vom corobora acest text cu cel al art.258, de asemenea modificat prin Legea nr.140/1996, vom observa că legiuitorul extinde această incriminare – ca de altfel și celelalte dispoziții prevăzute în art.257-250 C.pen. – privitoare la funcționarii publici și celorlalți funcționari, caz în care pedeapsa este între 6 luni și 1 an și jumătate.
În cele ce urmează încercăm să definim noul cadru propus de legiuitor al incriminărilor primului capitol al titlului VI al părții speciale, întrucât sintagma activități de interes public va deschide o amplă dezbatere științifică asupra obiectului juridic al acestor incriminări.
Din perspectivă istorică, observăm că titlul secțiunii V „Abuzul de putere” al Codului penal antebelic a fost înlocuită cu „Abuzul de serviciu”, pentru a se pune de acord titlul secțiunii cu denumirea infracțiunii3.
În 1950, textul privind pe funcționarul public a fost modificat prin eliminarea atributului public4.
În acest fel, ceea ce caracteriza în principal subgrupa infracțiunilor de serviciu, inclusiv în Codul din 1968 era bunul mers al activităților organizațiilor de stat și a celor obștești (și implicit, apărarea intereselor legale ale particularilor), ca valoare socială apărată5.
Ne amintim că din punct de vedere penal prin termenul obștesc se înțelegea tot ce interesa organizațiile de stat, organizațiile obștești sau orice organizații care desfășura o activitate utilă din punct de vedere social și care funcționa potrivit legii.
Doctrina și jurisprudența au extins – pe aceeași linie de gândire – înțelesul noțiunii nu numai la avutul patrimonial al organizațiilor socialiste, ci la tot ceea ce interesa obștea (organizații sindicale, politice, de tineret, sportive, științifice, de masă, bisericile, comitetele de părinți, asociațiile locatarilor etc.)6.
Delimitarea de delictul civil se face, în principiu, în funcție de elementul subiectiv al acțiunii.[11]
În schimb, funcționarul, altul decât funcționarul public, trebuie să fie întotdeauna un salariat, adică o persoană aflată într-un raport juridic de muncă, pe baza unui contract de muncă.
Este posibil ca nu aceasta să fi fost intenția legiuitorului (de a schimba sensul larg al termenului). Dar cum orice interpretare este (chiar rațională) dar de strictă interpretare, nici noi nu putem adăuga la textul legii.
Persoana despre care este vorba în alin.1, la care face trimitere alin.2 al art.147 C. pen. este persoana cu toate caracteristicile, atributele și delimitările indicate în text.
Aceasta înseamnă că funcționarul de fapt arătat în alineatul 1 al art.147 C. pen. este numai acela care este în serviciul unei unități publice sau de interes public.
Salariatul care exercită o însărcinare în serviciul unui agent economic poate să nu aibă întotdeauna ca atribuție de serviciu, sau ca principală atribuție de serviciu gestionarea sau administrarea unor bunuri, dar trebuie să fie în orice caz salariat al persoanei juridice pe care o prejudiciază prin însușirea, folosirea sau traficarea de bunuri. Chiar dacă el acționează, cum spuneam, ca gestionar de fapt, el este subiect activ al infracțiunii de delapidare numai dacă subiectul pasiv este agentul economic care l-a angajat. Menționăm că, potrivit dreptului muncii persoana delegată rămâne mai departe în serviciul unității cu care a încheiat contractul (schimbându-se, temporar, doar locul prestării muncii).
În cazul detașării, are loc o cesiune temporară a contractului de muncă, în interesul și al noii unități.
Dacă legiuitorul ar fi dorit să extindă aria de cuprindere a salariatului de fapt ar fi menționat condiția exercitării activității chiar și temporar, chiar cu orice alt titlu (decât contractul de muncă), indiferent de forma de învestire sau desemnare, însărcinarea fiind de orice natură, chiar neretribuită.
Dar dacă orice salariat exercită orice (altă) însărcinare în serviciul agentului economic, el poate fi subiect activ al infracțiunii de delapidare chiar dacă nu este angajat în funcția de administrator sau gestionar. Este singura extindere rațională a calității de gestionar de fapt pe care o putem accepta.
Textul art.147 C. pen. în vechea redactare asimila funcționarilor orice persoană (nu orice salariat) care îndeplinea o însărcinare în serviciul unui organ sau instituții de stat, ori unei întreprinderi sau organizații economice de stat, indiferent dacă primea sau nu o retribuție.
Credem că este suficient pentru a nu mai insista în evidențierea diferenței[12]8.
Atât vechiul art.150, cât și noua reglementare dată alineatului 2 prin Legea nr.140/1996 dispun că prin înscris oficial se înțelege, în sensul legii penale orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art.145 sau care aparține unei asemenea unități9.
În momentul încredințării actului unei administrații publice (spitalicești, de stat sau așezământ privat etc.) înscrisul este înscris oficial întrucât, din acest moment, actul care avea aparența de adevăr, aparține unei unități la care se referă art.145 C. pen.
În ultima formulare a art. 246 C.pen., după modificarea sa prin Legea nr. 140/1996[13], abuzul în serviciu este fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane.
Delimitarea de delictul civil se face, în principiu, în funcție de elementul subiectiv al acțiunii[14].
Având în vedere Principiile de Bază ale Națiunilor Unite cu privire la Independența Puterii Judecătorești, adoptate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în noiembrie 1985;
opiniile Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), activitatea Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) și Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor elaborată în cadrul întâlnirilor multilaterale ale Consiliului Europei;
Observând că, în exercitarea atribuțiilor judiciare, rolul judecătorilor este esențial în protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale;
Dorind să promoveze independența justiției, care este un element inerent al Statului de drept, și indispensabil pentru imparțialitatea judecătorilor și funcționarea sistemului judiciar;
Subliniind că independența justiției garantează pentru toate persoanele dreptul la un proces echitabil și deci că aceasta nu este un privilegiu pentru judecători, ci o garanție pentru respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale care permite oricărei persoane să aibă încredere în sistemul de justiție;
Conștient de necesitatea de a garanta poziția și puterile judecătorilor în scopul de a fi instaurat un sistem juridic eficient și echitabil, și care să îi încurajeze pe aceștia să se implice activ în funcționarea sistemului judiciar;
Notând că nimic din această recomandare nu vizează diminuarea garanțiilor de independență conferite judecătorilor de către constituțiile sau sistemele juridice ale statelor membre;
Constatând că constituțiile sau sistemele juridice ale unor state membre au stabilit un consiliu, menționat în această recomandare „consiliu judiciar”;
Dorind să promoveze relațiile între autoritățile judiciare și fiecare judecător din diferitele state membre, în scopul de a favoriza dezvoltarea unei culturi judiciare comune;
Având în vedere că Recomandarea Rec (94) 12 a Comitetului Miniștrilor privind independența, eficiența și rolul judecătorilor trebuie să fie actualizată în mod substanțial în scopul de a consolida toate măsurile necesare pentru a promova independența și eficiența judecătorilor, pentru a garanta și a face mai efectivă responsabilitatea lor, și pentru a consolida rolul judecătorului în particular și al justiției în general,
Recomandă guvernelor statelor membre să ia măsuri pentru a se asigura că dispozițiile cuprinse în anexa la prezenta recomandare, care înlocuiește Recomandare Rec (94) 12 mai sus-menționată, sunt aplicate în legislația, politicile și practicile lor și să dea judecătorilor mijloacele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile în conformitate cu aceste dispoziții.
Recomandarea CM/Rec(2010)12a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile (adoptată de Comitetul Miniștrilor în 17 Noiembrie 2010, la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaților miniștrilor) Anexa la Recomandarea CM/Rec(2010)12, [15]
Scopul independenței, astfel cum este prevăzut în art. 6 al Convenției, este de a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil, având la bază doar aplicarea dreptului și fără nici o influență nepotrivită.
Independența individuală a judecătorilor este garantată de independența sistemului judiciar în ansamblul său. În acest sens, independența judecătorilor este un aspect fundamental al statului de drept.
Judecătorii trebuie să beneficieze de libertate neîngrădită de a soluționa în mod imparțial cauzele, în conformitate cu legea și cu propria apreciere a faptelor.
Judecătorii trebuie să aibă puteri suficiente și să fie în măsură să le exercite pentru a-și îndeplini sarcinile lor și pentru a menține autoritatea lor și prestigiul instanței. Toate persoanele care au legătură cu un caz, inclusiv organismele publice sau reprezentanții lor, trebuie să se supună autorității judecătorului.
În cazul în care judecătorii consideră că independența lor este amenințată, ei ar trebui să poată recurge la un consiliu judiciar sau la o altă autoritate independentă, ori ei ar trebui să dispună de mijloace efective de remediere.
Unui judecător individual nu i se poate lua un caz fără un motiv just. O decizie de desesizare de un caz a unui judecător ar trebui să fie luată pe baza unor criterii obiective, prestabilite și în urma unei proceduri transparente, de către o autoritate din cadrul sistemului judiciar.
În cazuri individuale, numai judecătorii înșiși ar trebui să se pronunțe asupra competenței lor, așa cum este definită ea prin lege.
Independența externă a judecătorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al judecătorilor, ci în interesul Statului de drept și al persoanelor care solicită și așteaptă o justiție imparțială. Independența judecătorilor trebuie să fie considerată ca o garanție a libertății, a respectării drepturilor omului și a aplicării imparțiale a legii. Imparțialitatea și independența judecătorilor sunt esențiale pentru a garanta egalitatea părților în fața instanțelor.
Sub rezerva respectării independenței lor, judecătorii și sistemul judiciar trebuie să mențină relații de muncă constructive atât cu instituțiile și autoritățile publice implicate în gestionarea și administrarea instanțelor, cât și cu profesioniștii ale căror atribuții sunt legate de activitatea judecătorilor, pentru a permite o justiție efectivă și eficientă.
Hotărârile trebuie să fie motivate și pronunțate în mod public. Nu ar trebui să existe vreun alt mod în care judecătorii să fie obligați să își justifice hotărârile.
Deciziile judecătorilor nu pot face obiectul vreunei reanalizări, în afara procedurilor de atac sau de redeschidere a cauzei, așa cum sunt ele prevăzute de lege.
Dacă comentează deciziile judecătorești, executivul și legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independența puterii judecătorești sau ar slăbi încrederea publicului în justiție. De asemenea, acestea ar trebui să evite acțiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenția lor de a respecta deciziile judecătorilor, altele decât cele prin care își manifestă intenția lor de a formula o cale de atac.
Repartizarea cazurilor într-o instanță judecătorească trebuie să se facă după criterii obiective prestabilite, în scopul de a proteja dreptul la un judecător independent și imparțial. Aceasta nu ar trebui să fie influențată de dorința vreuneia dintre părți sau a altcuiva interesat în rezultatul cauzei.
Eficiența înseamnă adoptarea unor decizii de calitate într-un termen rezonabil și având la bază o examinare echitabilă a elementelor de la dosar. Fiecărui judecător îi revine obligația de a asigura gestionarea în mod eficient a cazurilor care le revin spre soluționare, inclusiv punerea în executare a deciziilor când aceasta ține de competența lor.
Siguranța mandatului și inamovibilitatea sunt elemente cheie ale independenței judecătorilor. În consecință, judecătorii ar trebui să aibă garantat mandatul până la o vârstă obligatorie de pensionare, unde aceasta există.
Judecătorii trebuie să acționeze independent și imparțial în toate cazurile, asigurându-se că toate părțile sunt audiate în mod echitabil și, dacă e necesar, să explice părților aspecte procedurale. Judecătorii ar trebui să acționeze și să fie percepuți ca acționând liber de orice influență externă nepotrivită în procedurile judiciare.
Nu poate fi antrenată răspunderea civilă sau disciplinară a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență.
Numai statul, în caz că a plătit o compensație, poate să încerce să stabilească răspunderea civilă a unui judecător, prin acțiune în justiție.
Nu poate fi antrenată răspunderea penală a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință.
Procedurile disciplinare pot fi demarate în cazul în care judecătorii nu reușesc să își îndeplinească obligațiile într-o manieră eficientă și adecvată. Aceste proceduri ar trebui să fie efectuate de către o autoritate independentă sau o instanță judecătorească, cu toate garanțiile unui proces echitabil și care să îi asigure judecătorului dreptul de a contesta decizia și sancțiunea. Sancțiunile disciplinare trebuie să fie proporționale cu abaterea comisă.
Judecătorii trebuie să se ghideze în activitatea lor de principii etice de conduită profesională. Aceste principii includ nu numai îndatoriri care pot fi sancționate prin măsuri disciplinare, ci și îndrumări date judecătorilor cu privire la modul lor de a se comporta.
Pentru a proteja procesul judiciar de presiuni nejustificate, ar trebui să se ia în considerare aplicarea principiului „sub judice”, care ar trebui definit cu atenție, astfel încât să se realizează un echilibru adecvat între necesitatea de a proteja, procesul judiciar asupra de o parte și libertatea presei și discuția deschisă a problemelor de interes public pe celelalte. Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) Raportul privind independența sistemului judiciar (Partea I: Independența judecătorilor), adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 82-a sesiuni plenare, desfășurată la Veneția în zilele de 12 și 13 martie 2010 (CDL-AD (2010) 004), prevede următoarele în partea sa relevantă:„61. Nu există nicio îndoială că judecătorii trebuie protejați împotriva oricărei influențe externe nejustificate. În acest scop, aceștia ar trebui să beneficieze de imunitate funcțională – dar exclusiv funcțională – (imunitate de urmărire penală pentru actele îndeplinite în exercitarea funcțiilor lor, cu excepția infracțiunilor intenționate, cum ar fi luarea de mită).”
Comisia de la Veneția a apărat întotdeauna ideea unei imunități funcționale limitate pentru judecători: „Magistrații (judecătorii, procurorii și magistrații de instrucție) nu ar trebui să beneficieze de imunitatea generală prevăzută în Constituția bulgară. Conform standardelor generale, aceștia trebuie într-adevăr să fie protejați de procesele civile pentru acte îndeplinite cu bună-credință în exercitarea atribuțiilor lor. Cu toate acestea, nu ar trebui să beneficieze de imunitate generală față de urmărirea penală pentru actele penale pe care le-au comis și pentru care sunt trași la răspundere în instanță.”
Cel mai important aspect este că sarcina judecătorului nu ar trebui să se limiteze la aplicarea jurisprudenței existente. Esența însăși a funcției unui judecător este de a interpreta dispozițiile legale în mod independent. Judecătorii pot fi nevoiți să aplice și să interpreteze legislația în conflict cu „practica judiciară națională uniformă”. Astfel de situații pot apărea în legătură cu convențiile internaționale, de exemplu, și atunci când deciziile tribunalelor internaționale însărcinate cu supravegherea acestor convenții implică o modificare a practicii judiciare naționale existente. Faptul că un judecător interpretează legea în conflict cu jurisprudența consacrată nu poate deveni în sine motiv de acțiune disciplinară, cu excepția cazului în care judecătorul a făcut acest lucru cu rea-credință, cu intenția de a aduce beneficii sau prejudicii unei părți la procedură sau ca urmare a unei neglijențe grave. În general, judecătorii instanțelor inferioare sunt așteptați să respecte jurisprudența consacrată, dar nu ar trebui să li se interzică să o conteste dacă consideră oportun. Doar rezistența încăpățânată față de practica consacrată, care duce la anularea repetată a cazurilor în care există o jurisprudență consecventă și clară, ar trebui să ducă la sancțiuni disciplinare.
Pentru ca un judecător să fie răspunzător personal pentru deciziile sale, nu este suficient să se invoce anularea acestor decizii de către o instanță superioară. Orice decizie privind competența și profesionalismul unui judecător, bazată pe cauze casate în apel, trebuie luată pe baza unei evaluări concrete a acestor cauze. În orice caz, judecătorii pot fi trași la răspundere pentru deciziile lor numai dacă se dovedește culpa individuală și dacă eroarea este rezultatul unei intenții sau a unei neglijențe grave.
Standardele europene impun ca responsabilitatea individuală să fie stabilită la nivelul intenției deliberate sau al neglijenței grave. Judecătorii sunt răspunzători penal doar atunci când pronunță „în mod deliberat” o sentință, o decizie, o hotărâre judecătorească sau o hotărâre judecătorească care este contrară legii. O dispoziție care prevede răspunderea penală a judecătorilor poate fi compatibilă cu principiul independenței și imparțialității judiciare doar dacă este redactată într-un mod suficient de precis pentru a garanta independența judecătorilor și imunitatea funcțională a fiecăruia dintre ei în activitatea lor de interpretare a legii, de evaluare a faptelor și de evaluare a probelor. Dispozițiile care definesc răspunderea judecătorilor într-un mod vag, imprecis și larg pot avea un efect descurajant asupra judecătorilor și a capacității acestora de a-și îndeplini în mod independent și imparțial sarcina de interpretare a legii, de evaluare a faptelor și de evaluare a probelor. Dispozițiile privind răspunderea judiciară care nu au aceste caracteristici pot fi însă utilizate în mod abuziv pentru a exercita o presiune excesivă asupra judecătorilor chemați să soluționeze o cauză, subminând astfel independența și imparțialitatea acestora. În general și ținând cont de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, dispozițiile privind răspunderea penală a judecătorilor ar trebui interpretate astfel încât să îi protejeze împotriva oricărei ingerințe arbitrare în funcțiile lor judiciare.
Completul de 9 judecători a decis definitiv achitarea lui I. D. și a presupușilor săi complici, prin respingerea recursului declarat de D. N. A. la sentința de achitare pronunțată în februarie[16]. Motivarea instanței supreme înlătură complet argumentele procurorilor: Romsilva nu folosește fonduri publice pentru că nu primește bani de la buget, ci se autofinanțează, și, ca atare, nu se poate vorbi de prejudiciu cauzat statului[17]. Procurorii nu au putut dovedi existența unor practici corupte sau frauduloase (Malus dolus) în legătură cu atribuirea contractelor. Avantajul patrimonial obținut de firmele câștigătoare reprezintă un profit obținut de comercianți în urma unor acte și fapte de comerț perfect licit desfășurate. În consecință, instanța a constatat că nu au fost administrate probe care să stabilească faptul că în exercitarea atribuțiilor de serviciu stabilite prin fișa postului ori prin dispoziția superiorului inculpații ar fi săvârșit cu știință, fapte care să fi avut drept consecință producerea unui prejudiciu deosebit de grav patrimoniului R. A. a Pădurilor ”Romsilva”.
Curtea Constituțională a statuat[18] că prevederile art. 248 C. pen. nu contravin vreunei norme constituționale, deoarece acestea reglementează o infracțiune de serviciu și nu o infracțiune contra patrimoniului.
Critica adusă prevederilor art. 145 C. pen. este neîntemeiată. Prin această reglementare legiuitorul nu și-a propus să explice noțiunea de proprietate publică, ci înțelesul termenului public, raportat nu numai la noțiunea de proprietate, ci și la „tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, … serviciile de interes public, …”. De aceea, dispozițiile art. 145 C. pen. nu contravin prevederilor art. 41 alin. (2) din legea fundamentală, potrivit cărora „Proprietatea este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”, și ale art. 135 alin. (2) din Constituție, care stabilesc că „Proprietatea este publică sau privată”.
Într-o interpretare sistematică a dispozițiilor art. 248 C. pen. rezultă că acestea se aplică și în cazul în care subiectul activ al infracțiunii este alt funcționar, în conformitate cu art. 258 C. pen. , prevederi ignorate de autorul excepției de neconstituționalitate. Calitatea de funcționar public sau de funcționar a făptuitorului, în cazul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, trebuie constatată însă de instanța de judecată, deoarece interpretarea și aplicarea legii țin de competența acesteia.
Referirea la producerea unei pagube în patrimoniul subiectelor pasive ale infracțiunii nu are semnificația înzestrării acestei infracțiuni cu o dublă natură juridică, și anume cea de infracțiune de serviciu și cea de infracțiune contra patrimoniului, fapta rămânând, evident, o infracțiune de serviciu sau în legătură cu serviciul, ci descrie una dintre cele două urmări imediate alternative prevăzute de lege – prima fiind „o tulburare însemnată a bunului mers” al organului, instituției sau unității – pentru ca fapta să constituie infracțiune.
De altfel, chiar admițând că prin art. 248 C. pen. se urmărește și apărarea proprietății, textul nu face nici o diferențiere între proprietatea publică și cea privată, așa cum fără temei se susține în motivarea unei alte excepții, abuzul funcționarului public pedepsindu-se la fel, indiferent dacă are ca urmare producerea unei pagube în patrimoniul public sau în proprietatea privată a unei unități dintre cele prevăzute de art. 145 C. pen. [19].
În ceea ce privește dispozițiile art. 146 C. pen. , acesta cuprinde o normă cu caracter explicativ prin care se lămurește înțelesul expresiei consecințe deosebit de grave. Această reglementare este necesară cu atât mai mult cu cât legiuitorul a prevăzut consecințele deosebit de grave ca element circumstanțial în conținutul agravant al mai multor infracțiuni, cum ar fi, spre exemplu, furtul calificat, tâlhăria, înșelăciunea, delapidarea sau distrugerea calificată ( Curtea Constituțională, Decizia nr. 50 din 26/01/2006 M. Of. nr. 188 din 28/02/2006; idem Decizia nr. 534 publicată în M. Of. nr. nr. 384 din 05/06/2009 care adaugă „Modificarea conținutului unei norme juridice, în sensul adaptării ei la realitățile sociale, este o prerogativă exclusivă a autorității legislative în lumina dispozițiilor art. 61 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării”. Idem Curtea Constituțională, Decizia nr. 1206 din 24/09/2009 M. Of. nr. 706 din 21/10/2009 adaugă „textul oferă suficiente repere și elemente pentru ca persoana căreia i se adresează să înțeleagă care sunt faptele incriminate de legiuitor. În speță, fiind vorba despre forma calificată a infracțiunii de delapidare, conduita incriminată constă, conform art. 2151 alin. 1 C. pen. , în însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, elementul material al laturii obiective a infracțiunii reglementate fiind, prin urmare, clar circumstanțiat de legiuitor.
Alineatul 2 al art. 258 C. pen. , introdus prin Legea nr. 58/2008, dispune că, în cazul prevăzut la alin. (1), pentru faptele prevăzute la art. 246, 247 și 250 alin. (1) – (4), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepția acelora care au fost săvârșite de o persoană dintre cele prevăzute la art. 147 alin. (1). Textul a fost declarat constituțional prin decizia nr. 934/2009[20].
Referitor la critica de neconstituționalitate a prevederilor art. 2481 C. pen. , Curtea Constituțională constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece faptul că incriminarea depinde de cuantumul prejudiciului nu este de natură să încalce principiul legalității incriminării, prevăzut de art. 7 CEDH , prin neîndeplinirea cerințelor de previzibilitate și de accesibilitate ale normei de incriminare.
Cerința accesibilității legii a fost îndeplinită, din moment ce C. pen. a fost republicat în M. Of. nr. nr. 65 din 16 aprilie 1997, iar în ceea ce privește cerința previzibilității, CEDO , în Cauza Rotaru c. României, 2000, a arătat că o normă este „previzibilă” numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie, poate apela la consultanță de specialitate – să își corecteze conduita. Or, din moment ce dispozițiile art. 146 C. pen. definesc expresia „consecințe deosebit de grave”, folosită de textul criticat, ca fiind o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice, nu se poate susține că autorii excepției de neconstituționalitate nu au putut să își corecteze conduita în concordanță cu legea penală.
În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 2 C. pen. , raportată la prevederile art. 16 și ale art. 44 din Constituție, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi primită, deoarece autorii excepției de neconstituționalitate sunt nemulțumiți, în realitate, de excluderea din cuprinsul art. 258 alin. 2 C. pen. a referirii la prevederile art. 248 și art. 2481 din același cod și, prin urmare, aceștia vizează completarea textului de lege criticat, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu intră în competența Curții Constituționale, aceasta nefiind legislator pozitiv.
Atât în avizul CSM, cât și în cel al Consiliului Legislativ se subliniază că este vorba doar de cele trei infracțiuni.
Abuzul în serviciu în formă calificată ,după cum îi spune și numele , introdus prin Legea nr. 140/1996, reprezintă o formă de sine stătătoare, voința legiuitorului a fost aceea de a constitui o normă de incriminare în loc de o formă agravată[21], cum era normal.
Art. 175 C.pen. – Funcționar public – (1)Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:
exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;
exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;
exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
(2)De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
Prin Decizia nr. 37/2022, Î.C.C.J. stabilește că persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și ale art. 175 alin. (2) C. pen. .
Î.C.C.J. admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă, în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) C. pen. raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a C. pen. , persoana care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) C. pen. , respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public” și stabilește că:
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispozițiilor art. 308 alin. (1) C. pen. , calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) C. pen. , în raporturile cu întreprinderea individuală.
În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este supus controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) C. pen.
Art. 438 C.pr.pen.- Cazurile în care se poate face recurs în casație
(1)Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:
1.în cursul judecății nu au fost respectate dispozițiile privind competența după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanță inferioară celei legal competente;
7.inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală;
8.[textul din Art. 438, alin. (1), punctul 8. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat prinde Decizia 50/2025
11.nu s-a constatat grațierea sau în mod greșit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost grațiată;
12.s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;
(2)Cazurile prevăzute la alin. (1) pot constitui temei al casării hotărârii doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori dacă, deși au fost invocate, au fost respinse sau instanța a omis să se pronunțe asupra lor.
(3)În cazul în care cererea de recurs în casație a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în casație nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiași hotărâri, indiferent de motivul invocat.
Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor.
Art. 1 (1) Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor ( care a abrogat legea nr.303/2004)
(2)Judecătorii și procurorii au calitatea de magistrați. Cariera judecătorilor este separată de cariera procurorilor.
Art. 2 (1)Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile prezentei legi. (2)Judecătorii inamovibili pot fi mutați prin transfer, delegare, detașare sau promovare, numai cu acordul lor, și pot fi suspendați sau eliberați din funcție în condițiile prevăzute de prezenta lege.
(3)Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Judecătorii soluționează cauzele în baza legii, cu respectarea drepturilor procesuale ale părților, fără constrângeri, influențe, presiuni, amenințări sau intervenții directe sau indirecte din partea oricărei persoane sau autorități.
(4)Orice persoană, organizație, autoritate sau instituție este datoare să respecte independența judecătorilor.
Art. 3 (1)Procurorii numiți de Președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți, în condițiile legii. Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiilor legalității, imparțialității și controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției.
(2)În efectuarea și supravegherea urmăririi penale, precum și în soluțiile dispuse, procurorul este independent, în condițiile prevăzute de lege.
(3)Procurorii care se bucură de stabilitate pot fi mutați prin transfer, detașare, delegare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi suspendați sau eliberați din funcție în condițiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 18 (1)Candidații care îndeplinesc condiția de a fi apți din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției susțin interviul, din comisia de interviu, respectiv din fiecare subcomisie de interviu…
(3)Interviul constă în:… c)elemente de etică specifice profesiei, fiind avut în vedere modul în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea judecătorilor și procurorilor, integritatea, responsabilitatea.
Art. 81 (1)Formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor constituie garanția independenței și imparțialității în exercitarea funcției. Formarea inițială și continuă este un drept și o îndatorire pentru judecători și procurori…
Art. 94 (1)Indicatorii de evaluare a performanțelor profesionale ale judecătorilor și procurorilor sunt structurați în funcție de specificul activității judecătorilor și procurorilor, astfel încât să stimuleze dezvoltarea profesională a acestora și să le diferențieze performanțele profesionale, fără a le afecta independența….
Art. 204 Drepturi și îndatoriri- Stabilirea drepturilor judecătorilor și procurorilor se face ținându-se seama de locul și rolul justiției în statul de drept, de răspunderea și complexitatea funcției de judecător și procuror, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege pentru aceste funcții și urmărește garantarea independenței și imparțialității acestora.
Art. 205… (3)Judecătorii și procurorii militari sunt ofițeri activi în cadrul Ministerului Apărării Naționale și au toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. Obligațiile în calitate de militari și structura militară de comandă nu pot afecta independența judecătorilor și procurorilor militari în exercitarea atribuțiilor judiciare.
Art. 228 (1)Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informații.
(2)Încălcarea dispozițiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcția deținută, inclusiv cea de judecător sau procuror…
(4)Serviciilor de informații le este interzis să racoleze persoanele prevăzute la alin. (1) ca lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori. Încălcarea acestei interdicții este infracțiune împotriva independenței justiției și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. În cazul în care infracțiunea este comisă de un ofițer cu funcții de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majorează cu jumătate. Tentativa se pedepsește.
Hotărârile judecătorești trebuie respectate și duse la îndeplinire în condițiile legii. Art. 18 (1) Legea 304/2022 privind organizarea judiciară (anterior303/2004)
(2)Hotărârile judecătorești pot fi desființate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege și exercitate conform dispozițiilor legale.
(3)Hotărârile judecătorești pot fi semnate și cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată bazată pe un certificat emis de o autoritate sau o instituție publică din România.
Interpretarea și aprecierea probelor fac parte din atribuțiile judecătorului și că legalitatea și temeinicia unei decizii luate în exercitarea funcției de judecător sunt supuse revizuirii prin procedura de apel și nu pot da naștere unor urmăriri penale pentru abuz în serviciu, altfel independența judecătorilor ar fi afectată (v , de exemplu, hotărârile definitive ale Înaltei Curți din 28 aprilie 2009, 15 mai 2009, 26 mai 2009, 1 iulie 2009, 26 octombrie 2009, 22 ianuarie 2010, 3 februarie 2010, 26 februarie 2010, 3 martie 2010, 8 decembrie 2010, 27 aprilie 2011, 14 iunie 2011 și 30 mai 2012).
În mai multe dintre hotărârile în cauză, instanțele naționale au indicat, de asemenea, că răspunderea penală a judecătorilor poate fi invocată pentru abuz în serviciu numai în situațiile în care se dovedește că aceștia și-au exercitat funcțiile cu rea-credință, cu alte cuvinte, în care sunt conștienți de caracterul vădit ilegal al acțiunilor lor și urmăresc obiectivul sau consimt să aducă atingere intereselor juridice ale unei persoane (hotărârile definitive ale Înaltei Curți din 28 aprilie 2009, 3 decembrie 2009, 3 și 26 februarie 2010, 3 martie 2010, 27 aprilie 2011, 14 iunie 2011 și 30 mai 2012; hotărârile definitive ale Curții de Apel București din 16 ianuarie 2012 și 14 martie 2013).
Atunci când un judecător a săvârșit o faptă penală în legătură cu decizia pronunțată într-o anumită cauză, acesta este răspunzător pentru fapta respectivă și nu pentru soluția adoptată de acesta, care nu poate, în sine, să dea naștere unei sancțiuni penale în absența dovezii relei-credințe a judecătorului (hotărârile definitive ale Înaltei Curți din 3 mai 2018 și 26 iunie 2018). Printr-o hotărâre definitivă din 5 decembrie 2016, Înalta Curte a achitat-o pe judecătoarea în cauză de acuzația de abuz în serviciu, pe motiv că nu s-a dovedit că aceasta a acționat cu intenția de a provoca un prejudiciu.
Decizia nr. 405 du 15 juin 2016 a Curții Constituționale reține că din perspectiva principiului ultima ratio în materie penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancțiunea penală.
Acest principiu este receptat în jurisprudența curților constituționale, precum și în cuprinsul unor documente ale Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) sau ale altor entități. Astfel, Curtea Constituțională a Lituaniei a reținut că principiul constituțional al statului de drept ar fi încălcat în cazul în care răspunderea juridică a fost stabilită în lege pentru o astfel de faptă care nu este periculoasă pentru societate, și, prin urmare, nu trebuie sancționată, respectiv o sancțiune strictă (răspunderea juridică) a fost stabilită în lege pentru o faptă care este contrară legii, și a cărei sancțiune sau pedeapsă impusă celui care a săvârșit-o este în mod evident prea mare, disproporționată (inadecvată) cu încălcarea comisă și, prin urmare, injustă (Decizia din 10 noiembrie 2005, pronunțată în Cazul nr. 01/04). Tribunalul Constituțional din Portugalia a reținut, în esență, că într-un stat democratic bazat pe domnia legii trebuie să se acorde atenție principiului constituțional potrivit căruia legea penală trebuie să fie utilizată numai pentru a proteja bunurile și valorile juridice care merită în mod clar o protecție penală (P0R-2012-1-008, Codices). De asemenea, Curtea Constituțională a Ungariei a reținut că rolul sistemului sancționator de drept penal ca o măsură ultima ratio înseamnă, fără îndoială, că acesta trebuie aplicat în cazul în care măsurile reglementate prin intermediul altor ramuri de drept se dovedesc insuficiente. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a Ungariei nu ia în considerare starea sistemului juridic în vigoare, ci ia în considerare și potențialul său de dezvoltare. Reglementarea incompletă a sistemului de sancțiuni juridice disponibile nu este un argument acceptabil în sine pentru a declara un anumit comportament ca infracțiune; restrângerea penală a drepturilor fundamentale constituționale nu este nici necesară, nici proporțională dacă este fundamentată pe astfel de motive (Decizia nr. 18/2004)
La solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Comisia de la Veneția a adoptat Raportul asupra relației dintre responsabilitatea ministerială politică și cea penală, adoptat la cea de-a 94-a ședință plenară (8-9 martie 2013). Comisia de la Veneția a considerat că «prevederile penale care interzic „abuzul în serviciu”, „folosirea inadecvată a puterilor” și „abuz de putere” sau infracțiuni similare se găsesc în numeroase sisteme juridice europene, iar Comisia de la Veneția recunoaște că poate exista necesitatea pentru asemenea clauze generale […]. În același timp, Comisia subliniază că asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice, atât cu privire la cerințele calitative ale art. 7 CEDO, cât și la alte cerințe fundamentale conform principiului statului de drept, precum previzibilitatea și securitatea juridică, și relevă, de asemenea, că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive. Comisia de la Veneția consideră că prevederile penale naționale cu privire la „abuzul în serviciu”, „abuz de putere” și expresii similare trebuie interpretate în sens restrâns și aplicate la un nivel înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracțiuni grave împotriva proceselor democratice naționale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparțialității administrației publice ș.a.m.d. […]. Mai mult, trebuie impuse criterii suplimentare cum ar fi, spre exemplu, cerința existenței intenției sau neglijenței grave. Pentru cazurile de „abuz în serviciu” sau „abuz de putere” care implică interese economice, poate fi considerată adecvată cerința unei intenții de câștig personal, fie pentru persoana în cauză sau, de exemplu, pentru un partid politic. […] în măsura în care prevederile penale de „abuz în serviciu” și “abuz de putere” sunt invocate împotriva miniștrilor pentru acțiuni care sunt în principal de natură politică, atunci acest fapt trebuie făcut ca ultimă soluție (ultima ratio). Mai mult, nivelul sancțiunilor trebuie să fie proporțional cu infracțiunea comisă și să nu fie influențat de considerente și dezacorduri politice. Comisia de la Veneția apreciază că responsabilitatea de a nu folosi eronat prevederile privind „abuzul în serviciu” împotriva foștilor sau actualilor miniștri pentru motive politice ține atât de sistemul politic, cât și de procurorul general și instanțele de judecată, indiferent dacă ministrul este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare».
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, reținând cele expuse în Raportul Comisiei de la Veneția, a adoptat, în data de 28 iunie 2013, la cea de-a 27-a întâlnire, Rezoluția nr. 1950(2013), în care: «îndeamnă majoritățile aflate la putere din statele membre să se abțină de a abuza de sistemul de justiție penală pentru persecutarea oponenților politici; invită organismele legislative ale acelor state ale căror reglementări penale includ încă dispoziții generale referitoare la “abuzul în serviciu” să ia în considerare abrogarea sau reformularea unor astfel de dispoziții, în scopul de a limita
domeniul lor de aplicare, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția; invită autoritățile competente ale acelor state membre ale căror Constituții prevăd proceduri speciale de punere sub acuzare pentru răspunderea penală ministerială de a se asigura că acestea sunt interpretate și aplicate cu gradul de precauție și de reținere recomandate de Comisia de la Veneția».
În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor către o politică a Uniunii Europene în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal, C0M/2011/0573, la pct. 2.2.1 – Necesitate și proporționalitate – dreptul penal ca măsură de ultimă instanță (ultima ratio) – se precizează că „anchetele și sancțiunile penale pot avea un impact semnificativ asupra drepturilor cetățenilor și au un efect stigmatizant. Prin urmare, dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură la care se recurge în ultimă instanță. Prin urmare, legiuitorul trebuie să analizeze dacă alte măsuri decât cele de drept penal, de exemplu regimuri de sancțiuni de natură administrativă sau civilă, nu ar putea asigura în mod suficient aplicarea politicii și dacă dreptul penal ar putea aborda problemele mai eficace.”
Sfera subiecților activi care pot săvârși infracțiunea de abuz în serviciu se circumscrie dispozițiilor art. 175 C. pen., aceasta fiind determinată de persoanele care au calitatea de funcționari publici în sensul legii penale. Potrivit art. 308 alin. (1) C. pen., dispozițiile art. 289-292, 295, 297-301 și 304 privitoare la funcționarii publici “se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”. Din analiza acestor din urmă dispoziții rezultă că sfera subiecților activi în cazul infracțiunii de abuz în serviciu excedează sferei persoanelor care au calitatea de funcționari publici în sensul legii penale. Astfel, subiect activ al acestei infracțiuni poate fi și orice persoană fizică, ce exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) C. pen. ori în cadrul oricărei persoane juridice.
Infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, urmarea imediată a săvârșirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei și nici o anumită intensitate a vătămării, ceea ce determină instanța de contencios constituțional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei, aceasta din urmă, dacă sunt îndeplinite și celelalte elemente constitutive, poate fi o infracțiune de abuz în serviciu.
În prezent, orice acțiune sau inacțiune a persoanei care se circumscrie calităților cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, poate intra în sfera normei de incriminare. Această constatare determină Curtea să aibă rezerve în a aprecia că aceasta a fost voința legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu. Legiuitorul a identificat și reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecințelor unor fapte care, deși, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale.
Noțiunea de „act”, folosită de legiuitor în cuprinsul reglementării infracțiunii de abuz în serviciu, nu este circumstanțiată la o anumită natură a acestuia. Această noțiune poate fi interpretată fie în sensul de act material realizat de o persoană, fie de act juridic normativ, definit ca izvorul de drept creat de organe ale autorității publice, învestite cu competențe normative (Parlament, Guvern, organe administrative locale), fie ca act al puterii judecătorești. Modalitatea de interpretare a noțiunii de “act” poate determina o aplicare a legii care, într-o anumită măsură, interferează cu proceduri judiciare reglementate de legiuitor în mod expres printr-o legislație distinctă de cea penală, cum ar fi procedura excepției de nelegalitate sau procedura căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești.
Sarcina aplicării principiului ultima ratio revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea. Responsabilitatea de a reglementa și aplica, în acord cu principiul anterior menționat, prevederile privind “abuzul în serviciu”, ține atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern), cât și de organele judiciare – ministerul public și instanțele judecătorești -, indiferent dacă subiectul activ este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare.
C. pen. din 1969 cuprindea sintagma „cu știință“, în vreme ce noile dispoziții nu mai specifică expres în cuprinsul lor care este forma de vinovăție cerută. Însă, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (6) C. pen., „Fapta constând într-o acțiune sau inacțiune constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție. Fapta comisă din culpă constituie infracțiune numai când legea o prevede în mod expres”. Atunci când intenția legiuitorului este aceea de a sancționa faptele săvârșite cu forma de vinovăție a culpei, acesta este obligat să specifice, în mod expres, acest lucru în cuprinsul infracțiunii. Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice constituie infracțiunea de neglijență în serviciu reglementată în art. 298 C. pen., iar nu infracțiunea de abuz în serviciu. Este opțiunea legiuitorului să incrimineze săvârșirea faptei de abuz în serviciu atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă, fără ca în acest fel să se încalce prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5).
Termenul „act”, este folosit în cadrul infracțiunii în cauză în înțelesul de operație care trebuie efectuată de funcționar (sau alt salariat) potrivit solicitării făcute de o persoană și conform atribuțiilor sale de serviciu. Solicitarea adresată serviciului respectiv poate privi constatarea unui act juridic ori întocmirea sau confirmarea unui înscris privind un act juridic ori efectuarea unei constatări cu efecte juridice sau executarea unei hotărâri și alte operații date în competența unui serviciu. Astfel, noțiunea de „act” din cadrul dispoziției criticate se circumscrie sferei atribuțiilor de serviciu/îndatoririlor pe care funcționarul public, în accepțiunea art. 175 C. pen., le are potrivit legii, în accepțiunea dată de instanța de contencios constituțional prin prezenta decizie.
„Actul” la care face referire textul de lege criticat se circumscrie sferei atribuțiilor de serviciu pe care funcționarul public le are. Astfel, situația premisă este cea a obligației îndeplinirii unui act licit, atribuția de serviciu/îndatorirea pe care funcționarul public o are în sarcina sa neputând fi caracterizată decât prin liceitate. Situația premisă în structura infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor constă în prealabila existență a unui serviciu având competența de a efectua acte de felul aceluia care ocazionează săvârșirea abuzului. În cadrul acestui serviciu care constituie situația premisă își exercită atribuțiile funcționarul care comite abuzul.
Infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, astfel încât consumarea ei este legată de producerea uneia dintre urmările prevăzute de dispozițiile art. 297 C. pen., și anume cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Astfel, referitor la expresia “vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”, criticată de autorii excepției ca fiind lipsită de claritate, Curtea observă că sintagma „interes legitim” nu este definită în Codul penal. Prin expresia „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” se înțelege lezarea sau prejudicierea morală, fizică sau materială, adusă intereselor legale ale unor asemenea persoane. Vătămarea drepturilor ori a intereselor legale ale unei persoane presupune știrbirea efectivă a drepturilor și intereselor legitime, în orice fel: neacordarea acestora, împiedicarea valorificării lor etc., de către funcționarul care are atribuții de serviciu în ceea ce privește realizarea drepturilor și intereselor respective. Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, „interes” reprezintă acțiunea pentru satisfacerea anumitor nevoi, acțiunea de a acoperi unele trebuințe, folos, profit. Interesul este legal dacă acesta este ocrotit sau garantat printr-o dispoziție normativă. De asemenea, paguba cauzată persoanei fizice sau juridice trebuie să fie certă, efectivă, bine determinată, întrucât și în raport cu acest criteriu se apreciază dacă fapta prezintă, sau nu, un anumit grad de pericol social.
„Vătămare a drepturilor sau intereselor legitime” presupune afectarea, lezarea unei persoane fizice sau juridice în dorința/preocuparea acesteia de a-și satisface un drept/interes ocrotit de lege. S-a reținut că vătămarea intereselor legale ale unei persoane presupune orice încălcare, orice atingere, fie ea fizică, morală sau materială, adusă intereselor protejate de Constituție și de legile în vigoare, potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului. Gama intereselor (dorința de a satisface anumite nevoi, de preocuparea de a obține un avantaj etc.) la care face referire textul legal este foarte largă, ea incluzând toate posibilitățile de manifestare ale persoanei potrivit cu interesele generale ale societății pe care legea i le recunoaște și garantează. Este totuși necesar ca fapta să prezinte o anumită gravitate. În caz contrar, neexistând gradul de pericol social al unei infracțiuni, fapta atrage, după caz, numai răspunderea administrativă sau disciplinară.
Prin Decizia nr. 400 din 15 iunie 2016 se reține că infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 constituie, astfel cum prevede și titlul secțiunii din care face parte, o infracțiune asimilată celor de corupție, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracțiunii de abuz în serviciu. În legislația penală, în raport cu elementele componente, pot exista norme complete și norme incomplete, acestora din urmă lipsindu-le fie dispoziția, fie sancțiunea, fie elemente ale acestora, pe care le împrumută din conținutul altor norme.
Trimiterea de la un text de lege la altul, în cadrul aceluiași act normativ sau din alt act normativ, este un procedeu frecvent utilizat în scopul realizării economiei de mijloace. Pentru a nu se repeta de fiecare dată, legiuitorul poate face trimitere la o altă prevedere legală, în care sunt stabilite expres anumite prescripții normative. Efectul dispoziției de trimitere constă în încorporarea ideală a prevederilor la care se face trimiterea în conținutul normei care face trimitere. Se produce astfel o împlinire a conținutului ideal al normei care face trimiterea cu prescripțiile celuilalt text. În lipsa unei atari operații, legiuitorul ar fi încadrat, evident, acest text în forma scrisă a textului care face trimitere. Astfel, potrivit art. 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, „atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete”. (Decizia nr. 82 din 20 septembrie 1995 M. Of. nr. 58 din 19 martie 1996)
Analiza existenței infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 trebuie să se raporteze la dispozițiile art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen. astfel cum acestea au fost reconfigurate prin prezenta decizie, dispoziția respectivă fiind o normă incompletă.
Nu poate fi reținută nici critica potrivit căreia dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 sunt neconstituționale, deoarece nu precizează dacă trebuie să existe o relație de rudenie/prietenie între funcționar și persoana care a dobândit folosul necuvenit, ceea ce determină neclaritatea sintagmei „a obținut”. Prin infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei de abuz în serviciu și atunci când, pe lângă urmarea imediată prevăzută de dispozițiile Codului penal, subiectul activ al infracțiunii obține pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Folosul obținut din săvârșirea infracțiunii presupune orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestații de servicii în mod gratuit, angajarea, promovarea în serviciu, dar și avantaje nepatrimoniale, cu condiția ca acestea să fie legal nedatorate. Expresia „pentru sine ori pentru altul” se referă la destinația foloaselor, prin sintagma „pentru altul” legiuitorul înțelegând să incrimineze și o destinație colaterală, deviată a foloaselor obținute din săvârșirea acestei infracțiuni de către funcționarul public. Nu are relevanță existența unei relații de rudenie/prietenie între funcționarul public și persoana care a dobândit avantajul, esențială fiind dobândirea de către o persoană (funcționar public sau terț) a unui folos necuvenit.
Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Bica Alina Mihaela și constată că dispozițiile art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen. sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”. Curtea Constituțională Decizia 405 15 iunie 2016referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 C. pen. din 1969, ale art. 297 alin. (1) C. pen. și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Curtea Constituțională Decizia nr. 392 din 6 iunie 2017 observă că aceasta vizează aceleași soluții legislative, însă criticile sunt formulate dintr-o perspectivă diferită de cea din cauza precedentă, astfel că nu poate fi reținută incidența art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”.
C. pen. român din 1969, republicat în M. Of. nr. nr. 65 din 16 aprilie 1997, incrimina abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor – art. 246, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi – art. 247 și abuzul în serviciu contra intereselor publice – art. 248. În prezent, în art. 297 C. pen., cu denumirea marginală „Abuzul în serviciu”, legiuitorul a unificat într-o singură incriminare faptele de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, de abuz în serviciu contra intereselor publice și de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, fapte prevăzute în texte diferite, menționate anterior.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică categoriei de persoane circumstanțiate de legiuitor încă din primul articol al legii. Dispoziția cuprinsă în art. 132 din acest act normativ reprezintă, astfel cum prevede și titlul secțiunii din care acesta face parte, o infracțiune asimilată celor de corupție, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracțiunii de abuz în serviciu.
Prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen. sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”. De asemenea, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, constatând că acestea sunt constituționale în raport cu criticile formulate la acea dată.
Cu privire la dispozițiile art. 248 din C. pen. din 1969, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat în mod expres, însă întrucât în cuprinsul acestora se regăsește sintagma „îndeplinește în mod defectuos”, raționamentul instanței cu privire la modalitatea de interpretare a acesteia este aplicabil mutatis mutandis.
Legiuitorului îi revine obligația ca, în actul de legiferare, indiferent de domeniul în care își exercită această competență constituțională, să dea dovadă de o atenție sporită în respectarea principiului clarității și previzibilității legii. Având în vedere specificul dreptului penal, deși propriu folosirii în alte domenii, termenul „defectuos” nu poate fi privit ca un termen adecvat folosirii în domeniul penal, cu atât mai mult cu cât legiuitorul nu a circumscris existența acestui element al conținutului constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu de îndeplinirea anumitor criterii. Legiuitorul nu a operat o circumstanțiere expresă în sensul precizării elementelor față de care defectuozitatea trebuie analizată. Prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” se înțelege îndeplinirea făcută altfel decât se cuvenea să fie efectuată, defectuozitatea în îndeplinire putând privi conținutul, forma sau întinderea îndeplinirii, momentul efectuării, condițiile de efectuare etc., în vreme ce jurisprudența a receptat cele reliefate în doctrină, fără a stabili criteriile ce trebuie avute în vedere la determinarea defectuozității îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aceasta rezumându-se, în general, la a arăta că subiecții activi ai infracțiunii au îndeplinit în mod defectuos atribuții de serviciu, fie prin raportare la dispozițiile legii, fie prin raportare la mențiuni regăsite în hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniștrilor, regulamente de organizare și funcționare, coduri deontologice sau fișe ale postului. Examinând jurisprudența în materie referitoare la legislația la care organele judiciare se raportează în determinarea actului ce intră în sfera atribuțiilor de serviciu a subiectului activ al infracțiunii de abuz în serviciu și, în consecință, a stabilirii neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a acestuia, În stabilirea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, organele judiciare au în vedere, pe lângă prescripțiile normative ale legii, și încălcarea anumitor obligații prevăzute prin hotărâri ale Guvernului; încălcarea anumitor ordine de zi pe unitate care prevedeau expres activitățile pe care trebuia să le execute militarii; încălcarea eticii și a deontologiei profesionale Atribuțiile de serviciu, ca o componentă a stabilirii, derulării și încetării raporturilor de muncă, sunt caracterizate prin varietate, acestea rezultând din acte normative, instrucțiuni sau dispoziții ale organelor competente (fișa postului), altele decât reglementările penale în vigoare.
Or, raportarea organelor judiciare la o sferă normativă largă care cuprinde, pe lângă legi și ordonanțe ale Guvernului, și acte de nivel inferior acestora, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, ordine, coduri etice și deontologice, regulamente de organizare internă, fișa postului, are influență asupra laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acțiuni sau inacțiuni ce definesc elementul material al laturii obiective a infracțiunii, dar care nu sunt prevăzute în acte normative de reglementare primară. Practica judiciară s-a întemeiat pe dispozițiile art. 246 și 248 din C. pen. din 1969, precum și pe cele ale art. 297 C. pen., care folosesc o exprimare generală, fără a arăta în mod limitativ acțiunile sau omisiunile prin care se săvârșește această infracțiune. Chiar dacă, din punct de vedere practic, o astfel de enumerare limitativă nu este posibilă prin dispozițiile care incriminează abuzul în serviciu, având în vedere consecința pe care reglementarea unei atribuții de serviciu o are în materia incriminării penale a acestei fapte, neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară – legi și ordonanțe ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislația primară se realizează doar în limitele și potrivit normelor care le ordonă.
Întrucât termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal și legea nu precizează nici elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, având în vedere faptul că persoana care are calitatea de funcționar în sensul legii penale trebuie să poată determina, fără echivoc, care este comportamentul ce poate avea semnificație penală, sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul dispozițiilor art. 246 C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen. nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuției de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”.
Ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare și predictibile este obligatorie. Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege [înțeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituție, precum și ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție, respectiv ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului], neputând fi dedus, eventual, din raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice. În acest sens, instanța de contencios constituțional a reținut că, în sistemul continental, jurisprudența nu constituie izvor de drept așa încât înțelesul unei norme să poată fi clarificat pe această cale, deoarece, într-un asemenea caz, judecătorul ar deveni legiuitor .
În în materie penală, principiul legalității incriminării, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege , impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceștia supunându-se sancțiunii penale. Dispozițiile criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (4) și (5) din Constituție prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât Parlament – prin adoptarea legii, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituție – sau Guvern – prin adoptarea de ordonanțe și ordonanțe de urgență, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție. Dispozițiile art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen. sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii” .
Curtea va constata constituționalitatea dispozițiilor art. 248 din C. pen. din 1969 numai în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.
Cu privire la criticile aduse normelor incriminatoare ale infracțiunii de abuz în serviciu, după ce a constatat constituționalitatea acestora în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul lor se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”, stabilind incidența normei penale și, implicit, a răspunderii penale, numai cu privire la încălcări ale actelor de reglementare primară, Curtea a dezvoltat mai multe considerente în scopul delimitării răspunderii penale de alte forme de răspundere juridică în funcție de alte criterii decât cel al actului normativ încălcat.
În primul rând, plecând de la premisa că Parlamentul este liber să decidă cu privire la politica penală a statului, în virtutea prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție, în calitate de unică autoritate legiuitoare a țării, Curtea a reținut că nu are competența de a se implica în domeniul legiferării și al politicii penale a statului, orice atitudine contrară constituind o imixtiune în competența acestei autorități constituționale. Având în vedere că legiuitorul se află într-o poziție care îi permite să aprecieze, în funcție de o serie de criterii, necesitatea unei anumite politici penale, acesta se bucură de o marjă de apreciere destul de întinsă.
Însă, cu toate că Parlamentul se bucură de o competență exclusivă în reglementarea măsurilor ce țin de politica penală a statului, această competență nu este absolută în sensul excluderii exercitării controlului de constituționalitate asupra măsurilor adoptate. Incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracțiuni țin de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile și exigențele constituționale. Legiuitorul trebuie să dozeze folosirea mijloacelor penale în funcție de valoarea socială ocrotită, Curtea putând cenzura opțiunea legiuitorului numai dacă aceasta contravine principiilor și exigențelor constituționale (v , în acest sens, Decizia nr. 824 din 3 decembrie 2015 M. Of. nr. 122 din 17 februarie 2016). Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, respectarea Constituției este obligatorie, de unde rezultă că Parlamentul nu își poate exercita competența de incriminare și de dezincriminare a unor fapte antisociale decât cu respectarea normelor și principiilor consacrate prin Constituție (Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014 M. Of. nr. 71 din 29 ianuarie 2014).
În exercitarea competenței de legiferare în materie penală, legiuitorul trebuie să țină seama de principiul potrivit căruia incriminarea unei fapte trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori sociale, ghidându-se după principiul ultima ratio. În materie penală, acest principiu trebuie interpretat ca având semnificația că legea penală este singura în măsură să atingă scopul urmărit (alte măsuri de ordin civil, administrativ etc. fiind improprii în realizarea acestui deziderat), iar nu ca având semnificația că legea penală trebuie privită ca ultimă măsură aplicată din perspectivă cronologică. Mai mult, măsurile adoptate de legiuitor pentru atingerea scopului urmărit trebuie să fie adecvate, necesare și să respecte un just echilibru între interesul public și cel individual. Din perspectiva principiului ultima ratio în materie penală nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancțiunea penală.
Acest principiu este receptat în jurisprudența curților constituționale (Curtea Constituțională a Lituaniei, Tribunalul Constituțional din Portugalia, Curtea Constituțională a Ungariei), precum și în cuprinsul unor documente ale Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) sau ale altor entități. La solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Comisia de la Veneția a adoptat Raportul privind relația dintre răspunderea politică și răspunderea penală a membrilor Guvernului, adoptat la cea de-a 94-a sesiune plenară (Veneția, 8-9 martie 2013). În cadrul acestui raport, Comisia de la Veneția a considerat că „prevederile penale care interzic «abuzul în serviciu», «folosirea inadecvată a puterilor» și «abuz de putere» sau infracțiuni similare se găsesc în numeroase sisteme juridice europene, iar Comisia de la Veneția recunoaște că poate exista necesitatea pentru asemenea clauze generale […]. În același timp, Comisia subliniază că asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice, atât cu privire la cerințele calitative ale art. 7 al CEDO, cât și la alte cerințe fundamentale conform principiului statului de drept, precum previzibilitatea și securitatea juridică, și relevă, de asemenea, că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive. Comisia de la Veneția consideră că prevederile penale naționale cu privire la «abuzul în serviciu», «abuz de putere» și expresii similare trebuie interpretate în sens restrâns și aplicate la un nivel înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracțiuni grave împotriva proceselor democratice naționale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparțialității administrației publice ș.a.m.d. […]. Mai mult, trebuie impuse criterii suplimentare cum ar fi, spre exemplu, cerința existenței intenției sau neglijenței grave. Pentru cazurile de «abuz în serviciu» sau «abuz de putere» care implică interese economice poate fi considerată adecvată cerința unei intenții de câștig personal, fie pentru persoana în cauză sau, de exemplu, pentru un partid politic. […] în măsura în care prevederile penale de «abuz în serviciu» și «abuz de putere» sunt invocate împotriva miniștrilor pentru acțiuni care sunt în principal de natură politică, atunci acest fapt trebuie făcut ca ultimă soluție (ultima ratio). Mai mult, nivelul sancțiunilor trebuie să fie proporțional cu infracțiunea comisă și să nu fie influențat de considerente și dezacorduri politice. Comisia de la Veneția apreciază că responsabilitatea de a nu folosi eronat prevederile privind «abuzul în serviciu» împotriva foștilor sau actualilor miniștri pentru motive politice ține atât de sistemul politic, cât și de procurorul general și instanțele de judecată, indiferent dacă ministrul este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare”. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, reținând cele expuse în Raportul Comisiei de la Veneția, a adoptat, în data de 28 iunie 2013, la cea de-a 27-a întâlnire, Rezoluția nr. 1950 (2013), în care: „îndeamnă majoritățile aflate la putere din statele membre să se abțină de a abuza de sistemul de justiție penală pentru persecutarea oponenților politici; invită organismele legislative ale acelor state ale căror reglementări penale includ încă dispoziții generale referitoare la «abuzul în serviciu» să ia în considerare abrogarea sau reformularea unor astfel de dispoziții, în scopul de a limita domeniul lor de aplicare, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția; invită autoritățile competente ale acelor state membre ale căror Constituții prevăd proceduri speciale de punere sub acuzare pentru răspunderea penală ministerială de a se asigura că acestea sunt interpretate și aplicate cu gradul de precauție și de reținere recomandate de Comisia de la Veneția”.
Noțiunea de „act”, folosită de legiuitor în cuprinsul reglementării infracțiunii de abuz în serviciu, nu este circumstanțiată la o anumită natură a acestuia. Astfel, această noțiune poate fi interpretată fie în sensul de act material realizat de o persoană, fie de act juridic normativ, definit ca izvorul de drept creat de organe ale autorității publice, învestite cu competențe normative (Parlament, Guvern, organe administrative locale), fie ca act al puterii judecătorești. Modalitatea de interpretare a noțiunii de „act” poate determina o aplicare a legii care, într-o anumită măsură, interferează cu proceduri judiciare reglementate de legiuitor în mod expres printr-o legislație distinctă de cea penală, cum ar fi procedura excepției de nelegalitate sau procedura căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești.
Orice acțiune sau inacțiune a persoanei care se circumscrie calităților cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, poate intra în sfera normei de incriminare, constatare ce a determinat Curtea să formuleze rezerve cu privire la modalitatea de exprimare a voinței legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu. Legiuitorul a identificat și reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecințelor unor fapte care, deși, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale. Analizând comparativ reglementarea infracțiunii de abuz în serviciu cu dispozițiile din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sau din Codul civil, ce instituie alte forme ale răspunderii decât cea penală, Curtea a reținut că, deși nu sunt identice, acestea se aseamănă într-o măsură care determină posibilitatea ca în cazul săvârșirii unei fapte să poată fi incidentă atât răspunderea penală, cât și alte forme de răspundere extrapenală, cum este cea disciplinară, administrativă sau civilă. Aceasta este posibil, având în vedere că, astfel cum s-a arătat, legiuitorul nu a precizat necesitatea existenței unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite intensități a vătămării rezultate din comiterea faptei.
Sarcina aplicării principiului ultima ratio revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea. Astfel, responsabilitatea de a reglementa și aplica, în acord cu principiul anterior menționat, prevederile privind „abuzul în serviciu” ține atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern), cât și de organele judiciare (Ministerul Public și instanțele judecătorești).
Potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (4) din Constituție, deciziile pronunțate de Curtea Constituțională sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, având aceleași efecte pentru toate autoritățile publice și toate subiectele individuale de drept. Decizia prin care Curtea Constituțională, în exercitarea controlului concret, a posteriori, admite sesizarea de neconstituționalitate este obligatorie și produce efecte erga omnes, determinând obligația legiuitorului, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție, de a pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Legii fundamentale. Termenul în care trebuie îndeplinită obligația constituțională este de 45 de zile, consecința nerespectării sale fiind încetarea efectelor juridice a dispozițiilor din legile sau ordonanțele constatate ca fiind neconstituționale în vigoare la data efectuării controlului și suspendate de drept pe durata termenului constituțional. Curtea Constituțională Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016
Mai mult, în acord cu jurisprudența sa, spre exemplu, Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 M. Of. nr. 16 din 26 ianuarie 1995, sau Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010 M. Of. nr. 291 din 4 mai 2010, autoritatea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta. Soluția este aceeași și pentru efectul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale. Prin sintagma considerente pe care dispozitivul deciziei Curții se sprijină se înțelege ansamblul unitar de argumente, care prezentate într-o succesiune logică realizează raționamentul juridic pe care se întemeiază soluția pronunțată de Curte. Astfel, argumente autonome, de sine-stătătoare, sau argumente multiple, coroborate, pot determina o construcție logico-juridică după structura premisă-demonstrație-concluzie. Considerentele unei decizii a Curții Constituționale cuprind analiza comparativă dintre textul legal criticat și norma constituțională, procesul logic pornind de la situația premisă (care implică, pe de o parte, analiza textului legal, și, pe de altă parte, analiza textului constituțional), realizând legături corelate, inferențiale (analiza raportului dintre cele două norme) din care derivă o concluzie, consecința analizei (soluția pronunțată de Curte). Această structură este una unitară, coerentă, întregul ansamblu argumentativ constituind fundamentul concluziei finale, astfel încât nu poate fi acceptată teza potrivit căreia în conținutul unei decizii a Curții ar putea exista considerente independente de raționamentul juridic care converge la soluția pronunțată și implicit care nu ar împrumuta caracterul obligatoriu al dispozitivului actului jurisdicțional. Autoritatea de lucru judecat și caracterul obligatoriu al soluției se răsfrânge asupra tuturor considerentelor deciziei.
Încă din data de 8 iulie 2016, data publicării în M. Of. a deciziei Curții Constituționale nr. 405 din 15 iunie 2016, în sarcina legiuitorului primar sau delegat s-a născut obligația de a reglementa valoarea pagubei și gravitatea vătămării rezultate din comiterea faptei de „abuz în serviciu”, cu aplicarea principiului ultima ratio, astfel cum acesta a fost dezvoltat în doctrină și jurisprudență (inclusiv cea a Curții Constituționale). Delimitarea dintre diferitele forme de răspundere juridică și răspunderea penală nu poate avea drept unic criteriu tipul actului normativ încălcat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv un act de reglementare primară (lege sau ordonanță a Guvernului) sau un act normativ administrativ, ci, dimpotrivă, reținând posibilitatea ca în cazul săvârșirii unei fapte prin încălcarea unei legi sau ordonanțe a Guvernului să poată fi incidentă atât răspunderea penală, cât și alte forme de răspundere extrapenală, cum este cea disciplinară, administrativă sau civilă, Curtea a reținut, drept criteriu suplimentar, gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale, respectiv necesitatea existenței unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite gravități a vătămării a drepturilor sau intereselor legitime rezultate din comiterea faptei.
Incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracțiuni țin de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile și exigențele constituționale. Prin reglementarea protecției penale doar a faptelor care produc anumite consecințe, legiuitorul trebuie să se plaseze în interiorul acestei marje, întrucât nicio dispoziție constituțională nu obligă explicit/implicit la stabilirea unui standard de referință care să determine în mod automat incriminarea penală a oricărei vătămări aduse unei valori consacrate constituțional sau legal. În acest sens, prin Decizia nr. 683 din 19 noiembrie 2014 M. Of. nr. 47 din 20 ianuarie 2015, cu privire la soluția legislativă care a instituit pragul de peste 90 de zile de spitalizare ale victimei unui accident de circulație soldat cu vătămări corporale care atrage incidența legii penale, cu consecința dezincriminării faptelor care au generat vătămări care au necesitat îngrijiri medicale sub acest prag, „legiuitorul are îndreptățirea de a plasa protecția constituțională a valorii care nu intră sub incidența penalului, în sfera răspunderii civile delictuale”, deci, implicit, Curtea a acceptat teza potrivit căreia incidența răspunderii penale este condiționată de o anumită gravitate a faptei sau de un anumit nivel de afectare a valorii protejate prin norma penală.
În ceea ce privește dispozițiile penale referitoare la fapta de „abuz în serviciu”, , lipsa unor circumstanțieri cu privire la determinarea unui anumit cuantum al pagubei ori a unei anume gravități a vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice face dificilă și, uneori, imposibilă, delimitarea răspunderii penale de celelalte forme de răspundere juridică, cu consecința deschiderii procedurilor de cercetare penală, trimitere în judecată și condamnare a persoanelor care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, indiferent de valoarea pagubei sau de intensitatea vătămării. Dispozițiile penale în vigoare sunt formulate în sens larg și în termeni vagi, ce determină un grad sporit de impredictibilitate, aspect problematic din perspectiva art. 7 CEDH, precum și a altor cerințe fundamentale ale principiului statului de drept, această redactare constituind premisa unor interpretări și aplicări arbitrare/aleatorii. O asemenea omisiune are relevanță constituțională în cauza de față [v și Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010, Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014 sau Decizia nr. 308 din 12 mai 2016, § 41, prin care Curtea a statuat că „omisiunea și imprecizia legislativă sunt cele care generează încălcarea dreptului fundamental pretins a fi încălcat”] pentru că afectează drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei împotriva căreia se formulează o astfel acuzație penală. În aceste condiții, Curtea, fiind ținută de obligația de a interpreta o dispoziție legală în sensul de a produce efecte și pentru a da, astfel, un sens constituțional acesteia [v în acest sens Decizia nr. 223 din 13 martie 2012], consideră necesară instituirea unui prag al pagubei și circumstanțierea vătămării produse prin comiterea faptei, elemente în funcție de care să se aprecieze incidența sau nu a legii penale.
Curtea Constituțională nu are competența de a complini acest viciu normativ, întrucât și-ar depăși atribuțiile legale, acționând în sfera exclusivă de competență a legiuitorului primar sau delegat. Pe cale de consecință, ținând seama de dispozițiile constituționale ale art. 142 alin. (1), potrivit cărora „Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției“, și de cele ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, „în România, respectarea […] legilor este obligatorie”, legiuitorul are obligația de a reglementa pragul valoric al pagubei și intensitatea vătămării dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei în cuprinsul normelor penale referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu, pasivitatea acestuia fiind de natură să determine apariția unor situații de incoerență și instabilitate, contrare principiului securității raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea și previzibilitatea legii.
Curtea urmează să respingă, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate care vizează lipsa unui prag al pagubei și a circumstanțierii vătămării produse prin comiterea faptei de abuz în serviciu.
În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, aceasta constituie, astfel cum prevede și titlul secțiunii din care face parte, o infracțiune asimilată celor de corupție, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracțiunii de abuz în serviciu.
În legislația penală, în raport cu elementele componente, pot exista norme complete și norme incomplete, acestora din urmă lipsindu-le fie dispoziția, fie sancțiunea, fie elemente ale acestora, pe care le împrumută din conținutul altor norme. În legătură cu normele de trimitere, prin Decizia nr. 82 din 20 septembrie 1995 M. Of. nr. 58 din 19 martie 1996, s-a statuat că trimiterea de la un text de lege la altul, în cadrul aceluiași act normativ sau din alt act normativ, este un procedeu frecvent utilizat în scopul realizării economiei de mijloace. Pentru a nu se repeta de fiecare dată, legiuitorul poate face trimitere la o altă prevedere legală, în care sunt stabilite expres anumite prescripții normative. Efectul dispoziției de trimitere constă în încorporarea ideală a prevederilor la care se face trimiterea în conținutul normei care face trimitere. Se produce astfel o împlinire a conținutului ideal al normei care face trimiterea cu prescripțiile celuilalt text. În lipsa unei atari operații, legiuitorul ar fi încadrat, evident, acest text în forma scrisă a textului care face trimitere. Astfel, potrivit art. 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, „atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete”.
Analiza întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 trebuie să se raporteze la dispozițiile art. 246, art. 248 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen., astfel cum acestea au fost reconfigurate prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 și prin prezenta decizie, dispoziția criticată fiind o normă incompletă, de trimitere. Curtea ConstituționalăDecizia 392din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 C. pen. din 1969, ale art. 297 alin. (1) C. pen. și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Referitor la tragerea la răspundere juridică a magistraților, a identificat două situații, după cum izvorul generator de prejudicii se găsește în viața personală sau profesională a acestora. Astfel, în măsura în care un cetățean magistrat nesocotește/lezează cu prilejul exercitării drepturilor sale civile/personale drepturile altor persoane (de exemplu, a construit un imobil fără autorizație, a produs un accident de circulație etc.), atunci acesta, asemeni celorlalți cetățeni ai României, poate fi chemat în judecată penală sau civilă, în funcție de incidența normelor specifice, dreptul comun fiind operabil în condiții egale. În ceea ce privește încălcarea unor drepturi sau vătămarea unor interese legitime ale altor persoane care își au izvor în activitatea profesională a magistraților, potrivit art. 4 din Legea nr. 303/2004, atât judecătorii, cât și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii și să respecte drepturile și libertățile persoanelor, motiv pentru care orice nesocotire a principiului legalității este de natură să atragă răspunderea lor penală, disciplinară sau civilă. În acest sens sunt și prevederile art. 94 din aceeași lege, potrivit cărora „judecătorii și procurorii răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii”. Curtea a identificat trei tipuri de răspundere a magistraților generate de exercitarea funcției specifice, și anume penală, disciplinară și civilă. Prin urmare, din perspectiva răspunderii penale nu există nicio diferență de tratament între magistrați și alți cetățeni, întrucât, dacă sunt lezate valorile sociale ocrotite de legea penală, aceștia, indiferent de calitatea pe care o au, pot fi incriminați ca subiecți activi ai unor infracțiuni (Decizia nr. 263 din 23 aprilie 2015 M. Of. nr. 415 din 11 iunie 2015, §§ 21-25).
Totodată, în ceea ce privește tragerea la răspundere penală a judecătorilor, în Avizul nr. 3 asupra principiilor și regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor și în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile și imparțialității, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni a subliniat că „judecătorii trebuie să fie răspunzători penal în fața legii ordinare pentru infracțiuni comise în afara funcției lor juridice; răspunderea penală nu trebuie să se aplice judecătorilor pentru greșeli neintenționate în exercițiul funcțiunii” [CCJE (2002) Aviz nr. 3 din 19 noiembrie 2002, pct. 75]. De asemenea, în Recomandarea către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile, Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei a reținut două principii fundamentale în sensul că „Nu poate fi antrenată răspunderea penală a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință”; „Atunci când nu exercită funcții judiciare, judecătorii sunt responsabili civil, penal sau administrativ ca și orice alt cetățean” [Recomandarea CM/Rec(2010)12 adoptată de Comitetul Miniștrilor la 17 noiembrie 2010, la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaților miniștrilor, §§ 68 și 71].
În Opinia privind imunitatea judecătorilor, adoptată la 8-9 martie 2013, Comisia de la Veneția a reținut că „Comisia de la Veneția a pledat în mod constant în favoarea unei imunități funcționale limitate a judecătorilor: «Magistrații (judecătorii, procurorii și anchetatorii) nu trebuie să beneficieze de imunitate generală astfel cum prevede Constituția Bulgariei. Potrivit standardelor generale, aceștia necesită în mod cert protecție împotriva acțiunilor civile care vizează activitățile efectuate cu bună-credință în exercitarea funcțiilor lor. Însă, ei nu trebuie să beneficieze de o imunitate generală în caz de urmărire penală pentru infracțiunile pentru care trebuie să răspundă în fața instanțelor» [CDL-AD(2013)008, § 16]”.
De asemenea, în Raportul său privind Independența Sistemului Judiciar – Partea I: Independența Judecătorilor, Comisia de la Veneția a precizat că „este indiscutabil că judecătorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor externe nepotrivite. În acest scop, aceștia trebuie să se bucure de imunitate funcțională – dar exclusiv funcțională (imunitate față de urmăririle penale pentru acte îndeplinite în exercitarea funcției lor, cu excepția infracțiunilor intenționate, de ex. luarea de mită)” [CDL-AD(2010)004, § 61].
Răspunderea juridică a judecătorilor nu poate fi restrânsă doar la anumite forme ale acesteia, fiind unanim admis că aceștia pot fi trași la răspundere din perspectivă civilă, disciplinară și penală. În ceea ce privește răspunderea penală a acestora, se distinge între răspunderea penală pentru fapte săvârșite în exercitarea funcțiilor și răspunderea penală ce intervine în cazul săvârșirii de fapte ce nu interferează cu exercitarea funcției de judecător.
În ceea ce privește prima categorie – răspunderea penală pentru fapte săvârșite în exercitarea funcțiilor -, în ceea ce privește judecătorii, tragerea la răspundere juridică a acestora nu se poate realiza făcându-se abstracție de necesitatea respectării principiului independenței acestora. Cu toate acestea, nu trebuie omis că rolul judecătorului este acela de a înfăptui justiția, în numele legii [art. 124 alin. (1) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituție], respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor fiind obligatorie [art. 1 alin. (5) din Constituție], pentru toți cetățenii, inclusiv cei care exercită funcția de judecător. Totodată, Curtea reține că, potrivit art. 16 din Constituție, cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Ar fi în neconcordanță cu însăși Legea fundamentală dacă principiul potrivit căruia nimeni nu se poate prevala de necunoașterea legii – nemo censetur legem ignorare – se aplică tuturor cetățenilor, mai puțin celor care în exercitarea funcției pe care o dețin trebuie să interpreteze și să aplice legea. Independența judecătorului nu exclude responsabilitatea acestuia în exercitarea funcției pe care o deține. Responsabilitatea judecătorului stă, printre alte elemente, la baza calității actului de justiție, și, implicit, la baza imparțialității acestuia. Nu se poate ajunge la o absolutizare a independenței judecătorului în sensul imposibilității tragerii la răspundere penală a acestuia, deoarece nici nu s-ar mai putea vorbi despre principiul independenței justiției dacă acesta ar fi folosit în scopul de a împiedica tragerea la răspundere pentru săvârșirea unor fapte penale. Principiul constituțional al independenței judecătorilor implică, în mod necesar, un alt principiu, cel al responsabilității. Independența judecătorului nu constituie și nu poate fi interpretată ca o putere discreționară a acestuia sau o piedică în calea angajării răspunderii sale în condițiile legii, indiferent că este vorba despre răspundere penală, civilă sau disciplinară (Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012 M. Of. nr. 131 din 23 februarie 2012).
Răspunderea penală a judecătorilor pentru fapte săvârșite în exercitarea funcțiilor a fost analizată și de către Comisia de la Veneția. Astfel, în Opinia Amicus Curiae privind răspunderea penală a judecătorilor, Comisia de la Veneția pornește de la analiza principiului independenței judecătorilor și a protecției independenței judecătorilor prin imunitate funcțională, precizând, în esență, că: „atunci când se discută despre independența judecătorilor, este important să se reitereze faptul că imunitatea judecătorească – adică imunitatea față de urmărirea penală pentru acte efectuate în exercițiul funcției de judecător, cu excepția infracțiunilor comise cu intenție (imunitatea funcțională) – este parte integrantă din conceptul mai vast al independenței judecătorești. […] Imunitatea judecătorească este importantă, de vreme ce servește independenței judecătorului în măsura în care îi permite acestuia să decidă cazurile fără să-i fie teamă de răspunderea civilă sau penală pentru soluțiile pronunțate cu bună-credință. Independența, imparțialitatea, integritatea și profesionalismul sunt valori de bază ale sistemului judiciar. […] Independența judiciară a fost tradițional considerată a fi o chestiune de independență față de influențele externe asupra exercitării puterii judecătorești. Totuși, cele mai recente standarde privind sistemul judiciar abordează, de asemenea, dimensiunea internă a independenței judiciare. Libertatea specială a judecătorilor în raport cu alți judecători de la aceeași instanță și de la instanțele superioare presupune că «Judecătorii trebuie să aibă libertatea neîngrădită pentru a soluționa cauzele imparțial, în conformitate cu legea și cu propria lor viziune privind interpretarea faptelor». […] În sens larg, independența judiciară presupune că fiecare judecător în parte este independent în exercitarea funcțiilor sale judecătorești. Judecătorii trebuie să fie independenți și imparțiali în procesul de luare a deciziilor și să fie capabili să acționeze fără nicio restricție, influență necorespunzătoare, presiune, amenințare sau interferență, directă sau indirectă, din partea niciunei autorități, inclusiv «autoritățile interne ale sistemului judiciar». Prin urmare, independența judiciară, de principiu, trebuie protejată atât în componenta sa «externă», cât și cea «internă». Independența judiciară nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al judecătorului; acesta este un principiu fundamental, un element esențial al oricărui stat democratic, o condiție prealabilă a statului de drept și garanția fundamentală a unui proces echitabil. Independența judecătorilor trebuie să fie considerată ca o garanție a libertății, respectarea drepturilor omului și aplicarea imparțială a legii. Puterea judecătorească trebuie să fie independentă pentru a-și îndeplini rolul în raport cu celelalte puteri ale statului, cu societatea în general, și cu părțile în proces. Prin urmare, acesta nu este doar un element care se bazează pe statul de drept, dar, de asemenea, este o precondiție pentru a asigura că toate persoanele (și alte puteri ale statului) se vor bucura de egalitate și vor avea acces la un proces echitabil în fața unor instanțe imparțiale. Este necesară stabilirea unui echilibru între imunitatea ca mijloc de protecție a judecătorului împotriva presiunii excesive și a abuzului din partea puterilor statului sau a persoanelor fizice (imunitate), pe de o parte, și faptul că judecătorul nu este mai presus de lege (responsabilitate), pe de altă parte. Comisia de la Veneția a subliniat în mod constant faptul că judecătorii nu trebuie să beneficieze de imunitate generală, ci de imunitate funcțională pentru actele realizate în exercitarea funcțiilor lor judiciare. Acest lucru se datorează faptului că, în principiu, judecătorul trebuie să beneficieze de imunitate doar în cadrul exercitării funcțiilor sale legale. În cazul în care el sau ea comite o infracțiune în exercitarea funcțiilor, el sau ea nu trebuie să se bucure de imunitate față de răspunderea penală” [CDL-AD(2017)002, §§ 9, 10, 14-17].
Potrivit standardelor constituționale și celor europene, pronunțarea unei hotărâri judecătorești nu este exclusă de plano de la incidența răspunderii penale a judecătorului, ci, în anumite cazuri, pronunțarea unei hotărâri se poate concretiza, în fapt, în săvârșirea unei infracțiuni. Regula ce se impune este că pronunțarea unei hotărâri judecătorești nu poate atrage răspunderea penală, excepția – tragerea la răspundere penală – intervenind ca urmare a stabilirii modului în care judecătorul a acționat – cu intenție, rea-credință, fără însă a putea fi enumerate exhaustiv și concret cazurile care determină incidența răspunderii penale în cazul pronunțării unei hotărâri judecătorești.
Sfera subiecților activi care pot săvârși infracțiunea de abuz în serviciu, se circumscrie, în principal, dispozițiilor art. 175 C. pen., aceasta fiind determinată de persoanele care au calitatea de funcționari publici, în sensul legii penale. Potrivit art. 175 alin. (1) lit. a) C. pen., funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești. Formularea largă, generică și extrem de indeterminată din legea penală precedentă (C. pen. din 1969) a fost înlocuită cu o indicare mai circumstanțiată a trei categorii de domenii în cadrul cărora, fiind încadrate, anumite persoane dobândesc statutul (în accepțiunea penală) de funcționari publici: domeniul exercitării de atribuții și responsabilități legal stabilite în vederea realizării prerogativelor celor trei puteri etatice (legislativă, executivă și judecătorească); domeniul exercitării funcțiilor publice (potrivit anexei la Legea nr. 188/1999) ori de demnitate publică (indiferent de natura acestora); domeniul exercitării atribuțiilor legale de realizare a obiectului de activitate al unei regii autonome ori al altui operator economic sau al altei persoane juridice care are capital integral/majoritar de stat. Totodată, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, puterea judecătorească se exercită de Î.C.C.J. și de celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Legiuitorul a reglementat, în mod expres, calitatea judecătorului de subiect activ în cazul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.
Practica judiciară a reținut că pentru susținerea acuzației de abuz în serviciu trebuie dovedite, din punct de vedere obiectiv, următoarele: conduita proprie a persoanei acuzate în legătură cu actele de serviciu (îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, realizarea unui act contrar acestor îndatoriri); conduita proprie a persoanei acuzate în legătură cu prejudiciul (cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos); legătura dintre prejudiciul produs și atribuțiile de serviciu (v Decizia nr. 3.113 din 9 decembrie 2014, pronunțată de Î.C.C.J. – Secția penală).
Fapta incriminată trebuie să fie săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar neîndeplinirea unui act și îndeplinirea unui act prin încălcarea legii reprezintă modalități de realizare a elementului material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu, fiind elemente care contribuie la configurarea acestei infracțiuni (Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016, § 50).
Din perspectiva exercitării de către judecător a atribuțiilor de serviciu, pronunțarea unei hotărâri judecătorești presupune interpretarea și aplicarea legii la cazurile concrete deduse judecății, avându-se în vedere circumstanțele specifice ale acestora. Curtea Constituțională a reținut, în mod constant, că, în temeiul art. 126 din Constituție, aspectele ce vizează interpretarea și aplicarea legii țin de competența exclusivă a instanțelor judecătorești (Decizia nr. 624 din 4 noiembrie 2014 M. Of. nr. 25 din 13 ianuarie 2015, § 17; Decizia nr. 193 din 23 martie 2017 M. Of. nr. 416 din 6 iunie 2017, § 17). Instanța de judecată este cea care poate dispune de instrumentele necesare pentru a decide care dintre legile puse în discuție sunt incidente, folosind toate principiile de interpretare a legii. Decizia instanței de judecată poate fi atacată la instanța superioară, iar, în cazul în care practica judiciară vădește o interpretare neunitară, Constituția, prin art. 126 alin. (3), dă Înaltei Curți de Casație și Justiție competența de a stabili interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești (Decizia nr. 126 din 11 februarie 2010 M. Of. nr. 149 din 8 martie 2010).
Atribuțiile judecătorului implică identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, astfel încât legiuitorul aflat în imposibilitate de a prevedea toate situațiile juridice lasă judecătorului, învestit cu puterea de a spune dreptul, o parte din inițiativă. Astfel, în activitatea sa de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu (Decizia nr. 838 din 27 mai 2009 M. Of. nr. 461 din 3 iulie 2009). Interpretarea legilor este o operațiune rațională, utilizată de orice subiect de drept, în vederea aplicării și respectării legii, având ca scop clarificarea înțelesului unei norme juridice sau a câmpului său de aplicare. Instanțele judecătorești interpretează legea, în mod necesar, în procesul soluționării cauzelor cu care au fost învestite, interpretarea fiind faza indispensabilă procesului de aplicare a legii. Oricât de clar ar fi textul unei dispoziții legale, în orice sistem juridic există, în mod inevitabil, un element de interpretare judiciară (Decizia nr. 275 din 8 mai 2014 M. Of. nr. 531 din 17 iulie 2014, § 16; Decizia nr. 296 din 1 martie 2011 M. Of. nr. 497 din 12 iulie 2011).
Premisele pronunțării unei hotărâri judecătorești le constituie identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său și adaptarea acesteia la faptele juridice (interpretarea normei) și aplicarea acesteia la cauza dedusă judecății. De altfel, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în M. Of. nr. nr. 826 din 13 septembrie 2005, prevede că „judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă”. În principiu, interpretarea legii, evaluarea faptelor și a probelor efectuate de către un judecător în scopul soluționării cauzelor, nu poate să conducă la tragerea la răspundere penală a acestuia. În același sens, în Recomandarea cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei nota faptul că „nu poate fi antrenată răspunderea civilă sau disciplinară a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență” [CM/Rec(2010)12, art. 66].
Cele constatate de Comisia de la Veneția, în sensul că „independența individuală a judecătorilor trebuie să îi permită fiecăruia dintre ei și fiecărui complet de judecată să facă un efort pentru a schimba practica stabilită – să adopte o altă decizie – în cazul în care el sau ea crede că acest lucru este necesar a fi făcut într-un caz particular. Desigur, o astfel de încercare va fi făcută în mod deschis, iar judecătorul trebuie să prezinte argumente coerente cu privire la motivul pentru care prezenta cauză este diferită de jurisprudența anterioară sau de ce raționamentul aplicat în jurisprudența anterioară ar trebui să fie modificat. Ulterior, instanța de apel va decide să urmeze sau nu această argumentare nouă. În general, judecătorul nu ar trebui să se limiteze doar la aplicarea jurisprudenței existente. Esența funcției sale constă în interpretarea reglementărilor legale în mod independent. Uneori, judecătorii sunt obligați să aplice și să interpreteze legislația contrar «practicii judiciare naționale uniforme». Astfel de situații pot apărea, de exemplu, ca urmare a aplicării unor tratate internaționale, precum și în cazul în care, prin intermediul deciziilor instanțelor internaționale care supraveghează aplicarea tratatelor internaționale, se solicită modificarea practicii judiciare naționale actuale. Interpretarea pe care o poate face un judecător și care poate să nu fie conformă cu jurisprudența consacrată nu trebuie să devină, în sine, un motiv pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare, cu excepția cazului în care această interpretare se face cu rea-credință, cu intenția de a obține un beneficiu sau de a prejudicia o parte la proces sau ca urmare a unei neglijențe grave. Chiar dacă judecătorii de la instanțele inferioare trebuie, în general, să se ghideze după jurisprudența existentă, acestora nu ar trebui să le fie interzis să o conteste, în cazul în care, în opinia lor, consideră că acest lucru este corect. Doar opunerea persistentă față de practicile consolidate, care rezultă cu multiple anulări ale deciziilor luate în cauzele în privința cărora există o jurisprudență bine stabilită și clară, poate duce la aplicarea sancțiunilor disciplinare.”
Comisia de la Veneția a constatat că procesul de judecare a cauzei nu este și niciodată nu a fost o activitate pur mecanică. Din acest motiv, standardele europene cu privire la justiție protejează dreptul și obligația fiecărui judecător de la orice nivel de ierarhie judiciară să își exercite funcțiile de judecare a cauzelor liber de orice imixtiune, fie externă, fie internă. Aspectul nonmecanic de judecare a cauzei presupune faptul că răspunderea individuală pentru exercitarea funcțiilor judiciare nu trebuie să depindă doar de soluția pronunțată în această cauză de instanța superioară. Răspunderea ar trebui să fie legată mai cu seamă doar de respectarea de către judecător a standardelor de conduită profesională, etică și respectarea procedurilor. Simplul fapt că o hotărâre judecătorească este anulată în instanța superioară nu înseamnă că judecătorul din instanța inferioară a încălcat standardele profesionale sau a încălcat legea” [CDL-AD(2017)002, §§ 32-35].
Fiind aplicabile cele statuate de Comisia de la Veneția în sensul că „răspunderea penală a unui judecător și rezultatul unui proces în apel sau recurs sunt două chestiuni separate, care nu trebuie confundate. Comisia de la Veneția a fost în mod constant de opinie că anularea soluției unui judecător de către instanțele superioare nu presupune în mod necesar faptul că judecătorul nu a acționat de o manieră competentă sau profesionistă. Pentru a-l trage la răspundere personală pe judecător pentru hotărârile pronunțate nu este suficient să se facă trimitere la faptul că hotărârile au fost anulate de către o instanță superioară. Orice decizie privind competența și profesionalismul unui judecător bazată pe cazurile a căror soluție a fost răsturnată în apel sau în recurs trebuie făcută în baza unei analize actuale a cazurilor în discuție. În orice caz, judecătorii pot fi trași la răspundere penală pentru hotărârile lor dacă le este dovedită vinovăția individuală și dacă eroarea lor se datorează relei-credințe sau neglijenței grave. În concluzie, utilizarea argumentului anulării hotărârii unei instanțe inferioare de către o instanță superioară ca motiv în sine pentru stabilirea ilegalității acelei hotărâri nu este conformă cu standardele europene” [CDL-AD(2017)002, §§ 43-45].
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), în Avizul nr. 18 (2015) privind Poziția puterii judecătorești și relația ei cu celelalte puteri ale statului în democrația modernă, a subliniat, „cu privire la răspunderea civilă, penală și disciplinară («răspundere punitivă»), că principala reparație pentru erorile judiciare, care nu implică reaua-credință, trebuie să fie procedura căilor de atac. De asemenea, pentru a proteja independența justiției de presiuni necuvenite, trebuie exercitată o mare atenție pentru a încadra responsabilitatea judecătorilor cu privire la răspunderea penală, civilă și disciplinară. Sarcinile de interpretare a legii, de analizare a probelor și de evaluare a faptelor, îndeplinite de un judecător pentru a soluționa cazurile, nu trebuie să dea naștere la răspunderea civilă sau disciplinară a judecătorului, decât în cazuri de rea-credință, culpă intenționată sau de neglijență flagrantă dovedită”. art. 37
Potrivit standardelor constituționale și celor europene, – care se circumscriu activității de pronunțare a unei hotărâri judecătorești – nu pot antrena răspunderea penală a judecătorului. O eventuală răspundere penală a judecătorului, din perspectiva săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, poate fi pusă în discuție numai după analiza conduitei proprii a persoanei acuzate în legătură cu paguba ori cu vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
Infracțiunea de abuzul în serviciu presupune intenția ca formă de vinovăție. Potrivit Opiniei Amicus Curiae privind răspunderea penală a judecătorilor, Comisia de la Veneția are în vedere diverse sintagme, precum „malice” (§§ 19, 20, 22, 25, 39, 42 și 44), „bad-faith” (§§ 20, 33, 41, 49 și 53), „good-faith” (§ 9), „wilful intent”/”wilful issuance” (§ 46). Potrivit versiunii în limba franceză, termenii echivalenți sunt „malveillance”, „mauvaise foi”, „bonne foi”, „intention deliberee”, „rendent «deliberement»”.
„Malice” are semnificația de intenție de a cauza un prejudiciu; „bad faith” are semnificația de comportament neonest sau nesincer, rea-credință; „good-faith” are sensul de comportament onest și sincer, bună-credință; „wilful intent” are semnificația de intenție directă, iar „wilful issuance” are sensul de pronunțare deliberată. Totodată, „malveillance” are semnificația de intenție de a face rău; „mauvaise foi” este acea stare de spirit a unei persoane care, deși susține că este sinceră, știe că afirmă un lucru fals, rea-credință; „intention deliberee” se referă la intenția directă; iar „rendent «deliberement»” înseamnă pronunțare deliberată.
Dispozițiile art. 52 alin. (3) din Legea fundamentală fac referire la „răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență”, iar potrivit art. 991 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în M. Of. nr. nr. 826 din 13 septembrie 2005, „există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane”.
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, sintagma „rea-credință”, are semnificația de atitudine necorectă, necinstită, iar, potrivit doctrinei, antitezei relei-credințe i se atribuie mai multe accepțiuni, și anume: obligație de comportare corectă pe care părțile trebuie s-o respecte la încheierea și executarea convențiilor; convingerea unei persoane că acționează în temeiul unui drept și potrivit cu legea sau cu ceea ce se cuvine; sinceritate, onestitate, cinste. Valențe oarecum asemănătoare există și în plan juridic, dat fiind caracterul proeminent etic al normelor care cârmuiesc cele două concepte aflate în opoziție. Astfel, se poate concluziona că reaua-credință este o formă a vinovăției, expresia dolului, fraudei și culpei grave, având ca numitor comun viclenia, înșelăciunea și omisiunea vădit intenționată (Decizia nr. 439 din 21 iunie 2016 M. Of. nr. 877 din 2 noiembrie 2016, § 17).
Reaua-credință poate fi calificată ca acea atitudine a unei persoane care săvârșește un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de conviețuire socială, pe deplin conștientă de caracterul ilicit al conduitei sale. Aceasta este o atitudine psihică ce conturează o poziție subiectivă a persoanei, concretizată în faptul de a acționa cu intenție cu scopul de a încălca obligațiile impuse (Decizia nr. 439 din 21 iunie 2016, , § 18). Convingerea magistratului reprezintă acea stare a persoanei răspunzătoare de aplicarea legii, bazată pe buna-credință, care este împăcată cu propria conștiință morală, care a îndrumat-o în aflarea adevărului prin utilizarea tuturor mijloacelor legale, respectiv a probelor. Convingerea ce stă la baza hotărârilor pe care un judecător le pronunță are drept fundament o conștiință juridică ce se formează numai după epuizarea duelului judiciar. Pentru a ajunge însă la o anumită convingere, judecătorul va face o analiză logică, științifică și riguroasă a faptelor relevate, cu respectarea principiilor legale referitoare la loialitatea administrării probelor și a aprecierii lor ca un tot unitar. Așa fiind, câtă vreme convingerea magistratului respectă principiul constituțional al independenței judecătorului care se supune numai legii, atunci ea nu poate fi privită ca un impediment în înfăptuirea actului de justiție, ci, dimpotrivă, ca o garanție a lui (Decizia nr. 778 din 17 noiembrie 2015 M. Of. nr. 111 din 12 februarie 2016, §§ 31 și 32).
„Reaua-credință presupune distorsionarea conștientă a dreptului, fiind o eroare evidentă și conștientă. Reaua-credință presupune aplicarea în mod greșit a legii, pronunțarea de către judecător, conștient că greșește, a unei hotărâri evident eronate. Pentru a ne afla în prezența relei-credințe nu este suficient ca hotărârea/actul respectiv să fie evident eronat, trebuie să existe și alte indicii care să ducă la convingerea că magistratul a acționat cu intenția directă de a încălca legea și în deplină cunoștință de cauză. Distorsionarea legii trebuie să fie evidentă. Niciun alt judecător, având această cauză și aflat în aceleași condiții, nu ar fi judecat astfel. Raționamentul juridic al magistratului respectiv este în contradicție flagrantă cu principiile de drept din materia respectivă. Sub aspect probator, elementele se pot găsi doar în motivarea hotărârii și doar dacă există indicii că motivația este străină de obiectul cauzei. Trebuie să existe și alte indicii care să argumenteze credința că magistratul a distorsionat legea în mod conștient, care să demonstreze că judecătorul a aplicat legea în mod eronat în deplină cunoștință de cauză. Există erori care sunt comise fără ca persoana în cauză să fie conștientă că a încălcat legea. Prin urmare, nu orice eroare, fie ea gravă, poate face obiectul unei sancțiuni disciplinare. Deoarece corespunde spiritului de aplicare a legii, deseori există accepțiuni diferite în ceea ce privește aceeași cauză, fie referitor la interpretarea și aplicarea legii, fie referitor la administrarea probatoriului, și, având în vedere principiul independenței magistratului, un caz este pasibil de o sancțiune disciplinară atunci când hotărârea/actul respectiv este în mod evident contrar legii și o explicație scuzabilă nu poate fi găsită” (v Sentința nr. 242/2016 a Curții de Apel București – Secția contencios administrativ și fiscal).
Prin urmare, reaua-credință, opusul bunei-credințe, este expresia intenției calificate, frauduloase în săvârșirea unor infracțiuni.
Reaua-credință presupune, intenție, un „dol special”, factorului intelectiv adăugându-i-se și „animus fraudandi”.
Deși legiuitorul român a folosit termenul de rea-credință, analizarea acestuia trebuie să se raporteze și la înțelesul celorlalți termeni folosiți în documentele europene (v §§ 39-40 din prezenta decizie). Astfel, reaua-credință presupune intenția de a produce un prejudiciu, dublată de un element imoral, judecătorul fiind conștient că acționează împotriva propriei sale convingeri și că manipulează legea.
Legătura dintre prejudiciul produs (paguba ori vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice) și atribuțiile de serviciu, trebuie să fie o legătură de cauzalitate. Potrivit doctrinei, legătura de cauzalitate este relația de la cauză la efect care trebuie să existe între acțiunea sau inacțiunea ce constituie elementul material al infracțiunii și urmarea imediată cerută de lege pentru existența acestei infracțiuni. Astfel, conduita proprie a judecătorului acuzat în legătură cu actele de serviciu trebuie să fie cauza ce determină producerea prejudiciului (paguba ori vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice), care reprezintă efectul. Simpla proiecție subiectivă a părților sau a organului judiciar, în cauzele la care participă, în sensul că judecătorul a pronunțat, cu rea- credință, o hotărâre, nu poate sta la baza tragerii la răspundere penală a acestuia.
Fiecare dintre elementele anterior expuse trebuie avute în vedere și dovedite prin probe, ele neputându-se prezuma. Organul de urmărire penală nu este scutit de responsabilitate, ci, din contră, acesta trebuie să aibă în vedere că orice acțiune a sa în această sferă poate avea ca efect știrbirea independenței justiției și a încrederii în justiție. Reglementările legale privind răspunderea judecătorilor nu pot fi utilizate abuziv pentru a exercita presiuni asupra judecătorilor atunci când aceștia examinează cauzele și, prin urmare, pentru a submina independența și imparțialitatea acestora.
Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen. este neîntemeiată, urmând să o respingă în consecință. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Curtea s-a mai pronunțat asupra constituționalității acestor dispoziții, constatând constituționalitatea acestora, de exemplu, prin Decizia nr. 697 din 7 noiembrie 2017 M. Of. nr. 196 din 2 martie 2018, Decizia nr. 670 din 24 octombrie 2017 M. Of. nr. 335 din 17 aprilie 2018, și Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016. Curtea ConstituționalăDecizia 54/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 C. pen. din 1969, ale art. 297 alin. (1) C. pen. și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Potrivit art. 15 C. pen., infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o, aceasta fiind singurul temei al răspunderii penale. Din punct de vedere material, infracțiunea constituie o activitate care uneori implică o desfășurare atât în timp, cât și în spațiu, adică o succesiune de mai multe acțiuni ce tind către producerea unei modificări în lumea externă – urmările infracționale. Între momentul în care în psihicul infractorului se schițează ideea comiterii infracțiunii și acela în care are loc consumarea acesteia pot exista mai multe etape ale lui iter criminis.
Tentativa este forma de infracțiune care se situează în faza de executare a infracțiunii, între începutul executării acțiunii ce constituie elementul material al laturii obiective și producerea rezultatului socialmente periculos. În acest sens, dispozițiile art. 32 alin. (1) C. pen. prevăd că „tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul”. Din perspectiva răspunderii penale, tentativa este privită tot ca o formă a infracțiunii, deoarece rezultatul nu se va produce fie datorită întreruperii actului de executare, fie datorită altor împrejurări, când actul de executare a fost efectuat în întregime.
Ca și în cazul infracțiunii consumate, pentru a putea fi constatată existența formei tentate a infracțiunii, este nevoie de îndeplinirea anumitor condiții care decurg din dispozițiile legale în materie. Prima condiție se referă la existența unei hotărâri de a săvârși infracțiunea, astfel cum reiese din prima teză a alin. (1) al art. 32 C. pen., care prevede că tentativa constă în punerea în executare „a intenției de a săvârși infracțiunea”. Din aceleași dispoziții legale reiese că o a doua condiție ce trebuie îndeplinită este cea referitoare la punerea în executare a hotărârii infracționale, textul legal precizând că „tentativa constă în punerea în executare” a intenției de a săvârși infracțiunea. Astfel, tentativa este caracterizată de începerea punerii în executare a hotărârii infracționale, adică de realizarea acțiunii ce constituie elementul material al laturii obiective. În ceea ce privește a treia condiție, aceasta se referă fie la întreruperea executării, cu consecința neproducerii rezultatului, fie la executarea până la capăt a rezoluției infracționale, dar la o neproducere a rezultatului. Neproducerea rezultatului se circumscrie liniei de demarcație între infracțiunea consumată și infracțiunea în formă tentată (tentativa la infracțiune).
Tentativa poate fi clasificată, după criteriul gradului de realizare a acțiunii, în tentativă întreruptă (simplă, neterminată, imperfectă) și tentativă terminată (perfectă, completă), iar după criteriul cauzelor care determină neproducerea rezultatului, în tentativă proprie și tentativă improprie. Tentativa întreruptă se caracterizează prin punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care se întrerupe și rezultatul nu se produce. Tentativa terminată constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși o infracțiune, executare care a fost dusă până la capăt, iar rezultatul nu se produce. Tentativa improprie se caracterizează prin punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care este realizată în întregime, dar producerea rezultatului nu a fost posibilă din cauza insuficienței sau defectuozității mijloacelor folosite ori din cauza împrejurării că în timpul când s-au săvârșit actele de executare obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. În fine, se reține tentativa proprie, atunci când, sub aspectul mijloacelor folosite de făptuitor și al obiectului material, existau toate condițiile pentru ca executarea începută să poată fi terminată și rezultatul să se producă, dar acesta nu s-a produs.
Tentativa nu este posibilă în ceea ce privește toate infracțiunile fie din cauza elementului subiectiv, fie a celui material. Astfel, este unanim acceptat faptul că, din perspectiva elementului subiectiv, tentativa nu este posibilă la infracțiunile ce se săvârșesc din culpă și la cele praeterintenționate, iar, din perspectiva elementului material, tentativa nu este posibilă la infracțiunile ce presupun o inacțiune, la cele ce presupun o executare promptă și la cele de obicei. Din perspectiva incriminării și sancționării tentativei, Curtea constată că, potrivit art. 33 alin. (1) C. pen., „tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta”.
Legea nr. 78/2000, în varianta inițială M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000, cuprindea pedepsirea tentativei la infracțiunile prevăzute de această secțiune fiind reglementată în art. 15. Ulterior, art. 132 a fost introdus în cuprinsul secțiunii a 3-a a capitolului III din Legea nr. 78/2000 prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 521/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție M. Of. nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Dispozițiile art. 132 au fost modificate prin art. 79 pct. 9 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, motivat de faptul că, în prezent, în art. 297 C. pen., cu denumirea marginală „abuzul în serviciu”, legiuitorul a unificat într-o singură incriminare faptele de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, de abuz în serviciu contra intereselor publice și de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, fapte prevăzute în texte diferite (art. 246, 247 și 248) în C. pen. din 1969.
În momentul introducerii dispozițiilor art. 132 în cuprinsul Legii nr. 78/2000, legiuitorul a analizat ansamblul legislativ, iar prin nemodificarea dispozițiilor art. 15, în sensul excluderii de la sancționare a tentativei infracțiunii nou-introduse, a avut în vedere o aplicare a acestora în ceea ce privește toate infracțiunile din secțiunea a 3-a a capitolului III al Legii nr. 78/2000, deci și în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 132.
Prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016, § 42, s-a statuat că acest act normativ constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică unei categorii de persoane clar circumstanțiate de legiuitor încă din primul articol al legii. Infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 reprezintă, astfel cum prevede și titlul secțiunii din care face parte, o infracțiune asimilată celor de corupție, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracțiunii de abuz în serviciu, care are o variantă tip prevăzută de dispozițiile art. 297 C. pen.
În contextul celor reținute prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, , § 42, prin Decizia nr. 1 din 19 ianuarie 2015 M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2015, Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că dispozițiile art. 308 C. pen. reprezintă o variantă atenuată a infracțiunii de delapidare prevăzute de art. 295 C. pen. Curtea, aplicând mutatis mutandis raționamentul juridic reținut de instanța supremă și în ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu, reține că dispozițiile art. 308 C. pen. reprezintă o variantă atenuată și a infracțiunii prevăzute de art. 297 C. pen.. Dispozițiile art. 309 C. pen. reprezintă o variantă agravată a infracțiunii de abuz în serviciu.
Infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 nu se circumscrie nici variantei atenuate, nici celei agravate a infracțiunii de abuz în serviciu.
Analiza existenței infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 trebuie să pornească de la dispozițiile referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu (v în același sens Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, ), elementele constitutive ale acesteia fiind cele prevăzute de art. 297 alin. (1) C. pen., la care se adaugă condiția obținerii pentru sine ori pentru altul a unui folos necuvenit.
Norma penală specială are o structură dihotomică, fiind alcătuită din dispoziție și sancțiune. Dispoziția are în vedere interzicerea sau impunerea unei anumite acțiuni sau inacțiuni, iar sancțiunea constă în pedeapsa ce urmează a se aplica în cazul nerespectării dispoziției. Cu alte cuvinte, dispoziția normei penale este reprezentată de regula de conduită pe care legiuitorul o cere a fi respectată destinatarilor legii penale, fiind exprimată prin descrierea acțiunii sau inacțiunii incriminate.
După conținutul normelor se face distincția între norme juridice penale complete (unitare) și norme penale divizate. Primele dintre acestea sunt reprezentate de acele norme care, în conținutul lor, au prevăzute integral atât dispoziția, cât și sancțiunea. Normele penale divizate sunt acele norme din conținutul cărora lipsește fie dispoziția sau o parte din aceasta, fie sancțiunea, elemente care se regăsesc în alte texte ale aceluiași act normativ ori în acte normative distincte. Din categoria normelor penale divizate fac parte și normele penale de trimitere, și cele de referire, acestea fiind norme incomplete sub aspectul dispoziției sau sancțiunii, care necesită completarea lor cu elemente din alte norme. Astfel, prin tehnica trimiterii la o altă reglementare, între cele două norme juridice (cea completă și cea incompletă, de trimitere) se realizează o strânsă legătură în plan normativ, norma completă devenind suportul juridic al celei de trimitere.
Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, „atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete”. Astfel, în noua concepție a legiuitorului, norma de trimitere nu mai are un caracter independent față de norma de la care a împrumutat elementul completator, astfel că norma juridică de trimitere nu mai este aptă de a funcționa independent, ci doar în strânsă legătură cu norma completă, la care face trimitere și care conține elementul împrumutat (pentru aceeași concluzie v Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, § 88).
Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 dispun că, în cazul infracțiunii de abuz în serviciu [astfel cum aceasta este configurată de art. 297 alin. (1) C. pen.], dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Infracțiunea de abuz în serviciu este reglementată de dispozițiile art. 297 C. pen., care la alin. (1) prevăd că fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea legii (v Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 ) și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.
Norma prevăzută de art. 297 alin. (1) C. pen. reprezintă o normă completă, în structura sa putând fi identificate atât dispoziția – nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea legii (v Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, ) -, cât și sancțiunea – pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Spre deosebire de art. 297 alin. (1) C. pen., art. 132 din Legea nr. 78/2000 conține o trimitere la infracțiunea de abuz în serviciu, adăugându-se de către legiuitor o circumstanțiere specială, acea a obținerii de către funcționarul public, pentru sine ori pentru altul, a unui folos necuvenit. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 nu conțin în cuprinsul lor dispoziția necesară existenței unei norme penale complete, iar în ceea ce privește sancțiunea acestea fac referire la limitele speciale ale pedepsei pentru infracțiunea de abuz în serviciu, care se majorează cu o treime. Cu alte cuvinte, în cuprinsul dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 legiuitorul nu a descris o faptă distinctă, cu o configurație proprie, ci a făcut trimitere la dispoziția și pedeapsa cuprinsă în art. 297 C. pen..
Reglementarea cuprinsă în art. 297 C. pen. întregește conținutul normei de trimitere, reprezentată de art. 132 din Legea nr. 78/2000, prima dispoziție legală devenind suportul juridic al celei de-a doua. Infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 prezintă trăsăturile constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu la care se adaugă condiția referitoare la obținerea de către funcționarul public, pentru sine ori pentru altul, a unui folos necuvenit. Concluzia ce se impune, din economia modului de reglementare a dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000, este aceea că pentru a deveni aplicabile aceste dispoziții este necesar să se constate mai întâi că faptele săvârșite întrunesc toate elementele de structură ale conținutului variantei-tip descrise de art. 297 C. pen..
Situația premisă ce stă la baza infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 presupune întotdeauna constatarea întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în forma sa tip. Doar după constatarea existenței infracțiunii de abuz în serviciu în varianta-tip se poate trece la analiza îndeplinirii condiției speciale referitoare la urmarea imediată a acestei fapte, respectiv condiția ca subiectul activ al infracțiunii să fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Analizând constituționalitatea noțiunii de „folos necuvenit”, nu s-a realizat o suprapunere a elementului „pagubă” (regăsit în art. 297 C. pen.) cu cel de „folos necuvenit” (regăsit în dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000) în sensul aprecierii că cele două reprezintă noțiuni ce se asimilează. Dimpotrivă, Curtea Constituțională a analizat separat cele două elemente, tocmai pentru că acestea au o existență de sine stătătoare în contextul săvârșirii infracțiunii. Cu alte cuvinte, producerea pagubei, deși uneori se poate converti într-un folos necuvenit, nu este întotdeauna echivalentă cu obținerea acestui folos. De asemenea, cele două elemente nu se exclud reciproc, ci, din contră, doar după constatarea întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în forma sa tip, care presupune cauzarea pagubei sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se poate trece la a se constata dacă s-a obținut de către funcționar un folos necuvenit, fiind, în consecință, săvârșită infracțiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000. Dacă s-ar considera în mod contrar, s-ar ajunge la situația în care ori de câte ori prin săvârșirea faptei s-a creat o pagubă, s-ar considera că s-a realizat și un folos necuvenit, astfel că infracțiunea de abuz în serviciu nu s-ar mai săvârși decât în forma prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 și niciodată în varianta-tip, prevăzută de art. 297 C. pen..
Infracțiunea prevăzută de art. 248 din C. pen. din 1969 se consumă – în varianta constând într-o acțiune – în momentul în care se realizează îndeplinirea în mod defectuos a actului și se produce urmarea periculoasă a faptei, iar atunci când elementul material constă într-o inacțiune în momentul expirării termenului în care trebuie efectuat actul având ca urmare fie o tulburare însemnată a bunului mers al unității, fie o pagubă cauzată patrimoniului acesteia. Astfel, literatura de specialitate a arătat că fapta de abuz în serviciu este susceptibilă de acte pregătitoare și tentativă în modalitatea constând într-o acțiune.
Primul aspect vizează elementul material al variantei-tip a infracțiunii de abuz în serviciu, care constă într-o acțiune – îndeplinirea actului prin încălcarea legii, dar și într-o inacțiune – neîndeplinirea unui act. Fapta de abuz în serviciu este susceptibilă de tentativă în modalitatea constând într-o acțiune. În ceea ce privește săvârșirea unei infracțiuni printr-o inacțiune, legiuitorul a reglementat, în cadrul art. 17 C. pen., săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune, anterior aceasta fiind recunoscută de doctrina și practica judiciară, nefiind însă legal consacrată. Potrivit dispozițiilor art. 17 C. pen., sunt susceptibile de a fi săvârșite prin inacțiune numai infracțiunile comisive care presupun producerea unui rezultat material explicit în norma de incriminare. Cu toate acestea, doctrina a relevat faptul că nu toate infracțiunile comisive care presupun producerea unui rezultat se pot considera săvârșite și prin omisiune. În acest sens s-a precizat că infracțiunile comisive care pot fi săvârșite prin omisiune sunt acele infracțiuni de rezultat, adică cele care produc un rezultat material, la care omisiunea echivalentă acțiunii nu este expres prevăzută în norma de incriminare.
Dispoziția ce reglementează varianta-tip a infracțiunii de abuz în serviciu prevede expres omisiunea echivalentă acțiunii – neîndeplinirea unui act – ca modalitate distinctă de săvârșire a acestei infracțiuni. Astfel, concluzia care se impune este că în varianta comisivă infracțiunea de abuz în serviciu nu poate fi săvârșită printr-o omisiune.
Dispozițiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 prevăd că tentativa la infracțiunea prevăzută în art. 132 din același act normativ se pedepsește, fără a se face nicio distincție în funcție de modalitățile de săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu.
Potrivit principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, atunci când legiuitorul nu face el singur distincția între anumite elemente avute în vedere în momentul legiferării, interpretul nu poate realiza această distincție (în același sens, Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007 M. Of. nr. 318 din 11 mai 2007; Decizia nr. 305 din 12 mai 2016 M. Of. nr. 485 din 29 iunie 2016). Principiul anterior menționat este aplicabil indiferent de caracterul normei supuse interpretării sau de materia în care aceasta a fost adoptată. În acest sens, în practica judiciară s-a reținut că „acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă, chiar dacă este în discuție o zonă normativă specială (…). Astfel, (…), formulării generale a textului îi corespunde o aplicare în aceeași măsură generală, neputând fi introduse distincții dacă legea nu le încorporează” (Decizia nr. 10 din 18 iunie 2012, pronunțată de Î.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii M. Of. nr. 495 din 19 iulie 2012).
Interpretarea unei dispoziții de lege trebuie întotdeauna să plece de la premisa că aceasta a fost adoptată în scopul aplicării ei. Unul dintre principiile fundamentale ale interpretării normelor juridice este acela potrivit căruia actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, ceea ce semnifică faptul că o normă juridică trebuie interpretată în sensul care să permită aplicarea ei, și nu în acela în care să o înlăture (Decizia nr. 470 din 22 septembrie 2005 M. Of. nr. 996 din 10 noiembrie 2005).
Legiuitorul, adoptând dispozițiile art. 15 din Legea nr. 78/2000, a apreciat că se impune o sancționare a tentativei la infracțiunea anterior menționată, chiar și în modalitatea ce presupune o inacțiune a subiectului activ. Așa fiind, aplicând cele două principii anterior menționate, concluzia care se impune este că legiuitorul, prin modul de reglementare a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000, a urmărit o incriminare și o sancționare a infracțiunii prevăzute de art. 132 din același act normativ în forma tentată, atât pentru modalitatea săvârșirii printr-o acțiune, cât și în modalitatea săvârșirii acesteia printr-o inacțiune.
Pe de altă parte, este unanim admis faptul că există infracțiuni care, fie din cauza elementului subiectiv, fie din cauza celui material, nu pot fi săvârșite în forma tentativei, una dintre acestea fiind și infracțiunea ce presupune o inacțiune. Or, prin sancționarea tentativei la infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000, chiar și în modalitatea ce presupune o inacțiune a subiectului activ, legiuitorul a permis organului judiciar să analizeze, în fapt, un element subiectiv, neexteriorizat, al persoanei în cauză, ceea ce creează premisele realizării unei aprecieri subiective și, în consecință, discreționare. Altfel, prin modul de reglementare se ajunge la situația în care un adevăr unanim admis, acela al imposibilității comiterii unei tentative în cazul unei infracțiuni săvârșite în modalitatea inacțiunii, este contrazis prin prescripția normativă.
Pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 este necesară consumarea infracțiunii de abuz în serviciu în varianta-tip și obținerea de către funcționarul public, pentru sine ori pentru altul, a unui folos necuvenit. Curtea va analiza în ce măsură, față de modul de reglementare al acesteia și față de formularea dată de legiuitor art. 15 din Legea nr. 78/2000, infracțiunea prevăzută de art. 132 din același act normativ este susceptibilă de tentativă, urmând să distingă trei ipoteze.
Plecând de la ideea de bază că infracțiunea art. 132 din Legea nr. 78/2000 presupune ca situație premisă infracțiunea consumată de abuz în serviciu în varianta-tip, Curtea apreciază că, în ipoteza în care fapta a privit îndeplinirea cu încălcarea legii a actului de serviciu, dar paguba sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice nu s-a produs, nu ne putem afla în situația verificării existenței eventualului folos necuvenit. Situația descrisă constituie o tentativă la infracțiunea de abuz în serviciu, în varianta-tip prevăzută de art. 297 C. pen., tentativă care însă nu se pedepsește.
Cea de-a doua ipoteză supusă analizei este aceea a consumării infracțiunii de abuz în serviciu în varianta-tip, respectiv se reține încălcarea legii prin actul îndeplinit în exercitarea atribuțiilor de serviciu și cauzarea pagubei sau a vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, dar nu se obține folosul necuvenit. În acest caz, legiuitorul, prin norma criticată, pune pe același plan săvârșirea tentativei, din perspectiva infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu fapta în formă consumată, din perspectiva infracțiunii de abuz în serviciu în varianta-tip, prevăzută de art. 297 C. pen..
A treia ipoteză este aceea a consumării infracțiunii de abuz în serviciu în varianta-tip, precum și obținerea folosului necuvenit, condiție prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000. Curtea observă că în această situație ne găsim însă în fața săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 în varianta consumată.
Dispozițiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 au în vedere sancționarea tentativei la infracțiunile prevăzute în art. 10, 11, 12, 13, 131 și 132 din același act normativ. Prin dispozițiile art. 10-13 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul a incriminat săvârșirea unor infracțiuni calificate prin scop, astfel cum se precizează în înseși textele legale. În acest sens, legiuitorul menționează că infracțiunea este săvârșită „în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” (art. 10, art. 12, art. 13) sau „dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit” (art. 11). Aceasta presupune că oricare dintre acțiunile ce formează elementul material al infracțiunii se realizează în scopul prevăzut de lege, în acest caz fapta comițându-se numai cu intenție directă, calificată prin scopul urmărit. Tentativa este posibilă la toate faptele din această categorie.
Infracțiunile prevăzute în art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 sunt norme juridice penale complete (unitare), în structura acestora putând fi identificate atât dispoziția, cât și sancțiunea. Astfel, analiza existenței infracțiunii în forma consumată ori în cea tentată nu presupune coroborarea acestor norme cu alte dispoziții de drept penal prin care sunt reglementate variante-tip ale acestor infracțiuni.
Spre deosebire de aceste infracțiuni, cea cuprinsă în art. 132 din Legea nr. 78/2000, pe de o parte, reprezintă o infracțiune de rezultat, nefiind calificată prin scop, iar, pe de altă parte, presupune existența unei condiții – obținerea de către funcționarul public, pentru sine ori pentru altul, a unui folos necuvenit – a cărei îndeplinire, dacă și celelalte elemente constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, în varianta tip, sunt îndeplinite, determină constatarea săvârșirii infracțiunii prevăzute de acesta, în forma consumată.
Deși legiuitorul a reglementat pedepsirea formei tentate, tocmai prin modul în care este reglementată infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000, forma tentată a acestei infracțiuni se identifică întotdeauna cu infracțiunea consumată de abuz în serviciu, în varianta-tip, prevăzută de art. 297 C. pen.
Această situație juridică pune probleme din perspectiva clarității și previzibilității legii și implicit a aplicării dispozițiilor de lege criticate. Astfel, aceeași faptă poate fi considerată atât varianta tentată a unei infracțiuni, cât și varianta consumată a altei infracțiuni, cu consecințe diferite în planul tratamentului sancționator și al competenței materiale a organelor judiciare, deoarece norma legală permite ca persoanei ce a săvârșit fapta respectivă să îi poată fi aplicate fie prevederile ce reglementează varianta-tip a infracțiunii de abuz în serviciu, fie prevederile ce reglementează infracțiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 alin. (2) C. pen. Această modalitate de reglementare, care permite autorităților să aplice legea penală într-o manieră subiectivă, lăsând acestora posibilitatea alegerii normei legale pentru aplicarea sa la un caz concret, contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5), sub aspectul respectării principiului legalității. Și în situația în care persoana în cauză ar fi obținut consiliere juridică în această privință nu ar fi putut cunoaște pedeapsa aplicabilă faptei săvârșite, în condițiile în care această faptă poate constitui, potrivit legii, atât varianta-tip a unei infracțiuni, cât și forma tentată a altei infracțiuni. Acest fapt determină imposibilitatea persoanei în cauză de a-și adapta conduita la prescripția normativă.
Dispozițiile art. 23 alin. (12) din Constituțieimpun garanția reglementării prin lege a incriminării faptelor și stabilirea sancțiunii corespunzătoare și, în mod implicit, obligația în sarcina legiuitorului de a adopta legi care să respecte cerințele de calitate ale acestora, care se circumscriu principiului legalității prevăzut la art. 1 alin. (5)din Constituție. Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015A vând în vedere jurisprudența proprie [de exemplu, Decizia nr. 259 din 5 mai 2016 M. Of. nr. 629 din 17 august 2016, § 18; Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015, §§ 17 și 18] și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului [de exemplu, Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunțată în Cauza Cantoni c. Franței, § 29; Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza Dragotoniu și Militaru-Pidhorni c. României, §§ 33 și 34; Hotărârea din 12 februarie 2008, pronunțată în Cauza Kafkaris c. Ciprului, § 140; Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunțată în Cauza Sud Fondi SRL și alții c. Italiei, §§ 107 și 108] referitoare la condițiile pe care o lege trebuie să le îndeplinească pentru a fi conformă Constituției și Convenției, Curtea a statuat că o lege îndeplinește condițiile calitative impuse atât de Constituție, cât și de Convenție, numai dacă norma este enunțată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita. Având în vedere principiul generalității legilor, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală și că o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu trebuie să afecteze însă previzibilitatea legii.
Or, atingerea de către stat a unor obiective, chiar și atunci când acestea sunt de interes general și necesare, nu se poate face decât cu respectarea Constituției, care, potrivit art. 1 alin. (5), este obligatorie. Astfel nu se poate pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este clară, precisă, previzibilă și accesibilă, întrucât acesta nu își poate adapta conduita în funcție de ipoteza normativă a legii; tocmai de aceea, autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, după caz, are obligația de a edicta norme care să respecte trăsăturile mai sus arătate (Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015, § 31).
Dispozițiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, sunt neconstituționale. Curtea Constituțională , Decizia 458/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Concluziile la care s-a ajuns: (1) judecătorii nu ar trebui să fie trași la răspundere personală pentru o eroare judiciară comisă cu bună-credință sau pentru o interpretare divergentă a legii; (2) caracterizarea unei decizii judecătorești ca fiind ilegală prin invocarea faptului că aceasta a fost anulată de o instanță superioară nu ar trebui să fie suficientă pentru a angaja răspunderea individuală a unui judecător.
Răspunderea penală a judecătorilor poate fi compatibilă cu principiul independenței judiciare, dar numai dacă este conformă cu legislația, care trebuie să fie redactată cu strictețe și nu se poate baza exclusiv pe faptul că o decizie a fost anulată în apel. În acest scop, este important ca dispozițiile legale relevante să nu intră în conflict cu principiul superior al independenței judiciare.
Corolarul puterilor și încrederii acordate de societate judecătorilor este că ar trebui să fie posibilă tragerea la răspundere a acestora și chiar demiterea lor din funcție, în cazul unor abateri suficient de grave pentru a justifica o astfel de măsură. Trebuie să se acorde prudență în recunoașterea unei astfel de responsabilități, deoarece independența și libertatea sistemului judiciar trebuie protejate împotriva presiunilor nejustificate. În acest context, CCJE examinează pe rând chestiunile răspunderii penale, civile și disciplinare. În practică, posibilitatea răspunderii disciplinare a judecătorilor este cel mai important aspect.” Le Conseil Consultatif des Juges Européens (le « CCJE ») L’avis no 3 du CCJE (2002) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
Judecătorii care, în exercitarea funcțiilor lor, comit ceea ce, în orice circumstanțe, ar fi considerat o infracțiune (de exemplu, luarea de mită) nu pot pretinde a fi scutiți de procedurile penale obișnuite. Răspunsurile la chestionar arată că, în unele state, chiar și abaterile judecătorilor care acționează cu bună-credință pot fi considerate infracțiuni. Astfel, în Suedia și Austria, judecătorii (care sunt tratați ca alți funcționari publici) pot fi pedepsiți (de exemplu, cu amendă) în anumite cazuri de neglijență gravă (de exemplu, legate de o pedeapsă cu închisoarea sau detenția excesiv de lungă).
Cu toate acestea, deși practica actuală nu exclude complet răspunderea penală a judecătorilor pentru încălcarea neintenționată a îndatoririlor, CCJE consideră că introducerea unei astfel de răspunderi nu este nici în general acceptabilă, nici nu trebuie încurajată. Judecătorul nu ar trebui să fie nevoit să lucreze sub amenințarea pedepselor financiare, darămite a închisorii, amenințări a căror existență ar putea, chiar și inconștient, să-i influențeze judecata.
Procedurile penale vexatorii împotriva unui judecător care nu este agreat de către litigant au devenit frecvente în unele state europene. CCJE este de părere că în țările în care persoanele fizice pot iniția anchete sau proceduri penale, ar trebui să existe un mecanism pentru a preveni sau a înceta astfel de anchete sau proceduri împotriva unui judecător care afectează exercitarea funcțiilor sale, atunci când nu există motive să se creadă că este angajată răspunderea penală a judecătorului. (…) » „În ceea ce privește răspunderea penală, CCJE este de părere: (i) că judecătorul ar trebui să răspundă penal în temeiul dreptului comun pentru infracțiunile săvârșite în afara atribuțiilor sale; (ii) că răspunderea penală nu ar trebui să fie angajată împotriva unui judecător pentru acte legate de atribuțiile sale în cazul unei abateri neintenționate din partea acestuia. (…) » În ceea ce privește răspunderea civilă, penală și disciplinară (ceea ce a fost denumit mai sus «răspundere care generează sancțiuni»), CCJE subliniază că principalul remediu împotriva erorilor judiciare, care nu sunt rezultatul relei-credințe, trebuie să fie procedura de apel. În plus, pentru a proteja independența sistemului judiciar de presiuni nejustificate, poziția judecătorilor în ceea ce privește răspunderea penală, civilă și disciplinară trebuie definită cu cea mai mare atenție. Sarcinile de interpretare a legii, de evaluare a probelor și de evaluare a faptelor pe care un judecător le întreprinde pentru a soluționa un litigiu nu ar trebui să angajeze răspunderea sa civilă sau penală, cu excepția cazurilor de rea-intenție, omisiune intenționată sau, după caz, neglijență gravă. În plus, dacă statul a trebuit să plătească despăgubiri unei părți din cauza unui defect în administrarea justiției, numai statul, și nu un litigant, ar trebui să aibă competența de a stabili, prin acțiune în justiție, răspunderea civilă a unui judecător.”
Art. 19 Abuzul de funcții Fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, în cazul în care actele au fost săvârșite cu intenție, faptei unui agent public de a abuza de funcțiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abține să îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate. Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției din 9 decembrie 2003, M. Of. nr. 903 din 5 octombrie 2004.
În sensul Art. 2 – Terminologie – din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003[22], prin agent publicse înțelege: (i) orice persoană care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost numită ori aleasă, cu titlu permanent sau temporar, care este remunerată ori neremunerată, și oricare ar fi nivelul său ierarhic; (ii) orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru un organism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat; (iii) orice persoană definită ca “agent public” în dreptul intern al unui stat parte. Totuși, în scopurile anumitor măsuri specifice prevăzute în cap. II al prezentei convenții, prin agent public se poate înțelege orice persoană care exercită o funcție publică sau care prestează un serviciu public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat.
Dar interpretarea literală arată că poate fi subiect activ al infracțiunii de abuz în serviciu și o altă persoană, constituind infracțiune și faptele săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice care, la rândul ei, exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public sau în cadrul oricărei persoane juridice. Față de textul anterior, formularea este ușor încărcată, dar și ceva mai limitativ. Oricum, sensul trebuie să fie același.
Interpretarea rațională este în sensul art. 258 alin.(1) C. pen. (Legea nr.15/1968),- care se limita la un salariat, dar extinsă la orice persoană, fizică sau juridică care exercită o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane(fizice sau juridice), care, la rândul său, exercita un serviciu de interes public.
Art.. 1 din Carta universală a judecătorului – Justiția, ca garant al Statului de drept, este una dintre cele trei puteri ale oricărui Stat democratic. Judecătorii trebuie să asigure, în toată activitatea lor, dreptul oricui la un proces echitabil. Ei trebuie să asigure dreptul oricărei persoane la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care să hotărască fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra acuzației penale care se aduce asupra sa. Independența judecătorului este indispensabilă pentru o justiție imparțială și conformă legii. Ea este indivizibilă. Ea nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al judecătorilor, ci în interesul Statului de drept și al oricărei persoane care solicită și așteaptă o justiție imparțială. Toate instituțiile și autoritățile, atât cele naționale, cât și cele internaționale, trebuie să respecte, să protejeze și să apere această independență.
Art. 2 Garantarea independenței într-un act normativ de cel mai înalt nivel Independența judiciară trebuie consacrată în Constituție sau la nivelul legal cel mai înalt posibil. Statutul judecătorului trebuie asigurat printr-o lege specială, care să-i asigure o independență reală și efectivă față de celelalte puteri ale Statului. Judecătorul, în calitate de deținător al autorității judiciare, trebuie să poată exercita atribuțiile sale fără niciun fel de presiune socială, economică și politică, și în mod independent față de ceilalți judecători și de administrația sistemului de justiție.
Art. 2-2 Un judecător este numit pe o perioadă nelimitată de timp. În cazul în care legislația prevede o numire pentru o perioadă limitată de timp, condițiile de numire trebuie să garanteze că independența judiciară nu este pusă în pericol. Nici un judecător nu poate fi repartizat într-o altă poziție sau să fie promovat fără acordul său. Un judecător nu poate fi transferat, suspendat sau revocat din funcție decât în condițiile prevăzute de lege și atunci numai ca efect al procedurii disciplinare, cu respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității. Orice modificare adusă vârstei de pensionare obligatorie nu poate avea efect retroactiv.
Art. 2-3 Pentru a proteja independența judiciară trebuie instituit un Consiliu judiciar sau un alt organism echivalent, cu excepția țărilor în care această independență este asigurată în mod tradițional prin alte modalități. Consiliul judiciar trebuie să fie complet independent de alte puteri ale Statului. Membrii Consiliului trebuie să fie în majoritatea lor judecători aleși de către colegii lor, în conformitate cu niște proceduri care să le asigure cea mai mare reprezentare.
Art. 2-5 – Protecția judecătorului și respectarea hotărârilor judecătorești Judecătorul trebuie să beneficieze de o protecție legală împotriva amenințărilor și atacurilor de orice fel, îndreptate împotriva sa, în timpul exercitării atribuțiilor sale. Securitatea fizică a judecătorului și a familiei sale trebuie oferită de către Stat. Pentru a asigura solemnitatea dezbaterilor judiciare, Statul trebuie să ia măsuri de protecție în cadrul instanțelor judecătorești. Trebuie evitată orice critică cu privire la hotărârile judecătorești, care ar putea compromite independența sistemului de justiție sau ar pune în pericol încrederea publicului în instituția judiciară. În cazul unor asemenea alegații, trebuie instituite mecanisme adecvate pentru a-l acționa în judecată pe cel vinovat, astfel ca judecătorii vizați să poată fi protejați în mod adecvat.
Nu este acceptabilă nicio influență, presiune, amenințare sau intervenție, directă sau indirectă, din partea niciunei autorități. Această interdicție cu privire la orice fel de ordine sau instrucțiuni adresate judecătorilor nu se aplică instanțelor superioare ierarhic, atunci când reformează hotărârile instanțelor inferioare, în conformitate cu procedurile stabilite de lege.
Repartizarea dosarelor trebuie să se bazeze pe reguli obiective, care să fie stabilite și comunicate judecătorilor anterior. Orice decizie privind alocarea trebuie să fie luată într-un mod transparent și verificabil. Un caz nu trebuie să poată fi retras de la un anumit judecător fără motive întemeiate. Analizarea acestor motive trebuie făcută de către o autoritate judiciară, pe baza unor criterii obiective, stabilite de lege în prealabil, și în urma unei proceduri transparente.
În exercitarea dreptului la libertatea de exprimare, judecătorii trebuie să manifeste rezervă și să se comporte întotdeauna în așa fel încât să păstreze demnitatea funcției, precum și imparțialitatea și independența magistraturii. Trebuie recunoscut dreptul oricărui judecător de a face parte dintr-o asociație profesională pentru a se permite consultarea judecătorilor, în special în ceea ce privește aplicarea reglementărilor care îi privesc, etice și de altă natură, precum și a mijloacelor puse la dispoziția justiției, și pentru a permite judecătorilor să își apere interesele legitime și independența lor. Asociația Internațională a Judecătorilor Carta Universală a Judecătorului adoptată de Consiliul Central al AIJ în Taiwan la 17 noiembrie 1999 actualizată la Santiago de Chile în 14 noiembrie 2017[23]
Reclamantul s-a plâns de lipsa de previzibilitate a dreptului penal referitor la abuzul în serviciu. Referindu-se în special la decizia CCR din 15 iunie 2016, ea a susținut că absența răspunderii disciplinare în prezenta cauză implică în mod necesar o absență a răspunderii penale pentru aceleași fapte
În motivele sale de recurs la Înalta Curte, a treia reclamantă a invocat, în susținerea pretinsei imposibilități a unei condamnări penale pentru fapte pentru care fusese exonerată disciplinar , un argument bazat pe autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunțate de aceeași instanță la 25 noiembrie 2013 , fără a menționa în mod expres o aplicare a principiului ultima ratio în cazul său, așa cum face în cererea și observațiile sale în răspuns . În recursul său la Curtea de Casație, ea a susținut doar că pronunțarea unei hotărâri judecătorești nu era de natură să creeze un prejudiciu, element necesar pentru existența infracțiunii . CEDO, cauza Bădescu și alții c. României, 15 aprilie 2025
Prin plângerea formulată în fața sa, reclamanta contestă calificarea de către instanțele naționale a faptelor de care a fost acuzată drept abuz în serviciu, în pofida deciziei pronunțate în favoarea sa în cadrul procedurii disciplinare. În ceea ce privește argumentul reclamantului bazat pe aplicarea principiului ultima ratio, dincolo de faptul că nu îi revine sarcina de a pune în discuție politica penală pusă în aplicare în statul pârât (v , mutatis mutandis, Achour c. Franței [MC], nr. 67335/01, § 44, CEDO 2006-IV), În temeiul dreptului intern aplicabil, judecătorii pot face obiectul unor proceduri penale sau disciplinare pentru acțiunile lor în condițiile prevăzute de lege (art. 94 din Legea nr. 303/2004). De asemenea, din jurisprudența națională relevantă reiese clar că judecătorii pot fi trași la răspundere penală pentru abuz în serviciu în anumite condiții , aceasta observă că, în ambele proceduri – disciplinară și penală – instanțele naționale au examinat faptele cu care au fost sesizate din perspective diferite. Astfel, Înalta Curte a răspuns argumentului reclamantului referitor la autoritatea de lucru judecat a hotărârii definitive din 25 noiembrie 2013, considerând că cele două proceduri erau distincte datorită temeiurilor juridice și consecințelor juridice diferite (punctul 65 de mai sus). Mai mult, în prezenta cauză, faptele și probele prezentate instanțelor penale au fost diferite de cele examinate în cadrul procedurii
Ceilalți doi reclamanți consideră că nici art. 246 § 1 C. pen. , în vigoare la momentul faptelor, nici art. 297 § 1 din noul C. pen. , nu au definit cu suficientă claritate și precizie conduita interzisă de lege. Declarând că, la momentul evenimentelor, exercitau funcția de judecător de treizeci și doi, respectiv șaptesprezece ani, aceștia susțin că, chiar și pentru magistrați cu o asemenea experiență ca ei, condamnarea penală a unui judecător pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești nu era în niciun caz previzibilă. Aceștia invocă decizia DNA din 7 august 2012, susținând că aceasta a constatat o lipsă de claritate în cadrul juridic aplicabil , precum și hotărârea din 25 noiembrie 2013 , în care Înalta Curte a concluzionat că nu există răspundere disciplinară. Reclamanții susțin, de asemenea, că legea a fost interpretată diferit în faza de apel a procedurii penale, ceea ce, spun ei, dovedește că nu era previzibilă.
Ambii reclamanți susțin că faptul de a dezvolta raționamentul în contextul deliberărilor, după închiderea anchetei judiciare și a dezbaterilor și după evaluarea probelor, aspecte care, explică ei, țin de prerogativa și competența exclusivă a judecătorului în conformitate cu principiul statului de drept, nu poate constitui o infracțiune. Aceștia consideră că criticarea unor astfel de elemente prin intermediul procedurilor penale este de natură să compromită independența judecătorilor și, în plus, pune sub semnul întrebării rațiunea apelurilor. A doua reclamantă adaugă că nu există nicio dovadă că ar fi acționat sub presiunea unui element extern și că, prin urmare, în absența dovezii relei sale credințe, răspunderea sa penală nu putea fi angajată. CEDO, cauza Bădescu și alții c. României, 15 aprilie 2025
Referindu-se în continuare la jurisprudența națională, așa cum a fost depusă la dosar de către părți, acești reclamanți susțin că practica judiciară existentă la momentul evenimentelor a statuat în unanimitate că un judecător nu putea fi urmărit penal pentru abuz în serviciu pe baza modului în care a judecat o cauză . Prin urmare, prima reclamantă consideră că concluzia la care au ajuns judecătorii în propria cauză este rezultatul unei schimbări de jurisprudență pe care nu o putea prevedea. În ceea ce o privește pe a doua reclamantă, aceasta susține că condamnarea pronunțată împotriva sa este izolată la nivel național și denunță nerespectarea acesteia cu jurisprudența internă constantă. Cei doi reclamanți susțin, de asemenea, că exemplele de jurisprudență prezentate, care sunt ulterioare faptelor cauzei, sunt irelevante în prezenta cauză. Aceștia adaugă că CCR a trebuit să intervină pentru a clarifica termenii art. 297 § 1 din noul CP) și subliniază că decizia CCR din 7 februarie 2018 este ulterioară datei condamnării lor în apel.
Art. 7 din Convenție nu se limitează la a interzice aplicarea retroactivă a legii penale în detrimentul acuzatului. De asemenea, acesta consacră, într-un sens mai general, principiul legalității infracțiunilor și pedepselor – nullum crimen, nulla poena sine lege – (Kokkinakis c. Greciei, 25 mai 1993, § 52, Seria A nr. 260 A). Deși interzice, în special, extinderea domeniului de aplicare al infracțiunilor existente la fapte care anterior nu constituiau infracțiuni, aceasta impune, de asemenea, ca legea penală să nu fie aplicată pe scară largă în detrimentul acuzatului, de exemplu prin analogie (Del Río Prada c. Spaniei [MC], nr. 42750/09, § 78, CEDO 2013; Vasiliauskas c. Lituaniei [MC], nr. 35343/05, § 154, CEDO 2015; și Avizul consultativ privind aplicabilitatea termenului de prescripție a urmăririlor penale, condamnărilor și pedepselor pentru infracțiuni care constituie, în esență, acte de tortură [MC], cererea nr. P16-2021-001, Curtea de Casație Armeană, § 67, 26 aprilie 2022 („Avizul consultativ P16-2021-001”)).
Având în vedere natura foarte generală a legilor, formularea lor nu poate fi absolut precisă. Una dintre tehnicile tipice de reglementare este utilizarea unor categorii generale, mai degrabă decât a unor liste exhaustive. Prin urmare, multe legi utilizează în mod necesar formule mai mult sau mai puțin vagi a căror interpretare și aplicare depind de practică (Kokkinakis, § 40; Del Río Prada, § 92; și Avizul consultativ P16-2021-001, § 67).
Art. 7 din Convenție nu se limitează la a interzice aplicarea retroactivă a legii penale în detrimentul acuzatului. De asemenea, consacră, mai general, principiul legalității infracțiunilor și pedepselor – nullum crimen, nulla poena sine lege – (Kokkinakis c. Greciei, 25 mai 1993, § 52, Seria A nr. 260 A). Deși interzice, în special, extinderea domeniului de aplicare al infracțiunilor existente la fapte care anterior nu constituiau infracțiuni, aceasta impune, de asemenea, ca legea penală să nu fie aplicată pe scară largă în detrimentul acuzatului, de exemplu prin analogie (Del Río Prada c. Spaniei [MC], nr. 42750/09, § 78, CEDO 2013; Vasiliauskas c. Lituaniei [MC], nr. 35343/05, § 154, CEDO 2015; și Avizul consultativ privind aplicabilitatea termenului de prescripție a urmăririlor penale, condamnărilor și pedepselor pentru infracțiuni care constituie, în esență, acte de tortură [MC], cererea nr. P16-2021-001, Curtea de Casație Armeană, § 67, 26 aprilie 2022 („Avizul consultativ P16-2021-001”)). 122. Din principiul legalității infracțiunilor și pedepselor rezultă că legea penală trebuie să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele aplicate acestora, astfel încât să fie accesibilă și previzibilă în efectele sale (G.I.E.M. S.r.l. și alții c. Italiei [MC], nr. 1828/06 și alte cauze, § 242, 28 iunie 2018). Această condiție este îndeplinită atunci când persoana în cauză poate ști, din modul de redactare a dispoziției relevante, dacă este necesar cu ajutorul interpretării date acesteia de către instanțe și, după caz, după ce a recurs la sfatul unei cunoștințe avizate, care acțiuni și omisiuni atrag răspunderea penală și ce pedeapsă i se aplică în acest sens (Del Río Prada, § 79, G.I.E.M. S.r.l. și alții, § 242, și Cantoni c. Franței, 15 noiembrie 1996, § 29, Culegere de hotărâri și decizii 1996 V). Conceptul de „lege” utilizat în art. 7 corespunde cu cel de „lege” care apare în alte articole ale Convenției; Aceasta cuprinde atât dreptul de origine legislativă, cât și jurisprudențială și implică condiții calitative, în special cele de accesibilitate și previzibilitate (Yüksel Yalçınkaya c. Turciei [MC], nr. 15669/20, § 238, 26 septembrie 2023).
Având în vedere natura foarte generală a legilor, formularea lor nu poate fi absolut precisă. O tehnică de reglementare tipică este utilizarea unor categorii generale, mai degrabă decât a unor liste exhaustive. Prin urmare, multe legi utilizează, prin forța împrejurărilor, formule mai mult sau mai puțin vagi a căror interpretare și aplicare depind de practică (Kokkinakis, § 40, Del Río Prada, § 92, și Avizul consultativ P16-2021-001, § 67).
Sfera de aplicare a conceptului de previzibilitate depinde în mare măsură de conținutul textului în cauză, de domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și calitatea destinatarilor săi. Acest lucru este valabil mai ales pentru profesioniști, care sunt obișnuiți să fie nevoiți să dea dovadă de mare prudență în desfășurarea activității lor. Prin urmare, se poate aștepta ca aceștia să acorde o atenție deosebită evaluării riscurilor implicate (Vasiliauskas, § 157, și Avizul consultativ privind utilizarea tehnicii „legislației prin referință” pentru definirea unei infracțiuni și criteriile care trebuie aplicate pentru compararea legii penale în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii și a legii penale astfel cum a fost modificată [GC], Cererea nr. P16-2019-001, Curtea Constituțională a Armeniei, § 61, 29 mai 2020, și referințele citate în acesta (Avizul consultativ P16-2019-001)).
În orice sistem juridic, oricât de clară ar fi formularea unei prevederi legale, inclusiv a unei prevederi de drept penal, există inevitabil un element de interpretare judiciară. Va fi întotdeauna necesar să clarificăm punctele îndoielnice și să ne adaptăm la situațiile în schimbare. Mai mult, certitudinea, deși extrem de dezirabilă, este uneori însoțită de o rigiditate excesivă; Totuși, legea trebuie să se poată adapta la schimbările situației (Del Río Prada, § 92, și Parmak și Bakır c. Turciei, nr. 22429/07 și 25195/07, § 59, 3 decembrie 2019). Mai mult, este ferm stabilit în tradiția juridică a statelor părți la Convenție că jurisprudența contribuie în mod necesar la dezvoltarea progresivă a dreptului penal. Art. 7 din Convenție nu poate fi interpretat ca interzicând clarificarea treptată a normelor de răspundere penală prin interpretare judiciară de la o cauză la alta, cu condiția ca rezultatul să fie conform cu substanța infracțiunii și să fie previzibil în mod rezonabil (S.W. c. Regatului Unit, 22 noiembrie 1995, § 36, Seria A nr. 335 B; Streletz, Kessler și Krenz c. Germaniei [MC], nr. 34044/96 și alte 2 cauze, § 50, CEDO 2001 II; și Vasiliauskas, § 155). Absența unei interpretări a jurisprudenței accesibile și previzibile în mod rezonabil poate duce chiar la constatarea unei încălcări a art. 7 în ceea ce privește un acuzat. Dacă ar fi altfel, obiectul și scopul acestei prevederi – și anume ca nimeni să nu fie supus unei urmăriri penale, condamnări sau pedepse arbitrare – ar fi ignorate (Yüksel Yalçınkaya, § 239). 126. Curtea reiterează că nu este sarcina sa să se substituie instanțelor naționale în aprecierea și calificarea juridică a faptelor (Rohlena, § 51) sau să se pronunțe asupra răspunderii penale individuale a reclamantului (Kononov c. Letoniei [MC], nr. 36376/04, § 187, CEDO 2010). Rolul Curții se limitează la verificarea compatibilității cu Convenția a efectelor unei astfel de interpretări (v , printre alte autorități, Yüksel Yalçınkaya, § 240). 127. Curtea a subliniat, însă, că trebuie să beneficieze de o putere de control mai largă atunci când dreptul protejat de o dispoziție a Convenției, în speță art. 7, impune existența unui temei juridic pentru impunerea unei condamnări și a unei pedepse (Avizul consultativ P16 2021-001, citat anterior, § 71). Art. 7 § 1 obligă Curtea să examineze dacă condamnarea reclamantului avea un temei legal la momentul respectiv. În special, Curtea trebuie să se asigure că rezultatul la care au ajuns instanțele naționale competente a fost compatibil cu obiectul și scopul respectivei prevederi. Art. 7 din Convenție ar deveni inutil dacă Curții i s-ar acorda puteri de control mai puțin largi (Yüksel Yalçınkaya, § 241).
Mai întâi, Curtea dorește să reamintească rolul special al sistemului judiciar în societate: în calitate de garant al justiției, o valoare fundamentală într-un stat de drept, acesta trebuie să se bucure de încrederea cetățenilor pentru ca judecătorii să își poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile (v , printre alte instanțe, Baka c. Ungariei [MC], nr. 20261/12, § 164, 23 iunie 2016, și Grzeda c. Poloniei [MC], nr. 43572/18, § 302, 15 martie 2022). Curtea nu poate decât să constate importanța tot mai mare pe care instrumentele internaționale și ale Consiliului Europei, precum și jurisprudența instanțelor internaționale și practica altor organisme internaționale o acordă echității procedurale în cauzele care implică revocarea sau revocarea judecătorilor, inclusiv intervenția unei autorități independente de puterile executive și legislative cu privire la fiecare decizie care afectează încetarea mandatului unui judecător.Statul pârât a adus atingere chiar esenței dreptului reclamantului de acces la o instanță[24]. Prin urmare, a existat o încălcare, în ceea ce îl privește pe reclamant, a dreptului de acces la o instanță, garantat de art. 6 § 1 din Convenție[25].
Nu se pune problema în fața sa că un judecător nu poate fi, în general, subiect activ al infracțiunii de abuz în serviciu. Într-adevăr, așa cum le-au explicat reclamanților Curtea de Apel și Înalta Curte, în lumina legislației aplicabile, judecătorii ar putea fi subiecți activi ai infracțiunii de abuz în serviciu . Având în vedere modul în care reclamanții și-au formulat plângerea în fața instanțelor naționale, pe de o parte, și apoi în fața acestora, pe de altă parte ( v și Fu Quan, s.r.o., § 123), Curtea trebuie să stabilească dacă dispoziția C. pen. care interzice abuzul în serviciu le-a permis reclamanților, care erau judecători, să prevadă că acțiunea lor în legătură cu motivarea unei hotărâri judecătorești ar fi pasibilă de urmărire penală pentru abuz în serviciu, fără a pune în discuție garanția de independență inerentă funcției lor.
Înainte de a trece la analiza previzibilității prevederilor penale, Curtea dorește să reamintească rolul special al sistemului judiciar în societate: în calitate de garant al justiției, o valoare fundamentală într-un stat de drept, acesta trebuie să se bucure de încrederea cetățenilor pentru ca judecătorii să își poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile (v , printre alte instanțe, Baka c. Ungariei [MC], nr. 20261/12, § 164, 23 iunie 2016, și Grzeda c. Poloniei [MC], nr. 43572/18, § 302, 15 martie 2022). Această considerație, enunțată în special în cauzele privind dreptul judecătorilor la libertatea de exprimare (v , de exemplu, Guz c. Poloniei, nr. 965/12, § 86, 15 octombrie 2020), a fost considerată la fel de relevantă în ceea ce privește adoptarea unor măsuri care restricționează dreptul la libertate al membrilor sistemului judiciar (Alparslan Altan c. Turciei, nr. 12778/17, § 102, 16 aprilie 2019, și Baș c. Turciei, nr. 66448/17, § 144, 3 martie 2020) sau dreptul judecătorilor de a avea acces la o instanță pentru chestiuni legate de statutul sau cariera lor (Bilgen c. Turciei, nr. 1571/07, § 58, 9 martie 2021, și Gumenyuk și alții c. Ucrainei, nr. 11423/19, § 52, 22 iulie 2021). Având în vedere locul eminent ocupat de sistemul judiciar printre organele statului într-o societate democratică și importanța acordată separării puterilor în stat și necesității de a păstra independența sistemului judiciar (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugaliei [MC], nr. 55391/13 și alte două cauze, § 196, 6 noiembrie 2018, cu jurisprudența citată), Curtea trebuie să fie deosebit de atentă la protejarea membrilor sistemului judiciar împotriva măsurilor susceptibile de a le amenința independența și autonomia (Bilgen, § 58, și Stoianoglo c. Republicii Moldova, nr. 19371/22, § 37, 24 octombrie 2023). Judecătorii pot susține statul de drept și pot da efect Convenției doar dacă dreptul intern nu îi privează de garanțiile cerute de Convenție în chestiuni care le afectează în mod direct independența și imparțialitatea (Grzeda, § 302).
Este esențial ca legea penală aplicabilă să fie redactată cu suficientă precizie în ceea ce privește domeniul său de aplicare pentru a fi previzibilă în efectele sale. Într-adevăr, atunci când se inițiază proceduri penale din oficiu împotriva unui judecător, așa cum este în cazul de față , este în joc încrederea publicului în funcționarea și independența sistemului judiciar; într-un stat democratic, o astfel de încredere garantează însăși existența statului de drept (v , mutatis mutandis, Harabin c. Slovaciei, nr. 58688/11, § 133, 20 noiembrie 2012, și Stoianoglo, § 37).
Răspunderea penală a judecătorilor ar putea fi considerată ca fiind de natură să le încalce libertatea profesională de a interpreta legea, de a examina faptele și de a evalua probele din cauzele cu care sunt sesizați. În multe țări, corupția – inclusiv în sistemul judiciar – a devenit o problemă majoră (v , de exemplu, Ramanauskas c. Lituaniei [MC], nr. 74420/01, § 50, CEDO 2008). Prin urmare, este esențial pentru protejarea statului de drept să se găsească un echilibru între răspunderea penală a judecătorilor și protejarea independenței și imparțialității sistemului judiciar. Este esențial în acest context ca legea penală aplicabilă să fie redactată într-un mod suficient de precis în ceea ce privește domeniul său de aplicare pentru a fi previzibilă în efectele sale. Într-adevăr, atunci când se inițiază proceduri penale din oficiu împotriva unui judecător, este în joc încrederea publicului în funcționarea și independența sistemului judiciar; sau, într-un stat democratic, această încredere garantează însăși existența statului de drept (v , mutatis mutandis, Harabin c. Slovaciei, nr. 58688/11, § 133, 20 noiembrie 2012, și Stoianoglo, § 37).
Interpretarea legii, aprecierea circumstanțelor de fapt sau evaluarea probelor efectuată de judecători în scopul soluționării cauzelor nu ar trebui să angajeze răspunderea lor penală, cu excepția cazurilor de rea-intenție, cas de malveillance (v § 68 din Recomandarea CM/rec (2010) 12 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind judecătorii, citată la § 86 de mai sus) sau de abatere intenționată din partea acestora. În acest context, Curtea ia în considerare textul adoptat de Comisia de la Veneția privind răspunderea penală a judecătorilor care, deși posterior datei faptelor în cauză, sublinia că răspunderea penală a judecătorilor nu putea fi compatibilă cu principiul independenței și imparțialității acestora decât dacă se baza pe texte juridice redactate într-un mod suficient de precis pentru a garanta această independență și imunitatea funcțională a fiecărui judecător în activitatea sa de interpretare a legii, de evaluare a faptelor și de evaluare a probelor.
Articolele de lege care au incriminat succesiv abuzul în serviciu au fost redactate într-un mod similar și au definit această infracțiune ca fiind neîndeplinirea unui act de către un funcționar public care acționează în exercitarea funcțiilor sale sau îndeplinirea acestuia în mod defectuos, cauzând astfel un prejudiciu sau o încălcare a drepturilor sau intereselor legitime ale unui terț. În ceea ce privește previzibilitatea acestor articole de lege și compatibilitatea lor cu principiul statului de drept, că legiuitorul a folosit o formulare destul de generală pentru a defini conduita pedepsibilă (faptul că un funcționar public care acționează în exercitarea funcțiilor sale se abține de la îndeplinirea unui act sau îl îndeplinește într-un mod defectuos. Dreptul intern nu conține o listă exhaustivă a comportamentelor pasibile de sancțiune.
Formularea multor legi nu prezintă o precizie absolută. Mulți dintre ei, din cauza necesității de a evita rigiditatea excesivă și de a se adapta la circumstanțe schimbătoare, sunt nevoiți să utilizeze formule mai mult sau mai puțin vagi (Kokkinakis, § 40, și referința citată). Curtea Constituțională, sesizată cu o excepție de neconstituționalitate privind formularea art. 297 § 1 C.pen., a confirmat, ulterior evenimentelor din prezenta cauză, că noțiunea de „act” era definită în unanimitate în doctrina juridică și se referea la sfera atribuțiilor și atribuțiilor funcționarului public .
Nu este de competența Curții să se pronunțe asupra caracterului adecvat al tehnicilor alese de legiuitorul unui stat pârât pentru a reglementa un anumit domeniu (Kövesi c. României, nr. 3594/19, § 192, 5 mai 2020). Cerința de precizie a legilor nu exclude redactarea în termeni generali în domeniul standardelor penale. În caz contrar, există riscul ca legea penală să nu acopere pe deplin problema și să fie revizuită constant ca răspuns la numeroasele circumstanțe noi care pot apărea în practică. Funcția decizională încredințată instanțelor servește tocmai la înlăturarea oricăror îndoieli care ar putea rămâne cu privire la interpretarea standardelor și permite luarea în considerare a evoluțiilor practicii zilnice (v jurisprudența citată la §§ 123 și 125 , precum și Cantoni, § 32).
Având în vedere statutul de judecători al reclamanților, textul care definește infracțiunea de abuz în serviciu a fost aplicat în acest caz de instanțele naționale în contextul mai general al dreptului constituțional și al legislației care reglementează activitatea judecătorilor pentru a decide dacă faptele de care reclamanții au fost acuzați intră sub incidența dreptului penal. În temeiul art. 7 din Convenție, trebuie să țină cont de dreptul intern „în ansamblu” și de modul în care acesta a fost aplicat la momentul relevant (Kafkaris c. Ciprului [MC], nr. 21906/04, § 145, CEDO 2008, și Del Río Prada, § 90). Astfel, în acest caz, instanțele naționale au ținut cont de faptul că, pe de o parte, judecătorii, în exercitarea funcțiilor lor, erau independenți și supuși numai legii și, pe de altă parte, că revizuirea hotărârilor judecătorești era asigurată în cadrul procedurilor de apel (v art. 124 și 129 din Constituție ). Părțile nu pun la îndoială previzibilitatea acestor din urmă prevederi legale. CEDO, cauza Bădescu și alții c. României, 15 aprilie 2025
Curtea trebuie să stabilească dacă, în prezenta cauză, textul dispozițiilor legale penale aplicabile magistraților, interpretat în lumina jurisprudenței interpretative care l-a însoțit, a îndeplinit la momentul faptelor condiția previzibilității legii în ceea ce privește efectele sale (v , în acest sens, Cantoni, § 32, și Parmak și Bakır, § 65).
Instanțele naționale au statuat că judecătorii nu pot fi trași la răspundere penală pentru abuz în serviciu pe baza motivelor, chiar eronate, ale unei hotărâri judecătorești (§ 74 de mai sus). În plus, jurisprudența în cauză indică faptul că răspunderea penală a magistraților nu putea fi pusă în discuție, în ceea ce privește infracțiunea în cauză, decât în situațiile în care aceștia și-au exercitat funcțiile cu rea-credință . Pentru a se păstra calificarea abuzului în serviciu, era necesar să se facă distincția între ipoteza unei soluții date cu bună-credință unui caz și cazul în care un magistrat a interpretat în mod deliberat și cu rea-credință o normă de drept într-un mod contrar sensului acesteia, orientând astfel procesul către o soluție contrară legii și încălcând cu premeditare normele.
Condițiile care trebuiau îndeplinite pentru ca răspunderea penală a unui magistrat să fie invocată pentru abuz în serviciu cu privire la un act săvârșit în exercitarea funcțiilor sale nu erau doar clar definite, ci și reiterate în mod constant în jurisprudența națională disponibilă la momentul săvârșirii faptelor de care sunt acuzați reclamanții (§§ 74 și 75 de mai sus – a se compara cu K.A. și A.D. c. Belgiei, nr. 42758/98 și 45558/99, §§ 55-58, 17 februarie 2005, și Soros c. Franței, nr. 50425/06, § 58, 6 octombrie 2011). În plus, această interpretare jurisprudențială a întinderii infracțiunii era, în opinia Curții, conformă cu substanța acesteia (v , mutatis mutandis, Jorgic c. Germaniei, nr. 74613/01, § 109, CEDO 2007-III, și Huhtamäki c. Finlandei, nr. 54468/09, § 51, 6 martie 2012).
Reclamanții erau judecători specializați în drept penal cu mai mulți ani de vechime în sistemul judiciar . Având în vedere statutul și experiența lor, era rezonabil să se aștepte ca reclamanții să acționeze cu mare prudență și să acorde o atenție deosebită evaluării riscurilor implicate în exercitarea profesiei lor (Varvara c. Italiei, nr. 17475/09, § 56, 29 octombrie 2013; v , de asemenea, mutatis mutandis și în legătură cu un „investitor instituțional”, Soros, § 59). Totuși, la momentul respectiv, sistemul juridic românesc conținea indicii clare și convingătoare din care reieșea că era susceptibil să constituie infracțiune faptul că un judecător pronunță în mod conștient, cu încălcarea legii, o hotărâre judecătorească cauzatoare de prejudicii (§ 136 de mai sus), fără ca o astfel de calificare penală să pună sub semnul întrebării independența garantată profesiei de legea fundamentală și de documentele internaționale. Prin urmare, părțile interesate nu ar fi trebuit să aibă nicio îndoială cu privire la consecințele la care au fost expuse prin adoptarea hotărârii atacate.
Instanțele naționale erau obligate să aplice principiile stabilite atunci în jurisprudența privind răspunderea penală a unui magistrat pentru abuz în serviciu situației de fapt de care sunt acuzați reclamanții. În speță, instanțele naționale au hotărât în unanimitate că un judecător era funcționar public în sensul art. 175 C. pen. și că acesta putea fi subiectul activ al infracțiunii de abuz în serviciu . De asemenea, toți au susținut, referindu-se la jurisprudența relevantă, pe de o parte, că există o regulă generală conform căreia pronunțarea unei hotărâri judecătorești nu poate da naștere unor urmăriri penale împotriva judecătorului, care este independent și ale cărui decizii pot fi revizuite doar pe cale de apel și, pe de altă parte, că răspunderea penală a unui judecător poate fi angajată numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții, stabilite de jurisprudență .
Așa cum au indicat instanțele naționale, comportamentul de care au fost acuzați reclamanții nu a constituit pronunțarea unei hotărâri judecătorești în sine, ci faptul că au adoptat un anumit comportament înainte de pregătirea hotărârii și apoi au construit în mod conștient un raționament juridic contrar legii, cu scopul de a ajunge la o anumită soluție în cauza privind S.D., cauzând astfel un prejudiciu . Într-adevăr, autoritățile naționale au considerat că reclamanții au modificat faptele pentru a face posibilă aplicarea principiului ne bis in idem în cauza de față .. Obiectivul anchetei penale nu era de a examina legalitatea și temeinicia unei decizii pronunțate la sfârșitul unui proces – rol care aparținea exclusiv organelor de supraveghere competente prevăzute de lege – ci de a identifica, dincolo de această decizie, un comportament contrar atribuțiilor funcției și corespunzător elementului material al infracțiunii, precum și motivul actului în cauză, un astfel de comportament putând, uneori, să influențeze rezultatul care urmează a fi adoptat (§ 46 de mai sus). Astfel, instanțele naționale au făcut distincție între faptul care angaja răspunderea penală a reclamanților și pronunțarea unei decizii cu bună-credință.
Reclamanții și-au formulat plângerea în fața instanțelor naționale superioare, care au răspuns explicând structura infracțiunii și stabilind elementele constitutive ale acesteia în prezenta cauză . În mod similar, instanțele naționale au examinat argumentul primului și celui de-al doilea reclamant, conform căruia independența judecătorilor, garantată atât de legea fundamentală, cât și de textele internaționale, a împiedicat condamnarea lor pentru abuz în serviciu în legătură cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești. Aceștia au indicat, în acest sens, modul în care independența judecătorilor ar trebui interpretată și înțeleasă în lumina principiilor constituționale și a documentelor internaționale pe care le-au considerat relevante în prezenta cauză v , mutatis mutandis, Haarde c. Islandei, nr. 66847/12, §§ 129-131, 23 noiembrie 2017).
Raționamentul adoptat de instanțele naționale în hotărârile privind reclamanții a fost conform cu practica unanimă a celei mai înalte autorități judiciare competente, și anume Înalta Curte și că a fost, de asemenea, în conformitate cu jurisprudența confirmată de CCR . Astfel, în decizia sa din 7 februarie 2018, în care i s-a cerut să examineze dacă faptul că un judecător pronunțase o anumită hotărâre putea, după caz, să constituie elementul material al infracțiunii de abuz în serviciu , instanța menționată, deși recunoaște că răspunderea penală a judecătorului nu putea fi, ca regulă generală, pusă sub semnul întrebării pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești, a indicat totuși liniile directoare care trebuiau urmate pentru a stabili, în fiecare caz, dacă un astfel de act putea constitui infracțiunea în cauză . Procedând astfel, a ținut cont de dispozițiile legale interne și de textele internaționale relevante în acest domeniu și a confirmat jurisprudența națională aplicabilă în acest domeniu. Prin urmare, chiar dacă respectivele decizii ale CCR au fost, într-adevăr, ulterioare faptelor reproșate reclamanților, ele constituie totuși un element de interpretare, pe care Curtea trebuie să îl ia în considerare (Răducanu c. României (dec.), nr. 83460/17, § 66 in fine, 6 decembrie 2022).
Instanțele naționale au examinat, în lumina contextului cauzei și a probelor de care dispuneau, dacă reclamanții au comis infracțiunea de abuz în serviciu. Deși au convenit asupra principiilor aplicabile , Curtea de Apel și Înalta Curte au adoptat soluții divergente în ceea ce privește interpretarea probelor și, mai precis, existența unor probe suficiente pentru a stabili reaua-credință a reclamanților .
A doua reclamantă se plânge că a fost condamnată pentru abuz în serviciu în absența oricăror probe care să dovedească faptul că a fost influențată să pronunțe o hotărâre favorabilă lui S.D. . Dincolo de faptul că acest argument privește aprecierea probelor, o chestiune care ține în primul rând de dreptul intern și de instanțele naționale [Bochan c. Ucrainei (nr. 2) [MC], nr. 22251/08, § 61, CEDO 2015], În primul rând, instanțele naționale erau obligate în prezenta cauză să aplice dispozițiile legale relevante unei situații de fapt specifice și că Înalta Curte a expus motivele pentru care a considerat că reclamanții au ajuns în mod deliberat la o decizie favorabilă acuzatului în cauza în cauză . Instanțele naționale au adoptat, în ceea ce privește dispoziția în cauză, o interpretare compatibilă cu substanța infracțiunii și conformă cu litera legii penale citită în contextul jurisprudenței sale, o interpretare care, în plus, nu este nerezonabilă (v , mutatis mutandis, Jorgic, §§ 104-108, și Huhtamäki, § 51). CEDO, cauza Bădescu și alții c. României, 15 aprilie 2025
În ceea ce privește afirmația primei reclamante conform căreia a avut loc o inversare a jurisprudenței în cauza care o privește , soluția contestată în prezenta cauză nu decurge dintr-o inversare a jurisprudenței, ci din aplicarea principiilor dezvoltate în jurisprudență la situația specifică a reclamantelor. Nu se poate concluziona că statul nu a îndeplinit cerința previzibilității legii doar pentru că decizia de condamnare a fost izolată la nivel intern (§ 115 de mai sus), acest aspect explicându-se prin absența unor cauze anterioare referitoare la o situație strict identică (v , mutatis mutandis, Soros, § 58).
În plus, în temeiul dreptului român, competența instanței sesizate să revizuiască o decizie de clasare a procedurii se limita la verificarea legalității deciziei, excluzând temeinicia acesteia . Cu toate acestea, o astfel de decizie nu putea interpreta litera legii, așa cum era cazul deciziilor pronunțate de CCR. (mutatis mutandis, Răducanu, § 68 in fine).
În ceea ce privește argumentul reclamanților conform căruia decizia DNA din 7 august 2012 a exprimat îndoieli cu privire la modul de aplicare a cadrului juridic care reglementează răspunderea penală a judecătorilor pentru infracțiuni legate de funcțiile lor Parchetul și-a schimbat ulterior opinia și a redeschis procedura penală pe baza unor noi circumstanțe de fapt . De asemenea, consideră că evaluarea inițială a parchetului menționat nu poate, în niciun caz, înlocui interpretarea textelor legale de către instanțele naționale, cu atât mai mult cu cât este vorba de decizii pronunțate succesiv în cadrul aceleiași proceduri și referitoare la o situație de fapt particulară și la probe diferite cu care parchetul nu a avut de-a face anterior. În plus, în temeiul dreptului român, competența instanței sesizate să revizuiască o decizie de neîncepere a urmăririi penale se limita la verificarea legalității deciziei, excluzând temeinicia acesteia . Totuși, o astfel de decizie nu ar putea interpreta litera legii, așa cum a fost cazul deciziilor pronunțate de CCR (v și, mutatis mutandis, Răducanu, § 68 in fine).
În măsura în care reclamanții consideră că, din moment ce abaterea disciplinară nu a fost constatată împotriva lor, nu ar fi trebuit să fie condamnați în cadrul procedurilor penale , Curtea notează în primul rând că art. 94 din Legea nr. 303/2004 prevede că judecătorii pot fi trași la răspundere atât în cadrul procedurilor penale, cât și în cadrul celor disciplinare . Curtea observă apoi că cele două proceduri – disciplinară și penală – au vizat elemente de fapt diferite, prima fiind clasată înainte de redeschiderea procedurii penale împotriva reclamanților pentru acuzația de abuz în serviciu și fără a se face nicio referire la inițierea procedurii penale împotriva celui de-al treilea reclamant pentru acuzația de corupere pasivă în legătură cu pronunțarea hotărârii din 22 februarie 2012. Mai mult, judecătorii chemați să audieze fiecare dintre cele două seturi de proceduri au examinat aspecte diferite ale comportamentului reproșat inculpaților .
Curtea este conștientă de faptul că, în prezenta cauză, contextul factual în care au avut loc actele reproșate reclamanților s-a suprapus într-o oarecare măsură cu activitatea principală a atribuțiilor unui judecător, și anume aceea de a pronunța decizii judecătorești. Totuși, considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru ca Curtea să concluzioneze că art. de lege care interziceau abuzul în serviciu la momentul faptelor, însoțite de jurisprudența interpretativă, au fost formulate într-un mod suficient de precis pentru a permite reclamanților, ei înșiși judecători, să discearnă, într-o măsură rezonabilă în lumina circumstanțelor, că acțiunile lor riscau să le aducă o condamnare penală, fără ca garanția independenței sistemului judiciar să fie pusă în discuție. În plus, interpretarea adoptată de instanțele naționale pentru a stabili răspunderea individuală a reclamanților a fost conformă cu substanța infracțiunii în cauză.
Prin urmare, nu a existat nicio încălcare a art. 7 din Convenție.
Curtea, declară cererile nr. 22198/18 și 48856/18 admisibile, iar cererea nr. 57849/19 inadmisibil; Hotărăște că nu a existat nicio încălcare a art. 7 din Convenție. Bădescu și altele c. România CEDO Quatrième Section Affaire Bădescu et Autres c. Roumanie (Requête nr. 22198/18, 48856/18, 57849/19
Conceptul de independenta trebuie abordat din perspectiva celor doua componente ale sale respectiv, independenta institutionala si independenta judecatorului .Independenta, astfel inteleasa, nu exclude interventia instantelor de control judiciar in urma exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti.
Acest control nu vizeaza in nici un fel activitatea de judecata.
O alta garantie oferita magistratilor si care asigura independenta acestora, este data de inamovibilitate.
Art. 2 din “Principiile fundamentale ale independentei sistemului judiciar” redactate de Organizația Națiunilor Unite in 1985
In Carta europeana privind statutul judecătorilor se stipulează ca: „Statutul judecătorilor urmărește sa asigure competenta, independenta si imparțialitatea pe care, in mod legitim, orice persoana le așteaptă de la instanțe si de la fiecare judecător căruia ii este încredințată apărarea drepturilor sale. Judecătorul trebuie sa se abțină de la orice comportament, de la orice act sau manifestare de natura sa altereze efectiv încrederea in imparțialitatea si independenta lor.
Asociația Europeana a Magistraților, la Siofok, a adoptat Rezoluția din 27 septembrie – 2 octombrie 2006 in cuprinsul căreia s-a subliniat ca: „Independenta puterii judecătorești caracterizează in mod preeminent si necesar regula de drept, fiind o garanție fundamentala pentru un proces echitabil
Stipulează ca “sistemul juridic va decide in problemele care ii sunt înaintate imparțial, pe baza faptelor si in conformitate cu legea, fără vreo restricție, influenta incorecta, sugestie, presiune, amenințare sau interferenta, directa sau indirecta, din orice parte sau pentru orice motiv”. Conform art. 8, judecătorii „se vor comporta întotdeauna de așa măsură încât sa păstreze prestanța postului lor si imparțialitatea si independenta sistemului juridic”.
In Recomandarea sa nr. R (94) 12 privind independenta, eficienta si rolul judecătorilor (Principiul I.2.d), Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a stabilit ca „Judecătorii trebuie sa aibă libertate neîngrădită pentru a lua hotărârile imparțial, in conformitate cu conștiința lor si cu interpretarea pe care o dau faptelor, respectând regulile relevante stabilite de lege”.
In Proiectul de la Bangalore al Codului de conduita judiciara – 2001 adoptat de Grupul judiciar de întărire a integrității magistraților se prevede ca „independenta justiției este premisa statului de drept si garanția fundamentala a unei drepte judecați. Prin urmare, judecătorul va susține si va exemplifica independenta sistemului judiciar atat din punct de vedere individual cat si instituțional”.
In cuprinsul Proiectului de la Bangalore al Codului de conduita judiciara – 2001 adoptat de Grupul judiciar de întărire a integrității magistraților este dezvoltat conținutul principiului imparțialității si modul de aplicare al acestuia. Astfel se statuează ca : „Imparțialitatea este indispensabila exercitării funcției judecătorești. Ea este necesara nu numai hotărârii incași, ci si întregii succesiuni de etape prin care se ajunge la ea”.
Consiliul consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) in Avizul nr. 3 luând in discuție principiile si regulile privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor si in mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile si imparțialității a decis ca: „Încrederea publica in si respectul pentru sistemul juridic sunt garanțiile eficientei sistemului juridic: comportamentul judecătorilor in activitățile lor profesionale este in mod justificabil văzut de public ca fiind esențial pentru credibilitatea tribunalelor. Prin urmare, judecători ar trebui sa își îndeplinească îndatoririle fără favoritisme si fără a da dovada de prejudecați sau idei preconcepute. Nu trebuie sa ia hotărârile luand in considerare orice iese din aplicarea regulilor de drept. Atâta timp cat se ocupa de un caz sau li se poate cere acest lucru, nu trebuie sa facă in mod conștient nicio observație care ar putea sugera in mod rezonabil vreun grad de hotărâre prealabila in rezolvarea disputei sau care ar putea influenta corectitudinea lucrărilor. Trebuie sa dea dovada de respectul datorat tuturor persoanelor (părţi, martori, avocați, de exemplu) fără a face distincții bazate pe motive ilegale sau incompatibile cu îndeplinirea corecta a funcțiilor lor. Trebuie de asemenea sa se asigure ca pregătirea lor profesionala este vizibila in îndeplinirea îndatoririlor lor. Judecători trebuie de asemenea sa își îndeplinească funcțiile cu respectul cuvenit principiului tratamentului egal al parților, evitând ideile preconcepute sau discriminările, păstrând echilibrul intre părţi si asigurându-se ca fiecare este audiata in mod corect”.
in „Principiile fundamentale referitoare la independenta magistratului“, adoptate la Milano in anul 1985 si confirmate de Adunarea Generala a O.N.U. din același an, rezulta ca „independenta magistraturii trebuie garantata de către stat si enuntata in Constituție sau alta lege naţională, iar toate instituțiile guvernamentale sau altele trebuie sa o respecte” (pct.1).
Recomandarea (94) 12 a Comitetului de Miniștri al statelor membre privind independenta, eficienta si rolul judecătorilor, adoptata la 13 octombrie 1994, dorind sa promoveze independenta sistemului judiciar a elaborat mai multe reguli cu valoare de principiu.
In Recomandarea (2000) 19 a Comitetului de Miniștri al statelor membre privind rolul urmăririi penale in sistemul de justiție penala, adoptata la data de 06 octombrie 2000 la cea de-a 724-a reuniune a delegațiilor miniștrilor, la pct. 11 din capitolul „Relația dintre procurorii publici si puterea executiva si legislativa” se prevede ca „statele trebuie sa ia masurile adecvate pentru a asigura ca procurorii publici își pot efectua îndatoririle si responsabilitățile profesionale fără intervenție nejustificata sau expunere la responsabilitatea civila, penala sau de alt tip”.
CEDO, in afacerea Bradford c Danemarcei a decis ca „interesul de a proteja reputația si a asigura autoritatea magistraților este superior aceluia de a permite o discuție libera asupra impartialitatii acestora”.
In cauza Page si Oberschlick c. Austriei s-a statuat ca „activitatea justiției nu poate fi discutata fără sa se aibă in vedere anumite limite pentru a nu submina autoritatea acesteia, comandament deosebit de important intr-un stat de drept”.
In cauza Van de Hor c. Olandei, Curtea a decis ca un element al îndeplinirii conditiei independentei unui tribunal, in sensul prevederilor art. 6 din Convenție, consta in aceea ca, după pronunțarea unei hotărâri care devine definitiva si irevocabila, aceasta nu mai poate fi modificata de o autoritate nejudiciara, in detrimentul uneia dintre pârțile procesului soluționat definitiv .
In cauzele Bursuc c. României si Barbu Anghelescu c. României Curtea a retinut ca independenta procurorului militar, care a condus ancheta cu privire la polițiști poate fi pusa la îndoiala având in vedere reglementarea naţională de la data faptelor. S-a subliniat ca, in virtutea legii nr. 54/1993, procurorii militari sunt ofițeri activi, la fel ca si polițiștii, la epoca faptelor, făcând parte din structura militara, fondata pe principiul subordonării ierarhice: ei beneficiază de grade militare, bucurând-se de toate privilegiile subordonării ierarhice in materie si fiind responsabili de încălcarea regulilor disciplinei militare.
Independența procurorului militar care a condus ancheta asupra polițiștilor poate fi pusă la îndoială, având în vedere prevederile interne în vigoare la data evenimentelor. Ea subliniază în legătură cu acest aspect că, în conformitate cu Legea nr. 54/1993, procurorii militari sunt ofițeri activi, ca și polițiștii, care la data evenimentelor făceau parte din structura militară, fapt ce are la bază principiul subordonării ierarhice; aceștia dețineau grade militare, beneficiau de toate privilegiile în acest domeniu și răspundeau pentru încălcarea regulilor disciplinei militare.
În baza acestei legături instituționale, absența independenței procurorului militar s-a concretizat, în speță, în lipsa de imparțialitate în conducerea cercetărilor cu privire la polițiștii acuzați.Hotărârea din 12 octombrie 2004 în cauza Bursuc c. României[26]
Autoritățile nu au desfășurat o anchetă aprofundată și efectivă în ceea ce privește afirmațiile credibile ale reclamantului, conform cărora el a fost supus unor rele tratamente de către polițiști. Art. 3 din Convenție a fost încălcat.
Pentru ca o anchetă privind infracțiunile de omucidere sau de rele tratamente comise de către agenții statului să poată fi considerată ca efectivă, se poate considera, în general, că este necesar ca persoanele competențe să desfășoare ancheta, precum și cele care au efectuat cercetările să fie independente de persoanele implicate în evenimente (a se vedea, de exemplu, hotărârile Guler c. Turciei din 27 iulie 1998, Culegere de hotărâri și decizii 1998-IV, § 81-82, și Ogur c. Turciei, [M.C.], Cererea nr. 21.954/93, CEDO 1999-III, § 91-92). Acest lucru presupune nu numai absența oricărei legături ierarhice sau instituționale, ci și o independență practică (a se vedea, de exemplu, hotărârea Ergi c. Turciei din 28 iulie 1998, Culegere 1998-IV, § 83-84, și Kilt și alții c. Marii Britanii, Cererea nr. 30.054/96, § 114, Hotărârea din 4 mai 2001).
Independența procurorilor militari care au efectuat ancheta în privința polițiștilor poate fi pusă la îndoială, avându-se în vedere reglementarea internă în vigoare la momentul faptelor. În această privință, ea arată că, în conformitate cu Legea nr. 54/1993, procurorii militari sunt ofițeri activi, la fel ca și polițiștii la data faptelor, făcând parte din structura militară, având la bază principiul subordonării ierarhice: ei beneficiază de grade militare, se bucură de toate privilegiile în materie și răspund pentru încălcarea regulilor de disciplină militară.
O instanță națională a considerat, printr-o decizie definitivă, că ancheta a fost incompletă și a trimis dosarul la Parchetul Militar Craiova, indicându-i acestuia cercetările care trebuiau efectuate. La 11 septembrie 2002, Parchetul Militar Craiova a emis o nouă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală. Așa cum rezultă din dosarul de urmărire penală prezentat de Guvern, Parchetul nu a efectuat cercetările dispuse de către instanța militară pentru a completa ancheta. Hotărârea în cauza Barbu Anghelescu c. României[27]
„Imparțialitatea este, fără îndoială, una dintre cele mai importante cerințe ale art. 6 CEDO”. O problema dezbătuta in jurisprudența Curții a fost aceea a posibilității acordate partii de a renunța la imparțialitatea judecătorului. Affaire de Cubber c. Belgique[28]
Instituirea unui control disciplinar asupra modului în care judecătorul/procurorul înțelege să interpreteze normele de drept și probele administrate în cauza cu judecarea/soluționarea căreia a fost investit este de natură să afecteze independența acestuia, întrucât, în acest demers, judecătorul/procurorul trebuie să decidă liber, fără nicio influență sau presiune. O altă caracteristică comună legislațiilor analizate este aceea că în activitatea jurisdicțională răspunderea disciplinară a judecătorului/procurorului poate fi antrenată numai în condițiile în care este vorba de o greșeală intenționată sau de o culpă gravă nescuzabilă.
Independența și dreptul la un proces echitabil Remi c. Franței 23 aprilie 1996 Această cauză a privit respingerea de către o curte cu jurați a cererii unui inculpat francez de origine algeriană de a lua notă în mod oficial de o remarcă rasistă pretins formulată de unul dintre jurați în afara instanței și care fusese înregistrată într-o declarație a martorului dată în scris. Reclamantul s-a plâns, în special, că nu i-a fost examinată cauza de către o instanță imparțială. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție. A observat, în special, că art. 6 § 1 impunea fiecărei instanțe naționale obligația de a verifica dacă, în funcție de compunerea sa, reprezenta „o instanță imparțială” atunci când, cum a fost cazul reclamantului, era formulată o contestație care, în mod vădit, nu părea nefondată. În speță, însă, curtea cu jurați nu a efectuat un astfel de control, privându-l astfel pe reclamant de posibilitatea de a remedia, dacă se dovedea necesar, o situație contrară cerințelor Convenției. Această constatare, ținând seama de încrederea pe care instanțele trebuie să o inspire celor care se află sub jurisdicția lor, a fost suficientă pentru ca Curtea să hotărască faptul că a fost încălcat art. 6 § 1. Stanford c. Regatului Unit 28 mai 2002 (Marea Cameră) Reclamantul, condamnat anterior la închisoare pe viață, a fost liberat condiționat. A fost neîncarcerat în urma unor acuzații de fals și uz de fals, iar ministrul de interne a dispus ulterior executarea restului de pedeapsă în temeiul primei condamnări cu închisoarea pe viață. Curtea a observat, în special, că noțiunea de separare a puterilor dintre executiv și justiție a căpătat o importanță sporită în jurisprudența sa. În această cauză, competența de a decide liberarea reclamantului îi revenea ministrului de interne, nu comisiei pentru liberare condiționată. În cazul reclamantului, Curtea a hotărât, în special, că a fost încălcat art. 5 § 1 (dreptul la libertate și la siguranță) din Convenție, constatând că competența de decizie a executivului de a menține în detenție pe baza temerilor percepute cu privire la un viitor comportament infracțional cu caracter nonviolent care nu avea legătură cu condamnarea inițială pentru omucidere nu era conformă cu spiritul Convenției, cu accentul pus pe supremația statului de drept și pe protecția împotriva arbitrariului.
Luka c. României 21 iulie 2009: După ce a fost concediat în 1999 de compania pentru care lucra ca manager și șef al departamentului IT, reclamantul a introdus o acțiune în anularea respectivei decizii, solicitând, de asemenea, plata de despăgubiri. Instanțele interne i-au dat câștig de cauză în privința ambelor capete de cerere, dar au urmat alte câteva seturi de proceduri legate de calcularea despăgubirilor și executarea deciziei. Reclamantul s-a plâns că instanțele nu au fost imparțiale și independente, în special, întrucât instanța care a judecat cauza sa fusese formată din magistrați asistenți („asistenți judiciari”). Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție, considerând că susținerile reclamantului cu privire la lipsa de independență și imparțialitate a instanței au fost justificate în mod obiectiv. Pentru a stabili dacă o instanță poate fi considerată „independentă”, trebuie să se țină seama, printre altele, de modalitatea de numire a membrilor săi și de mandatul acestora, de existența unor garanții împotriva presiunilor externe și de problema stabilirii dacă organismul prezintă o aparentă independență. În cauza reclamantului, Curtea nu a negat avantajul instanțelor compuse dintr-un amestec de judecători profesioniști și magistrați asistenți în domeniile în care experiența acestora din urmă era necesară pentru a soluționa problemele specifice care ar fi putut apărea în astfel de chestiuni. În plus, a observat că acest sistem, care există întru serie de state părți la Convenție, nu era în sine contrar Convenției. Cu toate acestea, rolul și atribuțiile „asistenților judiciari”, astfel cum erau prevăzute de legislația românească la momentul faptelor, i-au făcut vulnerabili la presiunile exterioare, iar dreptul intern nu oferea suficiente garanții cu privire la independența acestora în îndeplinirea atribuțiilor lor. Printre altele, nu erau inamovibili sau protejați împotriva încetării înainte de termen a atribuțiilor lor, și puteau îndeplini alte funcții și activități atribuite acestora de organizațiile în numele cărora fuseseră aleși (patronate și sindicate).
Zand c. Austriei 12 octombrie 1978 (raportul Comisiei Europene a Drepturilor Omului1): Reclamantul a lucrat la un moment dat ca bijutier într-un atelier și a fost chemat în judecată de angajatorul său pentru repararea unui prejudiciu. S-a plâns în fața Curții că instanța pentru litigii de muncă care i-a examinat cauza nu a fost o instanță independentă și imparțială instituită de lege. Comisia Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că, în cauza reclamantului, nu a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție, constatând, în special, că instanța pentru litigii de muncă era o instanță independentă. Comisia a reamintit, în special, că termenul „independentă”, astfel cum este interpretat în jurisprudența Comisiei și a Curții, cuprinde două elemente, și anume independența instanțelor față de executiv și independența acestora față de părți. Scopul expresiei „instituită de lege” de la art. 6 § 1 din Convenție este de a garanta „că organizarea judiciară într-o societate democratică nu depinde de puterea discreționară a executivului, ci este reglementată de legi emise de Parlament”.
Kleyn și alții c. Țărilor de Jos 6 mai 2003 (Marea Cameră): Reclamanții – persoane fizice și juridice ale căror locuințe sau sedii sociale erau localizate de-a lungul sau în apropierea unei noi căi de cale ferată, în curs de construcție, plecând din Țările de Jos din portul Rotterdam până la frontiera germană – au participat la proceduri de contestare a deciziei de stabilire a rutei exacte a căii ferate. Decizia respectivă privind ruta fusese luată în temeiul procedurii prevăzute în legislația privind planificarea infrastructurii transporturilor. Reclamanții au susținut că Secția de contencios administrativ a Consiliului de Stat, care se pronunțase în litigiu, nu putea fi considerată o instanță independentă și imparțială, întrucât Consiliul de Stat exercita atât funcții consultative, oferind avize consultative cu privire la proiectele de lege, cât și funcții jurisdicționale, examinând recursurile în temeiul dreptului administrativ. Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție, constatând că temerile reclamanților cu privire la lipsa de independență și imparțialitate a secției de contencios administrativ nu puteau fi privite ca fiind justificate în mod obiectiv. Curtea a observat, în special, că, deși noțiunea de separare a puterilor dintre puterea executivă și judecătorească a căpătat o importanță sporită în jurisprudența Curții, nici art. 6, nici vreo altă dispoziție a Convenției nu obligă statele să respecte vreunul dintre conceptele constituționale teoretice în ceea ce privește limitele permise ale interacțiunii dintre puteri. Problema a fost întotdeauna de a ști, într-o cauză dată, dacă cerințele Convenției au fost respectate, iar Curtea trebuie doar să răspundă la întrebarea dacă, în circumstanțele cauzei, secția de contencios administrativ avea „aparenta” independență sau imparțialitatea „obiectivă” cerută. Gurov c. Republicii Moldova 11 iulie 2006 În urma unui litigiu cu o societate de asigurare cu privire la un contract încheiat de aceasta, reclamanta a introdus o acțiune civilă solicitând obligarea societății de asigurare să îi plătească o pensie. Reclamanta s-a plâns că nu a beneficiat de un proces echitabil în fața unei instanțe instituite de lege, ca urmare a încetării mandatului unuia dintre judecătorii care i-au judecat cauza. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție, constatând că o instanță instituită de lege nu examinase cauza reclamantei. A observat, în special, că guvernul moldovean a recunoscut că, la momentul faptelor, judecătorii al căror mandat se încheiase erau autorizați să continue să își exercite funcțiile pentru o perioadă nedeterminată, până la momentul la care președintele urma să decidă numirea lor, precum și că nu exista nicio lege care să reglementeze acest aspect. Participarea unui judecător al cărui mandat se încheiase în ședința în cauza reclamantei nu avea bază legală. În plus, practica respectivă era contrară principiului potrivit căruia organizarea judiciară într-o societate democratică nu trebuie să depindă de puterea discreționară a executivului. Maktouf și Damjanović c. Bosniei și Herțegovinei 18 iulie 2013 (Marea Cameră) Ambii reclamanți au fost condamnați de Curtea din Bosnia și Herțegovina pentru crime de război comise împotriva civililor în timpul războiului din perioada 1992-1995. Primul reclamant s-a plâns, în special, că nu a beneficiat de un proces echitabil în fața unei instanțe independente. A susținut că instanța de judecată nu a fost independentă în sensul acestei dispoziții, în special, întrucât doi dintre membrii săi fuseseră numiți de Biroul Înaltului Reprezentant pentru Bosnia și Herțegovina pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de reînnoire. Curtea a declarat inadmisibil capătul de cerere formulat de primul reclamant în temeiul art. 6 § 1 din Convenție ca fiind vădit nefondat, considerând că nu exista niciun motiv pentru a pune în discuție concluzia Curții Constituționale a Bosniei și Herțegovinei în această cauză potrivit căreia Curtea de Stat fusese independentă. A constatat, în special, că nu existau motive să se îndoiască că judecătorii internaționali ai Curții de Stat erau independenți de organele politice ale Bosniei și Herțegovinei, de părțile cauzei și de instituția Înaltului Reprezentant. Numirea judecătorilor internaționali fusese motivată în mod precis de dorința de a consolida independența camerelor pentru crime de război ale Curții de Stat și de a restabili încrederea publică în sistemul judiciar. În plus, faptul că judecătorii în discuție fuseseră detașați dintre judecătorii profesioniști din țările lor reprezenta o garanție suplimentară împotriva presiunilor externe. În mod cert, mandatul lor era relativ scurt, însă acest lucru era de înțeles, având în vedere caracterul provizoriu al prezenței internaționale la Curtea de Stat și mecanismele detașărilor internaționale.
Pentru ca instanțele să poată inspira publicului încrederea indispensabilă, trebuie să se țină seama și de aspectele de organizare internă. În cazul în care o persoană, după ce a deținut în cadrul parchetului o funcție a cărei natură presupune să instrumenteze anumite aspecte în cadrul atribuțiilor sale, se regăsește în aceeași cauză ca judecător, publicul are dreptul să aibă temerea că nu oferă suficiente garanții de imparțialitate. Este ceea ce s-a întâmplat în această cauză. Langborger c. Suediei 22 iunie 1989 Reclamantul s-a plâns, în special, de faptul că o acțiune pe care o introdusese în vederea eliminării unei clauze din contractul său de închiriere nu fusese examinată de către o instanță independentă și imparțială. Clauza în discuție stipula că chiria trebuie stabilită prin negociere între o anumită asociație de proprietari și o anumită asociație de chiriași. Limitarea examinării cauzei sale la instanța pentru litigii în materie locativă – care, la momentul la care s-a pronunțat în cauza reclamantului, era compusă din doi judecători profesioniști, respectiv doi asesori populari desemnați de Federația Suedeză a Proprietarilor și de Sindicatul Național al Chiriașilor, numiți apoi de guvern – organul național de ultim grad de jurisdicție care stabilea atât aspectele în fapt, cât și cele în drept în litigiul din speță, Curtea a hotărât că în această cauză a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție. A observat, în special, că, pentru a stabili dacă un organ poate fi considerat independent, trebuie să se țină seama, inter alia, de modalitatea de numire a membrilor săi și de mandatul acestora, de existența unor garanții împotriva presiunilor externe și de problema stabilirii dacă organismul prezintă o aparență de independență. În ceea ce privește imparțialitatea, trebuie făcută o distincție între o abordare subiectivă, care urmărește să constate convingerea personală a unui anumit judecător într-o anumită cauză, și o abordare obiectivă, și anume să se stabilească dacă judecătorul a oferit garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială justificată în acest sens. În ceea ce îi privește pe asesorii populari, Curtea a considerat dificil, în speță, să se disocieze problema imparțialității de cea a independenței. Deși aceștia din urmă păreau, în principiu, extrem de calificați să participe la judecarea litigiilor dintre proprietari și chiriași și aspectele specifice care pot apărea în astfel de litigii, Curtea a admis, totuși, că independența și imparțialitatea acestora ar putea fi puse la îndoială într-un anumit caz. În speță, nu exista niciun motiv pentru a pune la îndoială imparțialitatea lor personală, în lipsa oricărei probe. Cu toate acestea, în ceea ce privește imparțialitatea lor obiectivă și întrebarea dacă prezentau o aparență de independență, aceștia fuseseră desemnați de două asociații care aveau interesul să mențină existența clauzei de negociere, având legături strânse cu aceste asociații. Întrucât reclamantul solicita eliminarea din contractul de închiriere a respectivei clauze, se putea teme în mod legitim că asesorii populari aveau un interes comun contrar celui propriu și, prin urmare, că echilibrul de interese inerent compunerii completului instanței pentru litigii în materie locativă în alte cauze era posibil să fie afectat atunci când instanța se pronunța asupra capătului său de cerere. Faptul că din completul completului instanței pentru litigii în materie locativă făceau parte, de asemenea, și doi judecători profesioniști, a căror independență și imparțialitate nu au fost puse la îndoială, nu schimba cu nimic lucrurile în acest sens. Mustafa Tunç și Fecire Tunç c. Turciei 14 aprilie 2015 (Marea Cameră) Această cauză a privit moartea unui tânăr în timpul serviciului militar în perioada în care se afla într-o locație aparținând unei companii petroliere private pentru care jandarmeria națională furniza servicii de securitate. Reclamanții au susținut că ancheta efectuată pentru a stabili circumstanțele morții rudei lor nu a îndeplinit cerințele art. 2 (dreptul la viață) din Convenție. În hotărârea sa, Curtea a considerat că este util să ofere câteva clarificări în ceea ce privește cerința ca ancheta să fie independentă în sensul art. 2 din Convenție și, în special, să se stabilească dacă autoritățile de anchetă, în sens larg, trebuie să îndeplinească criterii de independență similare celor care prevalează în temeiul art. 6 din Convenție. Deși cerințele unui proces echitabil pot inspira examinarea aspectelor procedurale în temeiul altor dispoziții, precum art. 2 sau 3 din Convenție, nu este necesar ca garanțiile furnizate să fie în mod necesar evaluate în același mod. În cauza reclamanților, Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 2 din Convenție sub aspectul său procedural, constatând că ancheta efectuată în cauză fusese suficient de aprofundată și independentă și că reclamanții fuseseră implicați în anchetă într-o măsură suficientă pentru a le proteja interesele și pentru a le permite să își exercite drepturile. În ceea ce privește independența controlului efectuat de instanța militară, Curtea a observat, în special, că, având în vedere reglementările în vigoare la momentul faptelor, existau factori care puneau la îndoială independența statutară a instanței militare căreia i se solicitase să examineze recursul reclamanților împotriva deciziei parchetului de a nu începe urmărirea penală. În temeiul art. 2, aceste considerații nu erau suficiente în sine pentru a concluziona că ancheta a fost lipsită de independență. Art. 2 nu impune o independență absolută și, în plus, independența anchetei trebuia să fie evaluată pe baza faptelor din cazul particular. Deși a admis că nu se putea considera că entitățile care au jucat un rol în anchetă se bucurau de o independență statutară deplină, Curtea a constatat că ancheta fusese suficient de independentă în sensul art. 2 din Convenție
Lipsa influenței exterioare Sramek c. Austriei 22 octombrie 1984: Reclamanta, resortisant al Statelor Unite ale Americii, s-a plâns de o procedură în temeiul Legii tiroleze privind tranzacțiile imobiliare, prin care i-a fost refuzată autorizația de a dobândi terenuri ca străin, pe motiv că exista pericolul ca un număr excesiv de terenuri să fie dobândite de cetățenii străini. A pretins, în special, că autoritatea regională pentru tranzacții imobiliare, care îi examinase cauza, nu a fost o instanță independentă și imparțială. Aceasta din urmă era compusă, inter alia, din 3 funcționari publici din cadrul serviciilor guvernamentale ale landului cu competență în proprietatea imobiliară agricolă și forestieră, dintre care unul avea funcția de raportor. Pentru a stabili dacă o instanță poate fi considerată independentă astfel cum impune art. 6 din Convenție, aparențele pot fi, de asemenea, importante. A hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție în privința reclamantei, constatând, în special, că, atunci când, la fel ca în speță, completul unei instanțe includea o persoană aflată într-o poziție de subordonare, în ceea ce privește atribuțiile sale și organizarea serviciului său, în raport cu una dintre părți, justițiabilii pot avea îndoieli legitime cu privire la independența respectivei persoane. O astfel de situație a afectat în mod grav încrederea pe care instanțele trebuie să o inspire într-o societate democratică. Neintervenția executivului sau a legislativului într-o cauză pendinte în fața instanțelor Campbell și Fell c. Regatului Unit 28 iunie 1984 Primul reclamant, persoană privată de libertate la momentul faptelor, a pretins, inter alia, că nu a beneficiat de un proces echitabil în fața comisiei de supraveghere a vizitelor, care îl găsise vinovat de abateri disciplinare echivalente pe fond cu anumite infracțiuni. A susținut, în special, că aceste comisii nu erau privite de persoanele private de libertate ca fiind independente și că, în practică, erau o parte a executivului. Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție în ceea ce privește capetele de cerere ale primului reclamant potrivit cărora comisia de supraveghere a vizitelor nu fusese o instanță independentă și imparțială. Din faptul că membrii comisiei erau numiți de ministrul de interne, el însuși responsabil de administrarea penitenciarelor din Anglia și Țara Galilor, nu rezulta că aceștia sunt dependenți de executiv. A susține contrariul ar însemna să te îndoiești de independența judecătorilor numiți de sau la recomandarea unui ministru cu responsabilități în domeniul administrării instanțelor. Pe de altă parte, deși era adevărat că Ministerul de Interne putea transmite comisiei orientări cu privire la exercitarea funcțiilor sale, comisia nu primea instrucțiuni în domeniul atribuțiilor sale judiciare. De altfel, în ceea ce privește aspectul independenței comisiei, aceasta având atât atribuții judiciare, cât și de supraveghere, Curtea a observat, în special, că impresia pe care deținuții ar putea-o avea că membrii comisiei au legături strânse cu executivul și cu administrația penitenciarului reprezenta un factor de greutate, ținând cont, în special, de importanța maximei „justice must not only be done: it must also be seen to be done” (nu trebuie doar să se facă dreptate: trebuie să se și vadă că se face dreptate). Cu toate acestea, existența unor asemenea sentimente din partea deținuților, care era probabil inevitabilă într-un sistem carceral, nu era suficientă pentru a stabili lipsa „independenței”. Această cerință a art. 6 nu ar fi îndeplinită dacă deținuții ar fi îndreptățiți în mod rezonabil să creadă, date fiind contactele frecvente dintre o comisie și autorități, că cea dintâi este dependentă de cele din urmă; cu toate acestea, Curtea nu a considerat că simpla existență a acestor contacte, care au loc și între deținuți, ar putea justifica o astfel de impresie. Toni Kostadinov c. Bulgariei 27 ianuarie 2015 Cauza a avut ca obiect arestarea preventivă a reclamantului, fost ofițer în poliția națională, arestat pe baza suspiciunii că ar face parte dintr-un grup infracțional, și respectarea dreptului său la prezumția de nevinovăție. Reclamantul a pretins, în special, că afirmațiile făcute de ministrul de interne într-o conferință de presă, identificându-l în mod neechivoc ca fiind unul dintre cei mai influenți membri ai unei rețele de hoți, i-au încălcat dreptul la prezumția de nevinovăție. A fost încălcat art. 6 § 2 (prezumția de nevinovăție) din Convenție, constatând că afirmațiile ministrului de interne au încălcat dreptul reclamantului la prezumția de nevinovăție. După ce a reamintit că prezumția de nevinovăție este unul dintre elementele unui proces penal echitabil, încălcarea prezumției de nevinovăție poate emana nu numai de la un judecător, ci și de la alte autorități publice: președintele Parlamentului, procurorul, ministrul de interne sau ofițerii de poliție. În circumstanțele speciale ale cauzei și având în vedere poziția sa de înalt funcționar al guvernului în exercițiu, Curtea a considerat că ministrul de interne avea obligația de a lua măsurile necesare pentru a evita orice confuzie în ceea ce privește conținutul afirmațiilor sale cu privire la comportamentul și rezultatele operațiunii. Cu privire la problema neintervenției executivului sau a legiuitorului într-o cauză pendinte în fața instanțelor, v , de asemenea, printre altele: Schiesser c. Elveției, hotărâre din 4 decembrie 1979, Beaumartin c. Franței, hotărâre din 24 noiembrie 1994, Daktaras c. Lituaniei, hotărâre din 10 octombrie 2000, Sovtransavto Holding c. Ucrainei, hotărâre din 25 iulie 2002, Mosteanu și alții c. României, hotărâre din 26 noiembrie 2002, Filippini c. San Marino, decizie din 26 august 2003, Y.B. și alții c. Turciei, hotărâre din 28 octombrie 2004. Neintervenția părților în litigiu Holm c. Suediei 25 noiembrie 1993 Reclamantul, economist, angajat al Federației suedeze a industriilor la momentul faptelor, s-a plâns Curții că o acțiune pentru calomnie, introdusă de acesta împotriva autorului și a editorului unei cărți, nu fusese examinată de o instanță independentă și imparțială ca urmare a naturii politice a cauzei și, în special, ca urmare a participării a cinci membri activi ai Partidului Muncitorilor Social Democrați din Suedia („SAP”) în completul primei instanțe. A fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție, constatând că independența și imparțialitatea primei instanțe ridicau îndoieli și că temerile reclamantului în această privință fuseseră justificate în mod obiectiv. Faptul că pârâților li s-au acordat anumite garanții, tipice unui proces penal care implica jurați, și de care reclamantul nu a beneficiat ca acuzator privat, nu constituia, ca atare, un motiv legitim de a avea îndoieli privind lipsa independenței și a imparțialității. Cu toate acestea, au existat legături între inculpați și jurații care fuseseră contestați de reclamant, ceea ce putea da naștere la îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea juraților (unul dintre inculpați, editura, era deținută indirect de SAP, iar celălalt, autorul, era angajat de această companie și fusese consilier ideologic al SAP). În plus, pasajele incriminate din carte erau în mod evident de natură politică și ridicau fără îndoială probleme de interes pentru SAP. În sfârșit, întrucât competența curții de apel, similar celei a primei instanțe, era limitată de termenii verdictului juraților, viciul din procedura în fața acesteia nu putea fi soluționat printr-un recurs la cea din urmă instanță. Thaler c. Austriei 3 februarie 2005 Reclamantul, medic la momentul faptelor, a inițiat două seturi de proceduri împotriva comisiei regionale tiroleze pentru asigurări de sănătate pentru plata de onorarii medicale. A susținut, inter alia, că tariful onorariilor medicale, stabilit printr-un acord general încheiat între asociația comisiilor de asigurări sociale și comisia regională tiroleză pentru asigurări de sănătate era prea scăzută. Cauza sa a fost respinsă de comisia regională de apel, iar plângerea sa ulterioară potrivit căreia comisia de apel regională nu a fost independentă a fost respinsă de Curtea Constituțională. Reclamantul s-a plâns Curții că comisia de apel regională nu putea fi considerată o instanță independentă și imparțială. A fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție. Asesorii numiți de comisia de apel regională fuseseră desemnați și aveau legături strânse cu cele două organisme care redactaseră acordul general în discuție. În cursul primului set e proceduri, simplul fapt că cele două organisme numiseră asesorii comisiei de apel regionale era, în sine, suficient pentru a justifica temerile reclamantului cu privire la lipsa de independență și imparțialitate a comisiei. În cursul celui de-al doilea set de proceduri, cei doi asesori numiți de asociația comisiilor de asigurări sociale erau, de asemenea, înalți oficiali ai comisiei regionale tiroleze pentru asigurări de sănătate, ceea ce trebuie să fi agravat temerile reclamantului. De asemenea, lipsa de independență sau imparțialitate a comisiei de apel regionale nu a fost remediată în urma recursului; decizia acesteia nu a făcut obiectul controlului unei instanțe judecătorești, recursul în fața unei instanțe administrative fiind exclus prin lege, jurisdicția Curții Constituționale fiind limitată la probleme de drept constituțional. Lipsa influenței din interiorul sistemului de justiție Agrokompleks c. Ucrainei 6 octombrie 2011 Această cauză a privit procedura de insolvență inițiată de o societate privată împotriva celei mai mari rafinării de petrol din Ucraina, în încercarea de a-și recupera datoriile restante. Societatea reclamantă s-a plâns, în special, de caracterul abuziv al procedurii de insolvență, susținând că instanțele interne nu au fost independente sau imparțiale, având în vedere presiunea politică intensă în cauză, autoritățile statului având un interes puternic în ceea ce privea rezultatul acesteia. A fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție în ceea ce privește lipsa de independență și imparțialitate a instanțelor interne. A observat, în special, că, astfel cum au confirmat probele cu înscrisuri, diverse autorități ucrainene au intervenit în mai multe ocazii în procedura judiciară. Curtea a amintit, de asemenea, că a condamnat deja în termenii cei mai duri tentativele autorităților nejudiciare de a interveni în procedurile judiciare, considerând că acestea sunt incompatibile cu noțiunea de „instanță independentă și imparțială”. Desigur, având în vedere faptul că procedura din speță se referea la insolvabilitatea a ceea ce era, la momentul faptelor, cea mai mare rafinărie de petrol din țară și în care statul era acționar major, era firesc ca procedura să fi atras îndeaproape atenția autorităților statului. Cu toate acestea, a fost inacceptabil faptul că autoritățile nu s-au limitat la monitorizarea pasivă a procedurilor judiciare, ci au avut o ingerință flagrantă. Întinderea obligației statului de a asigura judecarea unui proces de către o instanță independentă și imparțială nu se limitează la justiție, ci implică, de asemenea, obligații ale oricărei alte autorități a statului de a respecta hotărârile și deciziile instanțelor și de a li se conforma. În plus, independența judiciară impune ca judecătorii să fie liberi de orice influențe nejustificate, inclusiv din interiorul sistemului de justiție. Faptul că, în speță, președintele Curții Superioare de Arbitraj a dat instrucțiuni directe adjuncților săi să reexamineze hotărârea prin care instanța respinsese cererea celei mai mari rafinării de petrol din Ucraina de revizuire a cuantumului datoriei sale a fost, așadar, contrar principiului independenței judiciare interne. (V , de asemenea: Parlov-Tkalčić c. Croației, hotărâre din 22 decembrie 2009. ) Garanții obiective privind cariera judecătorilor Numiri sau demiteri de către executiv sau legislativ Filippini c. San Marino 26 august 2003 (decizie privind admisibilitatea) Reclamantul, trimis în judecată pentru calomnie, a fost condamnat la plata unei amenzi. A susținut că faptul că judecătorii din San Marino erau numiți de Parlament însemna că nu era posibilă examinarea cauzei sale de către o instanță independentă și imparțială. Curtea a declarat reclamația reclamantului inadmisibilă ca vădit nefondată, constatând că simpatiile politice, care pot juca un rol în procesul numirii judecătorilor, nu pot, în sine, să dea naștere la îndoieli justificate cu privire la independența și imparțialitatea lor. Faptul că judecătorii erau aleși de Parlament nu le-a afectat independența dacă din statutul lor rezulta clar că, odată numiți, nu erau supuși niciunei presiuni și nu primeau instrucțiuni din partea Parlamentului și că acționau în deplină independență. Legislația din San Marino în discuție definea statutul judecătorilor în acest 8 sens, și simplul fapt că judecătorii erau numiți de Parlament nu justifica concluzia potrivit căreia Parlamentul dădea instrucțiuni judecătorilor în contextul atribuțiilor lor judiciare. În speță, nu exista niciun motiv obiectiv pentru a suspecta că judecătorii care au examinat cauza nu au acționat în concordanță cu statutul lor legal. În sfârșit, reclamantul nu a susținut că judecătorii în cauză au acționat în baza unor instrucțiuni sau au dat dovadă de părtinire. Clarke c. Regatului Unit 25 august 2005 (decizie privind admisibilitatea) Această cauză a privit pretinsa lipsă de independență și imparțialitate a judecătorilor de instanță locală (district judges) și a judecătorilor de instanță de apel (circuit judges) în procedurile împotriva Ministerului Justiției (Lord Chancellor’s Department). Reclamantul a pierdut procesul împotriva unei autorități locale și a unei societăți de asigurări și a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată. Nu a putut să le plătească și a fost declarat în stare de insolvență. Ulterior, reclamantul a introdus o acțiune împotriva Ministerului Justiției, susținând că a fost indus în eroare de un formular care i-a fost furnizat acestuia de instanțe în cadrul acțiunii sale inițiale. Curtea a declarat capătul de cerere al reclamantului inadmisibil ca vădit nefondat. A observat, în special, că problema esențială era aceea dacă judecătorii de instanță locală și de instanță de apel care s-au pronunțat cu privire la acțiunea reclamantului împotriva Ministerului Justiției în prima și a doua instanță, puteau fi numiți „independenți și imparțiali”, având în vedere că fuseseră numiți de Lordul Cancelar. Modul de numire a ambilor judecători a fost compatibil cu cerințele Convenției. În plus, nu exista nici o legătură ierarhică sau organizațională între judecători și Ministerul Justiției, nu a existat niciun motiv de îngrijorare sau vreun risc ca judecătorii respectivi să fie supuși la presiuni exterioare pentru a se pronunța în cauze într-un anumit mod. În plus, în ceea ce privește criteriul imparțialității subiective, în speță nu s-a pretins că vreunul din judecători fusese motivat de prejudecăți personale sau părtinire. În sfârșit, referitor la problema existenței unor elemente care ar putea da naștere unei lipse aparente obiective de independență, deși Lordul Cancelar avea competența de a-i revoca pe judecătorii de instanță locală și de instanță de apel, orice astfel de revocare făcea obiectul unui control judiciar. În plus, nu a existat nicio cauză în care competența de revocare să fi afectat imparțialitatea și, în fapt, nu a existat ca atare niciun caz de revocare a vreunui judecător de instanță locală sau de instanță de apel. Astfel, un observator obiectiv nu ar fi avut niciun motiv de îngrijorare cu privire la revocarea unui judecător în circumstanțele speței. Sacilor-Lormines c. Franței 9 noiembrie 2006 Această cauză a privit caracterul inechitabil al unei proceduri în fața Conseil d’ État ca urmare a prezenței unui anumit membru al acestui organism, care a fost ulterior numit secretar general în Ministerul Economiei, Finanțelor și Industriei, în completul care a pronunțat o hotărâre privind un litigiu între societatea reclamantă și respectivul minister. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție în ceea ce privește dreptul la judecarea de către o instanță independentă și imparțială, din cauza îndoielilor întemeiate în mod obiectiv ale societății reclamante cu privire la completul Conseil d’État care a pronunțat hotărârea în discuție. Numirea criticată era de natură să pună la îndoială imparțialitatea Conseil d’État, întrucât, în cursul procedurii în discuție, sau chiar cu ceva timp înainte, unul dintre membrii completului de judecată fusese abordat cu privire la preluarea unei poziții înalte chiar în cadrul ministerului care se opunea societății reclamante într-un număr mare de litigii semnificative. Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandei 1 decembrie 2020 (Marea Cameră) Această cauză a avut ca obiect susținerea reclamantului potrivit căreia noua curte de apel islandeză (Landsréttur), care a menținut condamnarea sa pentru infracțiuni prevăzute în Codul rutier, nu era o instanță „instituită de lege”, din cauza nelegalității numirii unuia dintre judecătorii care i-a examinat cauza. Marea Cameră a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție (dreptul la judecarea de către o instanță instituită de lege), constatând că dreptul reclamantului la judecarea de către o „instanță instituită de lege” a fost încălcat prin participarea la proces a unui judecător a cărui numire fusese subminată de nereguli grave care au afectat substanța acestui drept. În special, având în vedere implicațiile potențiale ale constatării unei încălcări și miza intereselor importante aflate în opoziție, Curtea a considerat că dreptul la judecarea de către o „instanță instituită de lege” nu trebuia interpretat în sens prea larg, astfel încât orice neregularitate în cadrul unei proceduri judiciare de numire să riște să compromită acest drept. Astfel, a formulat un control în trei etape pentru a determina dacă neregulile din procedura de numire judiciară sunt de o asemenea gravitate încât să conducă la încălcarea dreptului la judecarea de către o instanță instituită de lege. În ultimele decenii, cadrul legal al nominalizărilor judecătorilor în Islanda a cunoscut schimbări importante menite să limiteze marja discreționară a ministerului în procesul numirilor și, prin urmare, să consolideze independența sistemului de justiție. Competențele ministrului au fost intensificate și mai mult la numirea judecătorilor noii înființate curți de apel, în cadrul căreia Parlamentul a primit sarcina de a aproba fiecare candidat propus de ministrul justiției, pentru a spori legitimitatea acestei noi instanțe. Cu toate acestea, astfel cum a constatat Curtea Supremă islandeză, acest cadru juridic a fost încălcat, în special, de către ministrul justiției, la numirea a 4 dintre noii judecători ai curții de apel. Deși ministrul fusese autorizat prin lege să nu urmeze propunerea comisiei de evaluare, sub rezerva anumitor condiții, aceasta a ignorat o normă de procedură fundamentală care o obliga să își bazeze decizia pe o anchetă și o evaluare suficiente. Această normă constituia o garanție importantă pentru a-l împiedica pe ministru să acționeze din motive politice sau nejustificate care ar submina independența și legitimitatea curții de apel, iar încălcarea normei ar fi echivalentă cu restabilirea puterii discreționare pe care o deținea anterior în contextul numirilor judiciare, neutralizând astfel câștigurile și garanțiile importante ale reformelor legislative. În sfârșit, Curtea a reamintit că existau garanții juridice suplimentare în vigoare pentru a remedia încălcarea comisă de ministru, cum ar fi procedura parlamentară și protecția ultimă a controlului judiciar în fața instanțelor interne, însă toate aceste garanții s-au dovedit ineficiente, iar puterea discreționară utilizată de ministru pentru a nu se urma evaluarea comisiei de evaluare a rămas una nelimitată. V , de asemenea, printre altele: Brudnicka și alții c. Poloniei, hotărâre din 3 martie 2005, Majorana c. Italiei, decizie din 26 mai 2005, Flux c. Moldovei (nr. 6), hotărâre din 29 iulie 2008, Zolotas c. Greciei (nr. 2), hotărâre din 29 ianuarie 2013.
„Procurorul general [. . . ], luând în considerare concluziile CEDO, formulate în cauza Baka c. Ungariei (Hotărârea din 27 mai 2014), văzând proiectul unei ordonanțe de urgență transmis Consiliului Superior al Magistraturii, își exprimă îngrijorarea față de blocajul instituțional al Ministerului Public ce ar putea fi generat de recentele modificări ale legilor justiției și de asemenea față de neconstituționalitatea unora dintre prevederi.”[29]
În lumina trimiterii la hotărârea Curții, în acea speță, a existat o contestație reală și serioasă asupra unui „drept”, pe care reclamantul îl putea susține, în mod întemeiat, recunoscut de dreptul intern[30].
Încetarea înainte de termen a mandatului de președinte al Curții Supreme conferit reclamantului „nu a fost examinată de o instanță de drept comun sau de un alt organ care exercită funcții judiciare, și nici nu putea fi efectuată”. Această lipsă a controlului jurisdicțional rezultă dintr-un text de lege a cărui compatibilitate cu cerințele statului de drept este îndoielnică[31] . Curtea subliniază importanța ce trebuie acordată respectării caracterului echitabil al procedurii în cauzele care privesc revocarea sau destituirea judecătorilor.
The Court cannot but note the growing importance which international and Council of Europe instruments, as well as the case-law of international courts and the practice of other international bodies are attaching to procedural fairness in cases involving the removal or dismissal of judges, including the intervention of an authority independent of the executive and legislative powers in respect of every decision affecting the termination of office of a judge. În aceste condiții, Curtea consideră că statul pârât a adus atingere chiar esenței dreptului reclamantului de acces la o instanță[32].
Prin urmare, a existat o încălcare, în ceea ce îl privește pe reclamant, a dreptului de acces la o instanță, garantat de art. 6 § 1 din Convenție[33].
La 22 iunie 2009, reclamantul fusese ales președinte al Curții Supreme, pentru un mandat de 6 ani, de către Parlament (decizia nr. 55/2009), în conformitate cu art. 48 § 1 din Constituția din 1949. Normele care reglementează mandatul președintelui Curții Supreme nu figurau în Constituția din 1949, ci, până la sfârșitul mandatului (31 decembrie 2011), în Legea LXVI din 1997 privind organizarea și administrarea instanțelor. În temeiul Legii privind organizarea și administrarea instanțelor, președinții instanțelor figurau în categoria „șefi de instanță”, adică judecători cu funcții de conducere și administrare a instanțelor și unităților organizaționale ale magistraturii. Dacă un mandat nu se încheie pentru că perioada a expirat sau pentru că persoana a încetat să exercite funcții judecătorești, nu i se poate pune capăt decât în situațiile următoare: comun acord, demisie sau destituire . În plus, singurul motiv posibil pentru destituire este incompetența dovedită de a exercita funcții de conducere, caz în care reclamantul putea solicita controlul jurisdicțional al măsurii de destituire în fața tribunalului funcției publice .
Partea interesată putea pretinde în mod întemeiat că dreptul maghiar îi acorda protecție împotriva unei încetări a mandatului său de președinte al Curții Supreme în această perioadă. Curtea Constituțională nu a respins pe motiv de lipsă de temei juridic recursul constituțional formulat de fostul vicepreședinte al Curții Supreme împotriva încetării înainte de termen a mandatului său . Înainte de a o respinge, înalta jurisdicție a examinat temeinicia plângerii sale, astfel încât aceasta s-a pronunțat asupra litigiului în ceea ce privește dreptul fostului vicepreședinte – echivalent cu cel al reclamantului – de a-și duce la capăt mandatul.
Faptul că s-a pus capăt mandatului reclamantului ex lege, prin efectul noi legi intrate în vigoare la 1 ianuarie, în temeiul noii Legi fundamentale, nu poate anula, retroactiv, caracterul întemeiat al dreptului care îi garanta normele care erau aplicabile în momentul alegerii sale; acele norme prevedeau un mandat de președinte de 6 ani, precum și motivele specifice pentru care i s-ar fi putut pune capăt.
Suntem departe de îngrijorarea față de un blocaj instituțional al Ministerului Public.[34]
Exercitarea de „atribuții de control” presupune examinarea sau analiza permanentă și periodică a unei activități sau situații, în vederea urmăririi evoluției acestora sau luării de măsuri de remediere, iar nu simpla constatare, surprindere sau înregistrare a unei realități.
În raport cu aceste criterii, persoana care exercită îndatorirea de a verifica și emite variate permise nu are atribuții de control în sensul agravantei prevăzute în art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, încât nu poate fi subiect al infracțiunii de luare de mită în această formă calificată.
Ne apropiem astfel de delimitarea atribuțiilor de control și care constă în acea activitate complexă de verificare și analiză a unor situații, în vederea urmăririi evoluției acestora și propunerii sau chiar a luării de eventuale măsuri de remediere.
Această calitate este o componentă a atribuției generale de conducere (management) alături de aceea de organizare, administrare sau de optimizare, de coordonare sau supraveghere, componentă, la rândul ei, a autorității.
O asemenea activitate este de natură, dacă nu de a reprezenta o participare chiar la conducerea persoanelor juridice sau la luarea deciziilor, de a reprezenta o componentă de control în cadrul activității generale de conducere.
Ca atare, nu pot fi incluși la lit. c) conductorii de tren, verificatorii de contoare sau de branșamente, controlorii de poartă sau de bilete, arbitrii de fotbal etc.
Societățile comerciale de expertiză contabilă și persoanele fizice autorizate nu exercită funcții publice în sensul lit. a), nu participă la conducere exercitând atribuții de control potrivit lit. c).
Organele de conducere includ, în sens larg, după cum am arătat, și organele de administrare și control. Poziția nominală a persoanelor fizice este aceea cuprinsă în actul constitutiv.
Dacă este vorba de un conducător de fapt, infracțiunea va fi aceea de înșelăciune, și nu o infracțiune de corupție.
De regulă, funcțiile de conducere sunt cele ale consiliului director și ale membrilor comisiei de cenzori.
Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:
a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor, precum și a documentației privind aplicarea și executarea legilor necesare pentru realizarea competenței autorității sau instituției publice;
d) consilierea, controlul și auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;
f) colectarea creanțelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;
h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice[35].
Toți acești funcționari publici, indiferentă fiind denumirea funcției, sunt persoane care exercită atribuții de control ale[36] autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de denumirea funcției, în sensul O.U.G. nr. 43/2002.
‑ orice persoane care exercită atribuții de control asupra autorităților și instituțiilor publice centrale și locale (cum ar fi agenții de poliție operativi – cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor[37], alții decât agenții administrativi, de specialitate – de logistică, informatică etc.);
Servicii de interes public sunt organizate ca societăți comerciale (cabinete medicale, notari, avocați fără angajați); servicii de interes general (economic, cultural, dr. omului, asistență socială, mediu, sport); servicii de interes comunitar (cartier, obiective comune, opinii comune, cultură, orientare religioasă, profesională), utilități publice (irigații), persoane juridice de drept civil sunt partide politice, sindicate, culte.
Într‑un cuvânt, subiectul circumscris art. 1 este o persoană depozitară a autorității publice sau însărcinată cu un mandat electiv public. Persoanele fizice prevăzute la art. 1 lit. g) sunt, de exemplu, instigatorii, complicii. Ne mai gândim, de exemplu, la manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuții de control la societățile comerciale, companiile și societățile naționale, regiile autonome și la orice alți agenți economici.
În sensul larg al noțiunii de „conducere” se include și componenta coordonării, supravegherii și controlului, fără ca, în acest fel, funcțiile de conducere să devină ca atare, automat, și funcții de control. De exemplu, inspectorii au atribuții de control, însă nu de conducere, dar secretarii, având atribuții de conducere, au și atribuții de control.
Pe de altă parte, Legea nr. 215/2001[38] reglementează în Capitolul X noțiunile de „secretar”, „serviciile publice locale” și „aparatul propriu de specialitate”.
Astfel, fiecare comună, oraș sau subdiviziune administrativ‑teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului și al subdiviziunii administrativ‑teritoriale a municipiilor este funcționar public de conducere, nu de control, cu studii superioare juridice sau administrative. În mod excepțional, în funcția de secretar al comunei poate fi numită și o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat, numirea sa făcându‑se de către prefect. Secretarul se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii[39].
În concluzie, competența de urmărire penală pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 revine Direcției Naționale Anticorupție față de persoanele cu funcții de conducere sau față de persoanele cu funcții de control din cadrul autorităților publice locale, altele decât primarii, categorie arătată separat. În concret, este de competența noastră corupția secretarilor și a inspectorilor. Într‑un enunț exhaustiv ultima categorie este alăturată copulativ și, evident, nu ca o simplă enumerare. Părerea noastră este că o singură categorie (persoanele cu funcții de conducere și control) este pleonastică (dacă am interpreta sintagma ca desemnând o singură funcție).
Folosirea conjuncției copulative limitează enumerarea în modul cel mai strict, dar pozițiile nu sunt cumulative până la suprapunere.
Totodată, previzibilitatea și predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea unei astfel de calități în virtutea căreia este obligat să își modeleze conduita. Prin urmare, faptul că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care exercită atribuții de control, potrivit legii, are indubitabil un înțeles univoc, legiuitorul nefiind obligat, pentru a consfinți caracterul constituțional, să procedeze la o enumerare exhaustivă a acestora (Curtea Constituțională, Decizia nr. 361 din 24 aprilie 2012, publicată în M. Of. nr. 371 din 31 mai 2012).
Previzibilitatea și predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea unei astfel de calități în virtutea căreia este obligat să‑și modeleze conduita. Așa fiind, faptul că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care exercită atribuții de control, potrivit legii, are indubitabil un înțeles univoc, legiuitorul nefiind obligat, pentru a consfinți caracterul constituțional, să procedeze la o enumerare exhaustivă a acestora.
Potrivit art. 4 din Legea nr. 78/2000, funcționarii publici (sau alți funcționari cu atribuții de control) au obligația să declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donație directă sau indirectă ori daruri manuale primite în legătură cu exercitarea funcțiilor sau atribuțiilor lor, cu excepția celor care au o valoare simbolică.
Cei care au „recompensat‑o” având percepția unei acțiuni de control și nu a unei vizite de lucru.
Totodată, previzibilitatea și predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea unei astfel de calități în virtutea căreia este obligat să își modeleze conduita. Prin urmare, faptul că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care exercită atribuții de control, potrivit legii, are indubitabil un înțeles univoc, legiuitorul nefiind obligat, pentru a consfinți caracterul constituțional, să procedeze la o enumerare exhaustivă a acestora (Curtea Constituțională, Decizia nr. 361 din 24 aprilie 2012, publicată în M. Of. nr. 371 din 31 mai 2012).
Este adevărat că, potrivit art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, săvârșirea infracțiunii de luare de mită de către un funcționar cu atribuții de control constituie o condiție agravantă.
Prin expresia „atribuții de control”, al cărui conținut nu este explicat în Codul penal, trebuie înțeles, potrivit sensului acceptat al unor cuvinte uzuale, o activitate complexă de verificare și analiză a unor situații sau sectoare în vederea urmăririi evoluției acestora și care se desfășoară pentru moment sau periodic în baza unor sarcini și atribuții concrete menționate expres în fișa postului sau în lege.
În raport cu calitatea inculpatului de director general și președinte al consiliului de administrație al societății, îi puteau reveni atribuții de valorificare a actelor de control încheiate de cenzorii unității sau de alte organisme cu atribuții de control prin lege sau prin fișa postului sau responsabilității pe linia producției și execuției.
De altfel, parchetul nu a indicat în acest sens nici fișa postului, nici alte acte legale din care să rezulte atribuții de control pentru inculpat în calitatea avută.
Mai mult, agravanta din alin. (2) al art. 254 C. pen. anterior are în vedere pe funcționarul cu atribuții de control, care, în exercitarea acestora pretinde sau acceptă bani sau foloase necuvenite tocmai pentru a nu îndeplini un act legal legat de exercitarea atribuțiilor de control, condiție care evident nu este realizată în cauză și pentru care încadrarea juridică a faptei este corectă (Î.C.C.J. , Secția penală, Decizia nr. 4976 din 24 octombrie 2007).
nu poate fi considerat funcționar cu atribuții de control (566 din 18 februarie 1999).Nu poate fi subiect activ al infracțiunii de luare de mită, neavând calitatea de funcționar în sensul prevederilor art. 254 C. pen. anterior, angajatul care primește foloase materiale pentru a nu‑și îndeplini obligația generală de a asigura paza împotriva sustragerilor de la locul de muncă, prevăzută în contractul de muncă prin care fusese angajat în funcția de electrician (1266 din 13 mai 1998).De asemenea, fapta funcționarului însărcinat cu citirea contoarelor privind consumul de apă și cu verificarea tehnică a branșamentelor de a lua mită pentru a nu sesiza branșarea ilegală la rețeaua de apă a unui consumator se încadrează în prevederile art. 254 alin. (1), iar nu în cele ale art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, deoarece atribuțiile acestuia nu sunt de control în sensul acestui din urmă text de lege (3716 din 29 septembrie 2000)[40].
S‑a exprimat și părerea că persoanele cu atribuții de verificare, control de poartă (paznic) ar avea atribuții de control în sensul art. 254 C. pen. – I. Dumitru, Funcționarul cu atribuții de control – subiect activ al infracțiunii de luare de mită, în Dreptul nr. 8/1994, p. 61 sqq. Referitor la înființarea, organizarea și funcționarea Poliției comunitare, v Legea nr. 371/2004, abrogată la data de 1 ianuarie 2011 de art. 45 alin. (3) din Legea 155/2010.
Exercitarea de „atribuții de control” presupune examinarea sau analiza permanentă și periodică a unei activități sau situații, în vederea urmăririi evoluției acestora sau luării de măsuri de remediere, iar nu simpla constatare, surprindere sau înregistrare a unei realități.
În raport cu aceste criterii, persoana care exercită îndatorirea de a verifica și emite variate permise nu are atribuții de control în sensul agravantei prevăzute în art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, încât nu poate fi subiect al infracțiunii de luare de mită în această formă calificată.
Ne apropiem astfel de delimitarea atribuțiilor de control și care constă în acea activitate complexă de verificare și analiză a unor situații, în vederea urmăririi evoluției acestora și propunerii sau chiar a luării de eventuale măsuri de remediere.
Prin sintagma „funcționar cu atribuții de control”, în accepțiunea art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, trebuie înțeles salariatul căruia îi revine îndatorirea de a realiza o activitate complexă de verificare și analiză a unor situații, în vederea urmăririi evoluției acestora și propunerii sau luării de măsuri pentru remediere. Funcția de control presupune verificarea unor atribuții de serviciu ale persoanei controlate.În raport cu aceste criterii, gardianul public aflat în serviciu de pază la o unitate, ale cărui îndatoriri, determinate de exercitarea activității de pază, supraveghere și gardă, sunt limitate la surprinderea, constatarea și împiedicarea actelor de nerespectare a regulilor impuse de bunul mers al serviciului, nu poate fi considerat funcționar cu atribuții de control (566 din 18 februarie 1999).Nu poate fi subiect activ al infracțiunii de luare de mită, neavând calitatea de funcționar în sensul prevederilor art. 254 C. pen. anterior, angajatul care primește foloase materiale pentru a nu‑și îndeplini obligația generală de a asigura paza împotriva sustragerilor de la locul de muncă, prevăzută în contractul de muncă prin care fusese angajat în funcția de electrician (1266 din 13 mai 1998).De asemenea, fapta funcționarului însărcinat cu citirea contoarelor privind consumul de apă și cu verificarea tehnică a branșamentelor de a lua mită pentru a nu sesiza branșarea ilegală la rețeaua de apă a unui consumator se încadrează în prevederile art. 254 alin. (1), iar nu în cele ale art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, deoarece atribuțiile acestuia nu sunt de control în sensul acestui din urmă text de lege (3716 din 29 septembrie 2000)[41].
Abrogarea art. 8 este justificată, deoarece ipotezele reglementate în acest text au fost cuprinse în dispozițiile art. 308 C. pen.[42]. Art. 308 se referă la „Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”, astfel: „(1) Dispozițiile art. 289‑292, 295, 297‑301 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice. (2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime”.
previzibilitatea și predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea unei astfel de calități în virtutea căreia este obligat să își modeleze conduita. Așa fiind, faptul că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care exercită atribuții de control, potrivit legii, are indubitabil un înțeles univoc, legiuitorul nefiind obligat, pentru a consfinți caracterul constituțional, să procedeze la o enumerare exhaustivă a acestora.
De asemenea, principiul constituțional al egalității nu are semnificația uniformității, existând posibilitatea instituirii unor reglementări juridice diferite pentru situații care sunt diferite, în cazul în care aceasta se justifică în mod rațional și obiectiv. Or, Legea nr. 78/2000 constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică unei categorii de persoane clar circumstanțiate de legiuitor încă din primul articol al legii. Statutul juridic diferit al acestor persoane, din perspectiva scopului urmărit de legiuitor prin dispozițiile Legii nr. 78/2000, justifică stabilirea unui tratament juridic diferit, cum este și incriminarea mai severă a infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Așa fiind, și întrucât textul de lege criticat se aplică fără privilegii sau discriminări în toate situațiile ce implică persoane dintre cele prevăzute la art. 1 din lege, nu se poate susține încălcarea principiului egalității în drepturi ori a principiului referitor la unicitatea, imparțialitatea și egalitatea justiției. (Curtea Constituțională, Decizia nr. 1.262 din 12 octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. nr. 738 din 4 noiembrie 2010 ).
În concluzie, raportându‑ne și la art. 267 alin. (1) din noul C. pen. și, respectiv, la art. 175 din noul C. pen. , socotim că și pentru alte persoane cu atribuții de control este necesară condiția exercitării unei funcții publice de orice natură, mai corect spus decât „funcționării într‑o unitate publică”. Va fi sarcina jurisprudenței să cantoneze o explicație.
Problema de drept ce face obiectul prezentei analize constă în aceea dacă: reținerea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) este condiționată de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor sau este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuții de serviciu constatarea sau sancționarea contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor, chiar dacă infracțiunea de luare de mită nu are legătură cu aceste atribuții.
Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) prevedea că “fapta de luare de mită, prevăzută de art. 254 C. pen., dacă a fost săvârșită de o persoană care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. (2) C. pen., privind săvârșirea infracțiunii de către un funcționar cu atribuții de control”.
Potrivit art. 254 alin. (1) din C. pen. anterior (forma în vigoare anterior anului 2014), “fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi”.
Din analiza dispozițiilor legale enunțate anterior se observă că legiuitorul, pe lângă modalitatea-tip a infracțiunii de luare de mită, a reglementat și o modalitate agravată, prevăzută în alin. (2), modificat și completat cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014), determinată de calitatea specială impusă subiectului activ nemijlocit (autorului), aceea de funcționar cu atribuții și competențe speciale.
Potrivit acestei reglementări, infracțiunea de luare de mită este calificată, atrăgând un regim sancționator mai sever, atunci când fapta a fost săvârșită de o persoană care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor.
Prin urmare, ceea ce agravează infracțiunea de luare de mită este calitatea specială a subiectului activ nemijlocit, determinată prin atribuțiile acestuia de constatare sau sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor.
Dar reținerea formei agravate presupune, în mod obligatoriu, îndeplinirea condițiilor de incriminare ale variantei-tip a infracțiunii de luare de mită, fiind extinsă doar sfera subiectului activ.
Din această perspectivă și în forma agravată, fapta de luare de mită este săvârșită în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle de serviciu sau cu scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, dar nu a oricăror îndatoriri, ci doar a acelora care se circumscriu competențelor subiectului activ, respectiv funcționarului cu atribuții de constatare sau sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor.
În ceea ce privește actul pentru a cărui îndeplinire, neîndeplinire, întârziere, se pretinde, se primește, se acceptă sau nu se resping bani sau alte foloase necuvenite – ca și condiție esențială pentru existența infracțiunii – trebuie să facă parte din sfera atribuțiilor de serviciu ale funcționarului, adică să fie un act privitor la îndatoririle de serviciu ale acestuia sau un act contrar acestor îndatoriri.
În înțelesul art. 254 din C. pen. anterior, prin act se înțelege orice activitate care trebuie efectuată de funcționar în conformitate cu îndatoririle, atribuțiile, competențele de serviciu ale acestuia. Este un act privitor la îndatoririle de serviciu ale funcționarului, cel care se înscrie în limitele competenței sale, cel care cade în sarcina acestuia în conformitate cu normele care reglementează serviciul respectiv ori este inerent naturii lui.
Sintetizând, prin “act privitor la îndatoririle de serviciu” se înțelege actul care are legătură cu atribuțiile de serviciu ale subiectului activ al infracțiunii de luare de mită.
Reținem, în raport cu obiectul sesizării, elementele de particularitate prevăzute de dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014), care consacră o calificare specială a subiectului activ al infracțiunilor prevăzute de art. 254, 256 și 257 din C. pen. anterior.
Astfel, fapta de luare de mită prevăzută de art. 254 din C. pen. anterior, dacă a fost săvârșită de o persoană care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. (2) din C. pen. anterior, privind săvârșirea infracțiunii de către un funcționar cu atribuții de control.
În alineatul 2 al aceluiași articol se stipulează că fapta de dare de mită săvârșită față de una dintre persoanele care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor sau față de un funcționar cu atribuții de control se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 255 din C. pen. anterior, al cărui maxim se majorează cu 2 ani.
În ambele ipoteze, ne aflăm în prezența unor variante speciale ale infracțiunilor C. pen., elementul de particularitate fiind calificarea subiectului activ, respectiv a subiectului pasiv adiacent, în funcție de atribuțiile de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de atribuțiile de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor.
Conform art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, persoana care are, potrivit legii, atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor este acea persoană anume prevăzută în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția.
Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale.
De asemenea, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.
De asemenea, persoanele care au atribuții de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor sunt acele persoane stabilite de Codul de procedură penală sau de o lege specială.
Analizând dispozițiile legale enunțate anterior, se constată că varianta agravată a infracțiunii de luare de mită este incidență doar în ipoteza în care pretinderea, primirea, acceptarea ori nerespingerea promisiunii, respectiv darea de mită, se realizează în legătură directă cu atribuțiile persoanei care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau de judecare a infracțiunilor.
Aceste atribuții trebuie să derive din lege, fiind nesocotite de subiectul activ al infracțiunii, care a pretins, a primit ori a acceptat promisiunea de bani sau alte foloase, sau de subiectul pasiv adiacent.
Prin urmare, dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) au în vedere, exclusiv, persoana care comite fapta în exercitarea atribuțiilor sale, de constatare sau de sancționare a contravențiilor, ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor.
Pentru a fi incidente aceste norme, este necesar și obligatoriu să se constate că fapta reținută în sarcina subiectul activ se circumscrie atribuțiilor la care textul face referire. Aceste atribuții se înscriu – astfel cum s-a arătat și dezvoltat anterior -, întotdeauna, în sfera de activitate sau de competență a subiectului activ/pasiv adiacent, care îi conferă capacitatea de a efectua în mod valabil acte sau activități cu privire la constatarea sau sancționarea contravențiilor ori constatarea, urmărirea sau judecarea infracțiunilor.
În plus, interpretarea textului, în sensul arătat, satisface, pe deplin, și condiția previzibilității normei, astfel încât persoana căreia i se adresează poate să anticipeze care sunt acțiunile sau omisiunile ce pot atrage răspunderea penală în condiții agravate.
În concluzie, dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) se aplică, exclusiv, atunci când infracțiunea de luare de mită a fost săvârșită de către subiectul activ în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de constatare și sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor.
Î.C.C.J. stabilește că: Dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) se aplică doar în ipoteza în care infracțiunea de luare de mită a fost săvârșită de făptuitor în legătură cu atribuțiile de serviciu ale acestuia privind constatarea sau sancționarea contravențiilor. DECIZIE nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă în interpretarea și aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuții de serviciu constatarea ori sancționarea contravențiilor indiferent dacă infracțiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor sau reținerea formei agravate este condiționată de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor” Î.C.C.J. , Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept în Materie Penală Dosar nr. 3.838/1/2016
Atribuțiile de control – acea activitate complexă de verificare și analiză a unor situații, în vederea urmăririi evoluției acestora și propunerii sau chiar a luării de eventuale măsuri de remediere.
Această calitate este o componentă a atribuției generale de conducere (management) alături de aceea de organizare, administrare sau de optimizare, de coordonare sau supraveghere, componentă, la rândul ei, a autorității.
O asemenea activitate este de natură, dacă nu de a reprezenta o participare chiar la conducerea persoanelor juridice sau la luarea deciziilor, de a reprezenta o componentă de control în cadrul activității generale de conducere.
Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:
a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor, precum și a documentației privind aplicarea și executarea legilor necesare pentru realizarea competenței autorității sau instituției publice;
d) consilierea, controlul și auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;
f) colectarea creanțelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;
h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice[43].
Toți acești funcționari publici, indiferentă fiind denumirea funcției, sunt persoane care exercită atribuții de control ale[44] autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de denumirea funcției, în sensul O.U.G. nr. 43/2002.
Într‑un cuvânt, subiectul circumscris art. 1 este o persoană depozitară a autorității publice sau însărcinată cu un mandat electiv public. Persoanele fizice prevăzute la art. 1 lit. g) sunt, de exemplu, instigatorii, complicii.
În sensul larg al noțiunii de „conducere” se include și componenta coordonării, supravegherii și controlului, fără ca, în acest fel, funcțiile de conducere să devină ca atare, automat, și funcții de control.
Previzibilitatea și predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea unei astfel de calități în virtutea căreia este obligat să își modeleze conduita. Prin urmare, faptul că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care exercită atribuții de control, potrivit legii, are indubitabil un înțeles univoc, legiuitorul nefiind obligat, pentru a consfinți caracterul constituțional, să procedeze la o enumerare exhaustivă a acestora (Curtea Constituțională, Decizia nr. 361 din 24 aprilie 2012, publicată în M. Of. nr. 371 din 31 mai 2012).
Previzibilitatea și predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea unei astfel de calități în virtutea căreia este obligat să‑și modeleze conduita. Așa fiind, faptul că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor care exercită atribuții de control, potrivit legii, are indubitabil un înțeles univoc, legiuitorul nefiind obligat, pentru a consfinți caracterul constituțional, să procedeze la o enumerare exhaustivă a acestora.
Potrivit art. 254 alin. (2) C. pen. anterior, săvârșirea infracțiunii de luare de mită de către un funcționar cu atribuții de control constituie o condiție agravantă.
Prin expresia „atribuții de control”, al cărui conținut nu este explicat în Codul penal, se înțelege o activitate complexă de verificare și analiză a unor situații sau sectoare în vederea urmăririi evoluției acestora și care se desfășoară pentru moment sau periodic în baza unor sarcini și atribuții concrete menționate expres în fișa postului sau în lege.
Legea organizării judiciare și Constituția oferă garanții de independență și imparțialitate a judecătorilor, în special în ceea ce privește modalitatea de numire, inamovibilitatea și stabilitatea. CEDO HOTĂRÂREA din 3 martie 2009 în Cauza Băcanu și Societatea Comercială “R” – S.A. c. României (Cererea nr. 4.411/04) , M. Of. nr. nr. 484 din 13 iulie 2009
Dacă comentează deciziilejudecătorești, executivul și legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independența puterii judecătorești sau ar slăbi încrederea publicului în justiție. De asemenea, acestea ar trebui să evite acțiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenția lor de a respecta deciziile judecătorilor, altele decât cele prin care își manifestă intenția lor de a formula o cale de atac (pct. 18 din Recomandarea CM/Rec 2010-12).[45]
Dispozițiile art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen., ce reglementează infracțiunea de abuz în serviciu, sunt constituționale, în măsura în care prin sintagma “îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege “îndeplinește prin încălcarea legii”. Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016,
Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui act din categoria celor care intră în atribuțiile de serviciu ale funcționarului public, în vederea reținerii infracțiunii de abuz în serviciu, trebuie să se raporteze la atribuții prevăzute într-un act normativ cu putere de lege. De asemenea, ca urmare a pronunțării Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016, infracțiunea de abuz în serviciu a devenit o incriminare subsidiară, aplicabilă în situația în care nu există o dispoziție legală distinctă, care să incrimineze încălcarea de către funcționarul public a respectivelor obligații legale. Totodată, prin aceeași decizie, § 85, instanța de contencios constituțional a reținut că o “vătămare a drepturilor sau intereselor legitime” presupune afectarea, lezarea unei persoane fizice sau juridice în dorința/preocuparea acesteia de a-și satisface un drept/interes ocrotit de lege. În acest context s-a constatat că vătămarea intereselor legale ale unei persoane presupune orice încălcare, orice atingere, fie ea fizică, morală sau materială, adusă intereselor protejate de Constituție și de legile în vigoare, potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului. Gama intereselor (dorința de a satisface anumite nevoi, preocuparea de a obține un avantaj etc.) la care face referire textul legal este foarte largă, ea incluzând toate posibilitățile de manifestare ale persoanei potrivit cu interesele generale ale societății pe care legea i le recunoaște și i le garantează. Este totuși necesar ca fapta săvârșită de funcționarul public să prezinte o anumită gravitate, pentru a putea fi încadrată potrivit dispozițiilor art. 246 din C. pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C. pen., ce incriminează infracțiunea de abuz în serviciu. S-a arătat, în acest sens, că, în caz contrar, neexistând gradul de pericol social al unei infracțiuni, fapta atrage, după caz, numai răspunderea administrativă sau disciplinară.
Reținerea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu presupune nu doar neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către un funcționar public a atribuțiilor sale de serviciu, reglementate prin legi sau acte normative de nivelul legii, ci și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute în ipoteza normei de incriminare, așa cum acestea au fost analizate în considerentele Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016. Așa fiind, faptele de abuz în serviciu trebuie să cauzeze o pagubă sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, să fie săvârșite cu intenție directă sau indirectă și să prezinte un anumit grad de pericol pentru valorile sociale ocrotite prin normele juridice de incriminare a abuzului în serviciu, de natură a atrage răspunderea penală a funcționarului public, și nu angajarea altei forme de răspundere juridică.
Sarcina aplicării principiului ultima ratio revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea. Responsabilitatea de a reglementa și aplica, în acord cu principiul anterior menționat, prevederile privind abuzul în serviciu ține atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern), cât și de organele judiciare – Ministerul Public și instanțele judecătorești -, indiferent dacă subiectul activ este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare.
Textul criticat prevede o obligație cu caracter general, a funcționarilor publici, de a-și îndeplini îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea, precum și obligația acestora de a se abține de la orice faptă prin care ar putea crea prejudicii persoanelor fizice sau juridice, sau care ar aduce atingere prestigiului funcției publice cu care au fost învestiți. Această obligație este reglementată în vederea asigurării îndeplinirii de către funcționarii publici, cu corectitudine, profesionalism și probitate, a atribuțiilor ce le revin.
O normă juridică din cuprinsul unui act normativ de nivelul legii, care prevede obligații ale funcționarilor publici, cum este și cea de la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, criticată de autorul excepției, nu poate fi exclusă de plano din sfera mecanismului juridic mai sus arătat, ce are ca rezultat reținerea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dar nici nu poate fi inclusă, de principiu, în aceasta, încadrarea unei fapte drept infracțiune de abuz în serviciu urmând a fi făcută, prin raportare la o asemenea reglementare, de către organele judiciare, în fiecare caz concret, în funcție de condițiile săvârșirii ei și de gravitatea urmărilor produse.
Dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 nu pot constitui per se un “suport” al infracțiunii de abuz în serviciu, așa cum le denumește autorul excepției, ci potențiale prevederi de raportare a normelor ce reglementează infracțiunea anterior menționată, condamnarea unei persoane, ca urmare a încălcării lor, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu urmând a se materializa în urma constatării de către organele judiciare, in concreto, a îndeplinirii condițiilor mai sus analizate.
Toate aceste aspecte sunt valabile, atât pentru prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cât și pentru toate actele normative de nivelul legii ce reglementează obligații ale funcționarilor publici, fără, însă, ca, în acest fel, să fie încălcate standardele de calitate a legii, prevăzute la art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. Aceasta întrucât lăsarea la latitudinea organelor judiciare a aprecierii referitoare la întrunirea elementelor constitutive ale unei infracțiuni, în general, și a infracțiunii de abuz în serviciu, în special, așa cum aceste elemente constitutive au fost circumstanțiate printr-o decizie a Curții Constituționale, respectiv Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, nu este de natură a conferi un caracter neclar, imprecis sau imprevizibil dispozițiilor legale ce urmează a fi astfel interpretate și aplicate. Curtea Constituţională, Decizia 202/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
„Din perspectivă instituțională, cazurile de mituire a funcționarilor străini necesită capacități specifice de investigare, inclusiv abilitatea de a urmări fluxurile financiare între jurisdicții, de a obține probe prin asistență judiciară reciprocă și de a evalua mecanismele de conformitate corporativă. Consolidarea acestei capacități în cadrul instituțiilor naționale este esențială pentru ca aplicarea legii să fie credibilă și consecventă.
La începutul anului 2025, DNA a formulat acuzații împotriva unei companii controlate de un cetățean străin care opera în România. Compania în cauză este acuzată că ar fi încercat să mituiască un funcționar public străin în legătură cu un contract de furnizare de combustibil la baza militară Mihail Kogălniceanu, un activ strategic critic. Această anchetă a fost desfășurată în strânsă coordonare cu autoritățile din Statele Unite. Cazul reflectă atât natura transfrontalieră a mitei străine, cât și importanța practică a cooperării internaționale în investigarea unor astfel de fapte.
În calitate de jurisdicție supusă evaluării periodice de către Grupul de Lucru Anti-Mită al OCDE, România a beneficiat de recomandări structurate și de perspective comparative. Aceste evaluări au evidențiat domeniile care necesită îmbunătățiri, inclusiv necesitatea de a clarifica definiția juridică a funcționarului public străin, de a consolida sancțiunile și de a extinde cadrul răspunderii penale a persoanelor juridice.”[46]
Una dintre principalele funcții interne ale statului o constituie funcția de apărare a ordinii de drept, precum și a drepturilor şi a libertăților persoanelor. Acest rol al statului se realizează esențial prin intermediul organelor judiciare. În cadrul arhitecturii constituționale a statului de drept, autoritatea judecătorească are datoria de a-și exercita activ rolul său pentru garantarea unei vieți sigure, în conformitate cu principiile și valorile constituționale, respectiv valorile euro-atlantice asumate, prevenind şi sancționând faptele antisociale comise de membrii comunității, lato sensu.
În momentul actual, sistemul judiciar este complet disfuncțional, atât în ansamblul său, cât și la nivelul fiecărei componente în parte, afirmă Asociația “Inițiativa pentru Justiție”[47]
Independența magistraturii este o stare de spirit; în fond, este o problemă de civilizație; este o problemă de cultură; este o problemă de conștiință personală, individuală, a fiecărui magistrat.
BIBLIOGRAFIE
jud. Ana Cristina Labus, proc. dr. Tamara Manea Independenta si impartialitatea magistratului. Legislație, doctrin[, jurisprudență, 11 ianuarie 2009 , JURIDICE.ro;
Tamara Manea, Independența magistratului și răspunderea disciplinară a acestuia. Elemente de drept comparat Revista Institutului Național al Justiției nr.4, 2014 ;
[2] În cauză, prof. univ. dr. Florin Streteanu a fost judecător ad-hoc. Hotărârea din 15 aprilie 2025 în cauza Bădescu și altele c. România CEDO Quatrième Section Affaire Bădescu et Autres c. Roumanie (Requêtenr. 22198/18, 48856/18, 57849/19, https://www.clujust.ro/cedo-a-confirmat-condamnarea-a-trei-judecatoare
[3] Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale si a protocoalelor adiționale la aceasta convenție, 18 mai 1994, M.Of. nr.135 din 31 mai 1994
[6] Cu privire la domeniul public V L.Giurgiu, Domeniul public, ED. tehnică, București, 1997, pp. 69 sqq. Cu privire la serviciile publice V A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Nemira, București 1996, p.103 și p.106. Subliniem că institutele de cercetări sunt organizate ca servicii publice (de învățământ – institute pedagogice conform Decretului nr.228/1976; de medicină legală – Decretul nr.446/1966); ca persoane juridice (fundații) pe baza Legii persoanei juridice din 1924; cele mai multe, ca R.A. în cadrul sau sub coordonarea unor interese (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Clinico-Farmaceutică, potrivit H.G. nr.1314/1996); iar cele mai multe ca societăți comerciale (V H.G. nr.1284/1990; H.G. nr.100/1991 modificată prin O.G. nr.25/1995). Până la reorganizarea lor vor avea, generic, regimul R.A.
[7] I.Ionescu-Dolj, Comentare, în “Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. II, Partea specială, I, Socec, București, 1937,pp.129 sqq.
[8] V T.R. Popescu-Brăila, Drept civil, București, 1993, pp. 48 sqq.
[9] Nu pot constitui nici infracțiunea prevăzută în art. 165 C.pen. la care subiectul pasiv îl constituie tot o unitate de interes public
[10] V și A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Nemira, București, 1996, vol.I, pp.107, 324 și 327
1 I.Ionescu-Dolj, Comentare, în “Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. II, Partea specială, I, Socec, București, 1937, pp.129 sqq.
2 Publicată în M.Of. nr.289 din 14 noiembrie 1996.
3 De asemenea, amintim că titlul III al codului privea infracțiunile contra administrației publice.
4 Decretul nr.192, publicat în B.Of. nr.67 din 5 august 1950.
5 V V.Dongoroz ș.a., Explicații teoretice … vol. IV, pp.75 sqq.
6 Șt.Daneș, Comentariuîn Colectiv, “Codul penal al R.S.R. comentat și adnotat”, Partea generală, ED. Științifică, București, 1972, p.698-700.
[11] T.R. Popescu-Brăila, Drept civil, București, 1993, pp. 48 sqq.
[12] În principiu, noțiunile trebuie folosite cu același conținut în orice ramură de drept, dacă este posibil. Atunci când legiuitorul dorește, el se poate depărta de la sensul general definit. Funcționarul trebuie să fie întotdeauna în serviciul unei unități (în sensul alin. 1 al art.147 C.pen. ) sau în serviciul unei alte persoane juridice.
9 Actul solicitat urmează a se îndrepta, în viitor, spre autoritățile publice, dar, deocamdată până la prezentarea sa unei autorități, nu se poate considera ca emanând de la o unitate publică.
[16] Î.C.C.J. , Secția penală, sentința nr. 331 din 19 februarie 2009, dosar nr. 3578/1/2006. În hotărâre se arată că prețurile mărfurilor se stabilesc pe baza cererii și a ofertei. Activitățile comerciale trebuie să se desfășoare cu bună credință și potrivit uzanțelor cinstite și în acord cu scopul urmărit de comercianți, și anume obținerea de profit. Nu există nici o dispoziție legală care să limiteze prețurile, atât timp cât bunurile satisfac o necesitate economică.
[17] Liliana Năstase si Ionel Stoica , Ziua în care Justiția a învins anticorupția , Adevărul , 30 Septembrie 2009. Primul caz de mare corupție monitorizat de Uniunea Europeană s-a încheiat la instanța supremă cu o achitare, în ciuda prejudiciului estimat la 2,5 milioane de euro. Completul de 9 judecători al instanței supreme l-a achitat definitiv pe Ion Dumitru , în dosarul „Romsilva 1“.
În anul 2006, I. D. , fost director general Romsilva – instituție de interes public care are drept scop administrarea întregului fond forestier național –, a fost trimis în judecată alături de șapte membri ai unor comisii de licitație cu care, în 2004, ar fi atribuit ilegal opt contracte de achiziție publică firmelor A. H. Com SRL, R. SRL, E. Trading SRL și R. Com SRL, controlate de omul de afaceri A. F. , patronul magazinului „H. VIP“. Prejudiciul cauzat unei instituții de stat prin achiziții inutile la prețuri halucinante era calculat la 10 milioane de lei (aproximativ 2,5 milioane de euro). Procurorii D. N. A. au mai încercat, fără succes, să demonstreze instanței că Romsilva nu este o societate comercială înființată de I. D. cu bani proprii, astfel încât să-i poată cheltui discreționar, ci e o instituție publică. Judecătorii nu au găsit nimic ilegal cu privire la prețurile supraevaluate cu care Romsilva a achiziționat diverse bunuri, fiind vorba de economia de piață. Romsilva a cumpărat, de la A H g Com, 50.000 de cartușe cu glonț pentru care a plătit 900.000 de lei, deși firma le procurase cu doar 1.855 de lei. Pe lângă muniție, pistoale și puști supraevaluate, Romsilva a mai achiziționat 400 de cravate și 400 de ace de cravată, la prețuri de 20.000 de ori mai mari decât cele reale. Despre prețurile la cravate de 540 de lei/bucata sau la ace de cravată de 210 lei/bucata, I . D. a spus în instanță că „prețurile bunurilor de la licitație consider că n-au fost nici cele mai mici, nici cele mai mari față de cele mondiale, având în vedere raportul calitate-preț”. El a explicat că acele de cravată și cravatele erau oferite de Crăciun în coșuri de răchită, alături de o sticlă de vin sau de țuică, un salam vânătoresc, o figurină Moș Crăciun, alte dulciuri și că banii alocați pentru cadouri au fost luați din bugetul propriu al regiei, și nu din cel alocat de stat. Romsilva a achiziționat 1.000 de astfel de asigurătoare cu cifru pentru revolvere. Judecat și pentru cumpărarea unui tanc. I. D. a fost trimis în judecată, în iulie 2007, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, împreună cu șase persoane din conducerea Regiei și un om de afaceri, într-un alt dosar, denumit „Romsilva II”, fiind acuzat că a aprobat achiziționarea unui tanc, modificat în buldozer cu macara, a 20 de arme tranchilizante și a altor accesorii. În cazul tancului, procurorii au afirmat că a fost achiziționat cu un adaos de 1.744%, iar Regia a cerut în instanță despăgubiri de 868.569 de lei. Utilajul era un vehicul de tip militar model 1978, construit pe un sașiu de tanc tip T34, consuma 80 de litri de motorină pe oră și era necorespunzător activităților de tip forestier.
[18] Curtea Constituțională, decizia nr. 178/1998 M. Of. , nr. 77 din 24 februarie 1999. V și decizia nr. 1 din 7 septembrie 1993 M. Of. nr. 232/1993
[19] Curtea Constituțională, decizia nr. 294 din 8 iulie 2003 M. Of., nr. 571 din 8 august 2003
[21] V și Gh. Diaconescu, C. Duvac, Tratat de drept penal.
[22] LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003 M.Of. nr. 903 din 5 octombrie 2004
[26] M.Of.nr. 452 din 27 mai 2005 A fost încălcat art. 3 din Convenție, ca urmare a faptului că autoritățile nu au desfășurat o anchetă amănunțită și eficientă în legătură cu tratamentul menționat; a fost încălcat art. 6 alin. 1 din Convenție.
[29]https://www.g4media.ro/procurorul-general-noua-oug-pe-legile-justitiei-poate-duce-la-un-blocaj-institutional-la-nivelul-ministerului-public-si-contine-prevederi-neconstitutionale, 19 februarie 2019
[30]https://hudoc.echr.coe.int, v, mutatis mutandis, Vilho Eskelinen and others c Finland, § 41, și Savino and others c Italy, nr. 17214/05, 20329/05 și 42113/04, §§ 68-69, 28 aprilie 2009. Independența magistraturii și inamovibilitatea judecătorilor. Caracterului echitabil al procedurii . Revocarea sau destituirea judecătorilor , https://dorin.ciuncan.com/
[31] Vilho Eskelinen și alții, § 64, și Tsanova-Gecheva c Bulgaria, § 87,
[32] CEDO, Marea Cameră, Hotărârea din 23 iunie 2016, Cauza Baka c Ungariei, (Cererea nr. 20261/12), § 121
[35] V Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007.
[36] Într‑o interpretare, vechea formulă „în cadrul” nu poate fi asimilată celei de „ale”, întrucât autoritățile sau instituțiile vor fi controlate, nefiind vorba de controlul propriu al activității din interiorul acestora.
[37] Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor publicată în M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001 dispune că pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale.
Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.
Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, publicată în M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002 stabilește categoriile de polițiști, pe corpuri și grade profesionale, și anume Corpul ofițerilor de poliție și Corpul agenților de poliție. Poliția Română are, printre altele, ca atribuții principale:
‑ constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii;
exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materialelor explozive, asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții și materii explozive, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;
‑ exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive și nucleare, substanțelor toxice și stupefiante, precum și asupra altor obiecte și materii supuse autorizării, potrivit legii;
‑ supraveghează și controlează circulația pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, și colaborează cu alte autorități publice, instituții, asociații și organizații neguvernamentale, pentru îmbunătățirea organizării și sistematizării circulației, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecționarea pregătirii conducătorilor auto și luarea unor măsuri de educație rutieră a participanților la trafic;
‑ desfășoară activități specifice de poliție în domeniul transporturilor feroviare, navale și aeriene;
‑ exercită controlul asupra legalității stabilirii domiciliului sau reședinței cetățenilor români și străini aflați pe teritoriul țării, în condițiile legii (Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în M. Of. nr. 307 din 25 aprilie 2014).
[38] Legea administrației publice locale, republicată în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în M. Of. nr. 621 din 18 iulie 2006, și rectificată în M. Of. nr. 776 din 13 septembrie 2006, dându‑se textelor o nouă numerotare. Ulterior, legea a mai fost republicată în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007.
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în M. Of. nr. 204 din 23 aprilie 2001 și, ulterior adoptării, a mai fost modificată și completată prin:
‑ O.U.G. nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în M. Of. nr. 271 din 25 mai 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 738/2001, publicată în M. Of. nr. 802 din 14 decembrie 2001;
‑ Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în M. Of. nr. 288 din 29 aprilie 2002;
‑ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003;
‑ Legea nr. 141/2004 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în M. Of. nr. 396 din 4 mai 2004, rectificată în M. Of. nr. 410 din 7 mai 2004;
‑ Legea nr. 340/2004 privind instituția prefectului, publicată în M. Of. nr. 658 din 21 iulie 2004;
‑ Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004.
‑ O.U.G. nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014.
[39] Vorbim de art. 116 al legii. La acest articol a fost adăugat un alin. (11) prin Legea nr. 131 din 24 iunie 2008. Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcția de secretar, precum și funcții de conducere din aparatul propriu de specialitate al unității administrativ‑teritoriale/subdiviziunii administrativ‑teritoriale constituie vechime în specialitate.
[40] S‑a exprimat și părerea că persoanele cu atribuții de verificare, control de poartă (paznic) ar avea atribuții de control în sensul art. 254 C. pen. – I. Dumitru, Funcționarul cu atribuții de control – subiect activ al infracțiunii de luare de mită, în Dreptul nr. 8/1994, p. 61 sqq. Referitor la înființarea, organizarea și funcționarea Poliției comunitare, V Legea nr. 371/2004, abrogată la data de 1 ianuarie 2011 de art. 45 alin. (3) din Legea 155/2010.
[41] S‑a exprimat și părerea că persoanele cu atribuții de verificare, control de poartă (paznic) ar avea atribuții de control în sensul art. 254 C. pen. – I. Dumitru, Funcționarul cu atribuții de control – subiect activ al infracțiunii de luare de mită, în Dreptul nr. 8/1994, p. 61 sqq. Referitor la înființarea, organizarea și funcționarea Poliției comunitare, V Legea nr. 371/2004, abrogată la data de 1 ianuarie 2011 de art. 45 alin. (3) din Legea 155/2010.
[42] Codul penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, cu modificările aduse prin Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
[43] V Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007.
[44] Într‑o interpretare, vechea formulă „în cadrul” nu poate fi asimilată celei de „ale”, întrucât autoritățile sau instituțiile vor fi controlate, nefiind vorba de controlul propriu al activității din interiorul acestora.
[45] Independența puterii judecătorești și limitarea comentariilor executivului și legislativului, https://dorin.ciuncan.com Limitarea comentariilor se referă doar la procedurile judiciare. Referitor la problemele privind administrarea justiției (în general), în recomandare nu există alte restricții morale.
[46] DNA, Conferință OCDE – Investigarea infracțiunii de mituire a funcționarilor publici străini, 11 iunie 2025, https://www.dna.ro/comunicat
Imaginea exprimă caracteristicile exterioare, fizice ale persoanei, și nu însușiri comportamentale. Este vorba de trăsăturile fizice ale persoanei, iar noțiunea a fost extinsă și la voce, care este considerată a fi un atribut al personalității. D.Pavel, C.Turianu, Calomnia prin presa, Ed. Șansa, 1996
Natura juridică a dreptului la propria imagine este controversată. Opinia dominantă este aceea potrivit căreia acest drept deriva din dreptul la viață privată, respectul acesteia presupunând și respectul imaginii fiecărei persoane. https://nomenius.ro/dreptul-la-propria-imagine. Dreptul la propria imagine are anumite particularități care îi imprimă o anumită independență față de dreptul la viată privată. După cum s-a remarcat, „nu se poate pune semnul egalității intre faptele cere lezează dreptul la propria imagine si cele care lezează viața privată, deoarece nu este exclus ca intre imaginea reproșată si viața privată să nu existe nici o legătură” P. Andrei, E. Safta-Romano, Protecția juridică a dreptului la propria imagine, „Dreptul” nr.5-6/1993, p.49
Constituţia României limitează, prin art. 30 alin. (6), exercițiul libertății de gândire si de exprimare, potrivit căruia libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.
Art. 26 din Constituţia României recunoaște dreptul la viața intimă, familială si privată: „Autoritățile publice respectă şi ocrotesc viața intimă, familială şi privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile şi libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”, acesta fiind în strânsă legătură cu principiul inviolabilității domiciliului (art. 27) şi al secretului corespondenței (art. 28).https://avocativan.ro/respectarea-vietii-private
Dreptul la imagine este reglementat în art. 73 din Codul civil ca fiind un drept fundamental nepatrimonial care se bazează pe asigurarea respectului față de autonomia personală și integritatea individuală în societate. Acesta are ca scop protejarea identității persoanei, a vieții sale intime, a relațiilor sale personale și se referă la controlul pe care o persoană îl are asupra utilizării propriei imagini în spațiul public. Prin art. 257 Cod civil, legiuitorul a recunoscut dreptul la imagine și persoanelor juridice. https://nexumlegal.ro/dreptul-la-imagine-cand-ne-este-incalcat-si-cum-ni-l-putem-proteja/
Noul Cod penal sancționează și instalarea unor dispozitive de supraveghere în locuința persoanelor subiect pasiv al acestor infracțiuni. Răspunderea penală pentru aceste fapte este atrasă prin mecanisme ținând de protecția dreptului la viață privată, așa cum acesta a fost definit în art. 8 CEDO, art. 26 din Constituția noastră și art. 71 al Noului Cod civil, mai exact, într-o corelație directă cu protecția acordată vieții private care se desfășoară în interiorul domiciliului și a celei de care beneficiază conversațiile private indiferent de locul unde se desfășoară. Aceste soluții legislative urmează unei serii de decizii ale CEDO în favoarea celor care au fost supuși unor imixtiuni ilegale în viața privată, statele implicate eșuând în a asigura un echilibru corect între interesele în cauză.
CEDO a constatat, în repetate rânduri, folosind o logică extensivă, faptul că imaginea persoanei este un atribut al personalității sale, atribut care are un rol esențial în exercitarea dreptului la autodeterminare, drept care se subscrie în mod tradițional conținutului noțiunii de „privacy”. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005 Cauza von Hannover vs Germany (no. 2), Cauza Reklos and Davourlis vs Greece,https://www.juridice.ro/534040/apararea-dreptului-la-viata-privata-prin-mijloace-de-drept-penal.html
Libertatea de exprimare reprezintă un fundament esențial al societății democratice, presa jucând un rol important în diseminarea informației. Presa se identifică ca un „câine de pază public” și trebuie să respecte anumite obligații: să nu depășească anumite limite, în special cu privire la reputația și drepturile altor persoane și să difuzeze informații de interes general.
Imaginea unei persoane este unul din principalele atribute ale personalității sale, având în vedere că exprimă originalitatea sa și îi permite să se diferențieze de ceilalți. Dreptul persoanei la protejarea imaginii sale constituie, astfel, una din condițiile esențiale ale dezvoltării sale personale. Aceasta presupune, în principal, stăpânirea de către individ a imaginii sale, care include, în special, posibilitatea acestuia de a refuza publicarea sa. (von Hannover vs Germaniei (nr. 2), hotărârea Marii Camere din 7 februarie 2012, § 96). Libertatea de exprimare include publicarea de fotografii […] Totuși, este vorba despre un domeniu în care protecția reputației și a drepturilor altora are o importanță deosebită, având în vedere că fotografiile pot conține informații foarte personale sau chiar intime cu privire la un individ sau familia acestuia .von Hannover vs Germaniei (nr. 2), hotărârea Marii Camere din 7 februarie 2012, § 103).
CEDO a hotărât că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) CEDH, constatând că instanțele germane nu au păstrat, în speță, un echilibru just între interesele aflate în joc. Deși publicul larg ar putea avea dreptul să fie informat, în situații speciale, inclusiv cu privire la viața privată a personalităților publice, nu avea un astfel de drept în cazul de față. Publicul larg nu avea un interes legitim de a ști unde se afla reclamanta sau care era comportamentul ei general în viața privată, chiar dacă aceasta apărea în locuri care nu puteau fi întotdeauna considerate retrase și era bine-cunoscută de public. Chiar dacă exista un astfel de interes public, așa cum exista un interes comercial al revistelor de a publica fotografii și articole, în opinia Curții, dreptul reclamantei la o protecție efectivă a vieții sale private trebuia să prevaleze în fața acestor interese. Orice persoană, inclusiv persoanele cunoscute publicului, trebuia să aibă „speranța legitimă” că viața ei privată va fi protejată. Criteriile care au fost stabilite de instanțele interne pentru a face distincție între o personalitate a societății contemporane „prin excelență” și o persoană relativ publică nu erau suficiente pentru a asigura protecția efectivă a vieții private a reclamantei și aceasta ar fi trebuit, în circumstanțele cauzei, să aibă „speranța legitimă” că viața ei privată va fi protejată.Judgment in the Case of von Hannover vs Germany, 24.6.2004
Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenție, observând, în special, că instanțele germane au pus cu atenție în balanță dreptul companiilor editoare la libertatea de exprimare și dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private. Procedând astfel, au acordat o importanță fundamentală aspectului dacă respectivele fotografii, analizate în lumina articolelor care le însoțeau, au contribuit la o dezbatere de interes general. Ținând seama de marja de apreciere de care beneficiază instanțele naționale atunci când pun în balanță interese concurente, Curtea a concluzionat îndeplinirea obligațiilor pozitive prevăzute la art. 8 din Convenție .von Hannover vs Germaniei (nr. 2) (nr. 40660/08 și 60641/08) 7 februarie 2012
Curtea a declarat cererea inadmisibilă (în mod vădit nefondată). A constatat că și Curtea Supremă din Austria a pus corect în balanță interesul general legat de o dezbatere politică deschisă, astfel cum este protejat la art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție, și interesul reclamantului de a fi protejat împotriva publicării fotografiei sale. Limitele unei critici acceptabile erau mai largi în privința unui politician decât în privința unei persoane particulare. Schüssel vs Austriei 21 februarie 2002
Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție, considerând că ordinul care impunea revistei Paris Match să publice o declarație, pentru care instanțele franceze au furnizat motive relevante și suficiente, a fost proporțional cu scopul legitim urmărit – de a proteja dreptul altora – și, prin urmare, necesar într-o societate democratică. Rezultatul publicării unei fotografii, într-o revistă cu un tiraj foarte mare, a constat în amplificarea traumei trăite de rudele apropiate ale victimei, astfel încât acestea erau justificate să susțină că le-a fost încălcat dreptul la respectarea vieții private. Examinând în ce măsură sancțiunea aplicată ar avea un efect disuasiv asupra exercitării libertății presei, instanțele franceze au refuzat să dispună confiscarea publicațiilor ofensatoare și a constatat că, dintre toate sancțiunile permise, ordinul de a publica declarația era, atât în principiu, cât și din punct de vedere al conținutului, cel care limita cel mai puțin exercitarea drepturilor companiei reclamante. (Hachette Filipacchi Associés vs Franței 14 iunie 2007)
În Hotărârea CEDO Popov vs Bulgaria, 2016, filmarea de către poliție a momentului arestării unei persoane și transmiterea către mass-media pentru a fi difuzată constituie o încălcare a vieții private, chiar dacă este vorba de un politician. Practica Curții prevede posibilitatea difuzării în presă a imaginilor persoanei sub urmărire penală decât în cazul în care ea se sustrage de la urmărirea penală și este necesară ajutorul populației pentru a o prinde (v și Hotărârea CEDO Khuzin ș.a. vs. Rusia, 2008;Sabina Cerbu, Dreptul la propria imagine – o novație a Codului civil, în contextul ultimelor modificări, https://www.bizlaw.md/2018/08/07/dreptul-la-propria-imagine)
Într-o cauză, Reclamanții au fost arestați în aprilie 1999 și ulterior acuzați de răpire și tortură. Cu câteva zile înainte de procesul acestora din iulie 1999, un canal național de televiziune a difuzat un talkshow în cursul căruia trei persoane oficiale din cadrul ministerului public au discutat cauza în detaliu. Primul reclamant s-a plâns, în special, că poliția a luat fotografia sa de pașaport din dosarul penal și, fără acordul lui, a dat-o unui ziarist, care a utilizat-o într-un show de televiziune. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenție, constatând că, în circumstanțele cauzei, comunicarea către presă a fotografiei primului reclamant din dosarul penal al acestuia nu a urmărit niciunul din scopurile legitime enumerate la paragraful al doilea din art. 8 din Convenție. Fiind arestat la momentul faptelor, primul reclamant nu era fugar care s-a sustras justiției și publicarea fotografiei sale nu putea fi necesară pentru a obține sprijinul publicului cu scopul stabilirii locației sale. Nu se putea afirma nici că aceasta a susținut caracterul public al procedurii judiciare, deoarece la momentul înregistrării și al primei difuzări a programului de televiziune procesul nu începuse încă ( Khuzhin și alții vs Rusiei 23 octombrie 2008)
România a suferit condamnări în fața CEDO pentru încălcarea art. 8 în probleme conexe garanțiilor la un proces echitabil. S-a remarcat încălcarea dreptului la viață privată prin interceptarea convorbirilor telefonice în baza unor texte ale codului anterior de procedură penală, texte care la o examinare minuțioasă nu satisfăceau condițiile impuse de Convenție (este vorba despre art. 911 C. pr. Pen. 1968) ,. Cauza Răducu vs. România,; Cauza Calmanovici vs. România, , prin luarea măsurii expulzării prevăzute de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor, Cauza Lupsa vs România, prin regimul aplicabil corespondenței deținuților în sistemul ANP, Cauza Silvestru Cotlet vs România. V și Violeta Cojocaru, Dreptul magistraților la propria imagine, revista Institutului National al Justiției nr. 1 (32), 2015
În cauza Toma vs România, se hotărăște, în unanimitate, că a fost încălcat art. 3 din Convenție, din punct de vedere material; 3. a fost încălcat art. 3 din Convenție, din punct de vedere procedural; a fost încălcat art. 5 § 3 din Convenție; a fost încălcat art. 5 § 4 din Convenție; a fost încălcat art. 8 din Convenție; statul pârât trebuie să plătească reclamantului, o suma de euro cu titlu de prejudiciu moral. Curtea este obligată să verifice dacă statul pârât şi-a respectat obligația de neingerință în dreptul la respectarea vieții private a reclamantului. Aceasta este obligată să verifice dacă a existat în speță o încălcare a dreptului menționat şi, în cazul unui răspuns afirmativ, dacă această încălcare a îndeplinit cele trei condiții stabilite la art. 8 § 2: să fie „prevăzută de lege”, să vizeze unul sau mai multe dintre scopurile legitime în temeiul paragrafului 2 din dispoziția menționată şi să fie „necesară, într-o societate democratică”, pentru a le atinge (Sciacca vs Italiei, nr. 50774/99, pct. 28, CEDO 2005). Conform jurisprudenței Curţii (Gourguénidzé vs Georgiei, nr. 71678/01, § 57, 17 octombrie 2006, şi Sciacca vs Italiei, nr. 50774/99, § 27, CEDO 2005-I), personajele publice permit presei, în prezența unui interes de informare a publicului, să publice fotografii, chiar dacă acestea priveau viața cotidiană publică a persoanei în cauză. O astfel de publicare, de altfel protejată la art. 10 din convenție, putea servi la exercitarea unui control public asupra comportamentului privat al persoanelor influente din viața economică, culturală sau jurnalistică.Cauza von Hannover vs Germaniei (nr. 2)(Cererile nr. 40660/08 şi 60641/08) Hotărâre 7 februarie 2012 § 52. Curtea reamintește că noțiunea de viață privată include elemente care fac trimitere la dreptul la imagine al unei persoane şi că publicarea unei fotografii tine de viața privată (Von Hannover vs Germaniei, nr. 59320/00, §§ 59, 50-53, CEDO 2004‑VI). De asemenea, într-o cauză în care reclamanta nu era o persoană care acționa într-un context public, ci – precum în speță – o persoană urmărită penal, Curtea a considerat că faptul că persoana în cauză făcea obiectul urmăririi penale nu putea restrânge domeniul de protecție mai larg de care aceasta beneficiază ca „persoană obișnuită”. Având în vedere că autoritățile au oferit presei o fotografie a reclamantei, luată din dosarul său penal, ingerința în cauză – care rezulta din distribuirea şi publicarea acestei fotografii, şi care nu era prevăzută de vreo „lege” – a condus Curtea la concluzia încălcării art. 8 din convenție (Sciacca, , §§ 29 in fine şi 30). Într-o cauză privind publicarea, fără acordul reclamantului, a unei fotografii făcute de un jurnalist şi care prezenta persoana în cauză la comisariatul de politie unde fusese adusă pentru o declarație, Curtea a stabilit existenta unei ingerințe contrare art. 8 din Convenție, publicarea în cauză neputând fi considerată ca generând o dezbatere de interes general pentru societate, indiferent de gradul de interes al acesteia față de faptele care stau la originea art. de presă (Gourguenidze vs Georgiei, nr. 71678/01, §§ 55-63, 17 octombrie 2006).
Imaginile şi fotografia care îl prezentau pe reclamant au fost înregistrate de jurnaliști la sediul Poliției Constanța la 10 septembrie 2002, la câteva ore după ce persoana în cauză a fost prinsă, noaptea, în flagrant delict într-o parcare de la periferia orașului. Afirmația reclamantului, conform căreia jurnaliștii au fost chemați la sediul poliției de către agenții de politie, nu a fost dezmințită de către Guvern şi este confirmată de elementele de la dosar, ținând seama de circumstanțele arestării persoanei în cauză. Comportamentul agenților de politie care i-au chemat pe jurnaliști şi i-au autorizat, fără acordul reclamantului, să înregistreze la sediul poliției – pentru a le difuza în presă – imagini ale acestuia din urmă, chiar la momentul începerii urmăririi penale împotriva sa, reprezintă o ingerință în dreptul reclamantului la respectarea vieţii sale private.
Polițistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informații şi date obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informații, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumției de nevinovăție ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viața intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare. (art. 45 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului , M.Of. nr.440 / 2002).
Presupunând chiar că art. 45 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 şi că art. 4 din Decizia nr. 80/2002 a CNA pot fi considerate că au oferit o bază legală pentru ingerința în cauză, Curtea nu identifică care „scop legitim”, astfel cum este cerut de art. 8 § 2 din Convenție, era vizat de aceasta din urmă. La momentul faptelor, reclamantul nu era fugar, ci era reținut la sediul poliției şi că procesul penal public inițiat împotriva sa nici nu începuse măcar. Nu trebuie considerat că difuzarea imaginilor în cauză, care de fapt nu aveau o valoare informativă ca atare, viza respectarea intereselor justiției, de exemplu pentru a asigura prezentarea sa la proces, sau prevenirea infracțiunilor, actul de acuzare nefiind încă întocmit la momentul faptelor. Ingerința respectivă în dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private nu urmărea vreunul din scopurile legitime prevăzute la art. 8 § 2 din Convenție. A fost încălcat art. 8 din Convenție. Secţia a treia Cauza Toma vs României(Cererea nr. 42716/02) Hotărâre 24 februarie 2009 Definitivă 24/05/2009 [Romanian Translation] by the SCM Romania and IER
Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 8 din Convenție. Comportamentul agenților de poliție, care au chemat ziariști și le-au permis să îl filmeze pe reclamant (arestat pentru posesie de canabis) la secția de poliție în ziua punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, fără acordul acestuia și în vederea publicării fotografiilor în mass-media, a constituit o ingerință în dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private. Guvernul român nu a furnizat nicio explicație pentru a justifica o astfel de ingerință și nu exista niciun element care să sugereze că difuzarea fotografiilor în cauză, care nu aveau în sine o valoare informativă reală, a avut ca scop servirea intereselor justiției. Ingerința în dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private nu a urmărit niciunul din scopurile legitime prevăzute la art. 8 § 2 din Convenție. Toma vs României 24 februarie 2009. În ziua următoare, o fotografie cu M.I.T., care prezenta urme vizibile de violență, a fost publicată . https://hudoc.echr.coe.int
În timpul protestelor din Belgrad (martie, 2025), poliția sârbă a folosit pentru prima dată în Europa un tun sonic LRAD (Long Range Acoustic Device) împotriva manifestanților care protestau împotriva președintelui Aleksandar Vučić.(facebook.com)
Tunurile sonice LRAD sunt dispozitive acustice de mare putere, utilizate pentru controlul mulțimilor. Acestea emit sunete puternice care pot provoca disconfort auditiv și au un efect psihologic asupra celor expuși. (ChatGPT)
În „Ruperea blestemului”, Cătălin Ranco Pițu a expus rețeaua metodică de dezinformări care au permis preluarea puterii politice de către F.S.N. Lucrarea reprezintă „ultimul cuvânt” despre revoluția română din decembrie 1989 ( Litera, 2024), autorul fiind procurorul militar care a finalizat rechizitoriul în dosarul Revoluției Române din decembrie 1989. Apreciind în mod deosebit tipărirea, alături de autor, considerăm și noi că nu este niciodată prea târziu pentru un strop de reparație morală (p.448). Este totuși prea târziu pentru justiție!
Procurori ai Secției parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat mai multe acte de urmărire penală în cauza denumită ca fiind „Dosarele Revoluției”. Prin ordonanța din 1 noiembrie 2016, procurorii militari au dispus extinderea urmăririi penale, in rem, sub aspectul infracțiunii contra umanității, prevăzută în art. 439 alin. 1 lit. a), g), i) și k) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. (Dosarele revoluției. Infracțiuni contra umanității , https://dorin.ciuncan.com/)
Din actele dosarului rezultă că pentru păstrarea puterii, prin acțiunile desfășurate și măsurile dispuse, noua conducere politică și militară instaurată după data de 22 decembrie 1989 a determinat uciderea, rănirea prin împușcare, vătămarea integrității fizice și psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui număr mare de persoane, fapte care se circumscriu condițiilor de tipicitate ale infracțiunii contra umanității prevăzută în art. 439 alin. 1 lit. a), g), i) și k) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
Situația premisă a infracțiunii contra umanității referitoare la existența unui atac generalizat rezultă din numărul mare de localități în care au avut loc incidente armate cu consecințele menționate anterior. Din modul în care s-a produs acest atac reiese existența unui plan după care s-a acționat, plan care a urmărit crearea unei stări de confuzie în rândul forțelor armate, prin divizarea conducerii Ministerului Apărării Naționale și difuzarea unor ordine, rapoarte și informații false, scoaterea în stradă și înarmarea populației, respectiv crearea aparenței unui „război civil” în care să se confrunte unități înarmate aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne sau aceluiași minister, în scopul preluării puterii și legitimării noilor lideri. În realizarea acestui plan s-a apelat la Televiziunea Română care a transmis comunicate alarmiste și uneori false, la tăierea legăturilor telefonice și aducerea la conducerea ministerelor de forță a unor foste cadre militare loiale noii conduceri politico-militare, cu consecința generării unui „război” psihologic și mediatic care a condus la producerea a numeroase victime.
În cauză, cercetările continuă cu privire la toate faptele care au făcut obiectul dosarului nr. 11/P/2014, inclusiv cu privire la faptele comise după data de 22 decembrie 1989 pe întreg teritoriul țării, conform dispozițiilor reținute în încheierea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cauză[1].
Pentru îndeplinirea dispozițiilor reținute din încheierea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cauză, precum și a obiectivelor fixate de procurori la momentul extinderii urmăririi penale sub aspectul infracțiunii contra umanității (1 noiembrie 2016), a fost administrat un probatoriu complex, implicând audierea a numeroși martori; colaborarea cu istorici, scriitori și jurnaliști; verificarea și exploatarea arhivelor militare și civile, precum și fișarea, scanarea, analizarea și valorificarea vastei arhive a Senatului României care a stat la baza elaborării Raportului Comisiei Senatorialeprivind Revoluția Română din Decembrie 1989(28.730 file); s-a realizat o clarificare cu privire la situația internă și internațională deosebit de complexă existentă la finalul anului 1989; a fost stabilită componența comandamentului politico-militar care a preluat, în timp foarte scurt, după fuga președintelui în exercițiu, puterea totală în România, concluzionându-se, fără echivoc, faptul că în decembrie 1989 nu a existat vid de putere. S-a realizat edificarea parțială referitoare la declanșarea și executarea diversiunii militare începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989.
Parchetul precizează faptul că, după anul 1989, probe importante, de natură să stabilească adevărul privind Revoluția, au fost distruse sau alterate, ceea ce face dificilă stabilirea, cu claritate, a unui raport de cauzalitate între anumite conduite, acțiuni sau inacțiuni și consecințele deosebit de grave ale evenimentelor din decembrie 1989[2].
S-a dispus extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii contra umanității față de suspectul Ion Iliescu, la data săvârșirii faptelor, membru și președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN)pentru fapte comise în intervalul 27 – 31 decembrie 1989, pentru care nu este necesară îndeplinirea unei condiții prealabile de autorizare.
Ca inițiator și coordonator al comandamentului unic de conducere (organism politico-militar) iar, mai apoi, în calitate de președinte al C. F. S. N. (care și-a subordonat Consiliul Militar Superior), Iliescu Ion „a acceptat și oficializat măsuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist. Prin exercitarea autorității depline, Iliescu Ion ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, însă nu a acționat în acest sens” (subl. mpublic). Psihoza teroristă ce a atins cote paroxistice în rândurile militarilor și civililor înarmați, coroborată cu multe ordine militare ce au prezentat caracter diversionist (deplasări de trupe ale unor unități militare, ordonate în general pe timpul nopții), au avut drept rezultat numeroase situații de foc fratricid și de deschidere a focului asupra unor persoane ce nu desfășurau activități potrivnice mișcării revoluționare[3].
Pe de altă parte, Ion Iliescu reiterează buna credință a celor care au încercat să „dea un sens și direcție schimbării”, atunci când „o revoltă populară a născut un vid de putere”[4].
La noi, puterea a alunecat din balcon, dar nu a ajuns la masele din piață. Deși entuziasmate, mulțimile nu aveau cum să se organizeze deosebit de rapid. Puterea a trecut în mâinile unei mici grupări de actori politici al căror unic capital era o mai bună organizare.
Yuval Noah Harari este profesor de istorie universală în cadrul Departamentului de istorie al Universității Ebraice din Ierusalim. Cartea care l-a făcut celebru este „Sapiens. Scurtă istorie”, (Polirom, 2017). Într-o altă lucrare[5], „turnată în scenarii logice, dar și în mirări îngrijorătoare”[6], se arată că Revoluția Română a fost deturnată de autoproclamatul F.S.N., care, în realitate, era o perdea de fum pentru aripa moderată a partidului comunist. Frontul era alcătuit din foști membri de partid de nivel mediu și condus de un membru al C.C. al P.C.R., fost șef al departamentului de propagandă. Ei s-au reinventat ca politicieni democrați, folosindu-și experiența îndelungată și rețeaua de acoliți în preluarea controlului asupra țării și în însușirea resurselor economice. Noua elită este alcătuită din foștii comuniști și familiile lor. Masele care și-au riscat viața la Timișoara și București nu aveau cum să știe „cum să coopereze și cum să creeze o organizare eficientă ca să-și urmărească propriile interese”[7]. Istoricul definește fenomenul ca definind o cooperare flexibilă, în cadrul unor rețele mai eficiente.
Crima împotriva umanității este un concept care apare în practica judiciară ca o alternativă la utilizarea termenului de genocid. Motivul este existența unor cerințe de probațiune mult mai ușoare, în condițiile în care există anumite suprapuneri a sferelor celor două infracțiuni[8].
Șeful Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dan Voinea spune că „într-adevăr, acuzații nu pot fi judecați după altă legislație decât cea în vigoare la vremea respectivă, decât dacă avocații lor apreciază că cea actuală este mai blândă, altfel vor cere revenirea la vechiul C. pen. . Cum de genocid nu poate fi vorba, rămâne articolul legat de tratamente neomenoase în care s-ar încadra, cred eu, faptele comise la mineriadă. Numai că, știți cum e, dacă sunt cinci juriști într-o cameră, fiecare poate avea altă opinie vizavi de acest fapt, deci nu mă pot pronunța categoric”[10].
Articolul 7 C.E.D.H. arată că: „1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârșită, nu constituia o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii. 2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării și pedepsirii unei persoane vinovate de o acțiune sau de o omisiune care, în momentul săvârșirii sale, era considerată infracțiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate.”
Art. 7 din Convenție nu poate fi interpretat ca interzicând clarificarea graduală a normelor privind răspunderea penală prin interpretarea judecătorească a fiecărei cauze în parte, cu condiția ca rezultatul să fie concordant cu substanța infracțiunii și previzibil în mod rezonabil[11] .
Principiile generale referitoare la art. 7 au fost reamintite în cauza Kononov v Letoniei[12]: „Garanția consacrată la art. 7, element esențial al statului de drept, ocupă un loc primordial în sistemul de protecție al Convenției, astfel cum o atestă faptul că art. 15 nu autorizează nicio derogare în caz de război sau alt pericol public. Astfel cum decurge din obiectul și scopul său, acesta trebuie să fie interpretat și aplicat astfel încât să fie asigurată o protecție efectivă împotriva urmăririi penale, condamnărilor și sancțiunilor arbitrare. Prin urmare, art. 7 nu se limitează la a interzice aplicarea retroactivă a dreptului penal în defavoarea acuzatului: acesta consacră totodată, la modul mai general, principiul legalității infracțiunilor și a pedepselor (nullum crimen, nulla poena sine lege) și cel care dispune să nu se aplice legea penală în mod extensiv în detrimentul acuzatului, mai ales prin analogie. Rezultă că o infracțiune trebuie să fie definită clar de lege. Această condiție este îndeplinită în cazul în care justițiabilul poate știi, pornind de la textul dispoziției relevante și, dacă este necesar, prin intermediul interpretării acesteia de către instanțe, ce acte și omisiuni angajează răspunderea sa penală. Se apreciase că actele săvârșite de reclamanți în cauză constituiau infracțiuni în temeiul „principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate” și că, în consecință, norma privind neretroactivitatea pedepselor nu se aplică în speță. Acesta subliniază, de asemenea, că, deși a fost aplicat Codul din 2003, pedepsele reclamanților intră atât în sfera de aplicare a Codului din 1976, cât și în cea a Codului anterior, din 2003[13].
În primul rând, art. 7 § 2 din Convenție prevedea o excepție de la principiul neretroactivității infracțiunilor și pedepselor enunțat la art. 7 § 1[14] și o aplică.
În al doilea rând, interesul justiției impune ca în cauză să nu se țină seama de principiul neretroactivității[15] . În fapt, Guvernul consideră că acest principiu nu trebuie să fie aplicat cu rigiditate, anumite situații istorice impunând aplicarea mai flexibilă a acestuia, astfel încât să nu se aducă atingere principiului echității. În cauzele privind crime de război, camere de apel au aplicat Codul din 1976 în cinci cauze și Codul din 2003 în șaisprezece cauze[16].
În speța românească, nu este vorba de prescripție[17] sau de crime de război, de Iugoslavia sau de Ruanda. Articolul 439 din C. pen. reglementează Infracțiunile contra umanității:
(1)Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de ființe umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferințe fizice sau psihice grave, ce depășesc consecințele sancțiunilor admise de către dreptul internațional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații;
g) vătămarea integrității fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariției forțate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deținere, la ordinul unui stat sau al unei organizații politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au fost solicitate;
i) întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice,
se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim.
Referitor la criteriul gradului de organizare a acțiunilor atacului, observăm că este vorba de atac generalizat sau sistematic, îndreptat împotriva unei populații civile[18]; scopul distrugerii, referirea la condiții de viață menite să determine distrugerea acesteia îl găsim doar sub lit. b); încălcarea regulilor generale de drept internațional ori folosirea altor măsuri de constrângere doar sub lit. d); depășirea consecințelor, sancțiunilor admise de către dreptul internațional, formulată ca atare, doar la lit. e); scopul modificării compoziției etnice a unei populații la lit. f); vătămarea integrității unor persoane apare, separat, sub lit. g); scopul de a sustrage persoane de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată, la lit. h); încălcarea regulilor generale de drept internațional apare din nou și la lit. i); distincția grup sau colectivitate determinate o întâlnim sub lit. j); privarea drepturile fundamentale ale omului sau restrângerea (gravă) a exercitării acestor drepturi este incriminată sub lit. j); motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii întâlnim pomenite sub aceeași lit. j); iar la lit. k), înglobăm orice fapte , acțiune sau omisiune care, în momentul săvârșirii sale, sunt considerate infracțiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate. Exemplificările literelor a) la j) se subsumează, de fapt, privării populației de drepturile fundamentale ale omului.[19]
Toate asemenea fapte sunt săvârșite (1) cu intenție (chiar eventuală) şi (2) în cunoștință de cauză[20], (3) în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, (4) lansat împotriva unei populații civile, adică necombatante[21].
Acțiunile atacului trebuie să urmeze un plan, o metodă, să fie ordonate, organizate, ca parte a unor activități generalizate conștient, urmând un scop bine determinat.
Unele probe descrise în acuzațiile parchetului sunt exterioare sau co/laterale, iar scopul urmărit în decembrie `89 presupunea, cel puțin drept circumstanță atenuantă, schimbarea unui regim politic, într-o primă fază. Scopuri ulterioare fazei incipient democratice sunt subsumate acaparării puterii.
Analiza juridică nu îndepărtează de la convingerea unei corecte și convingătoare încadrări juridice, dar plecând de la reglementările internaționale în domeniu, de la care pleacă legea internă.
Potrivit art. 5 din Statut[22], competenta Curții Penale Internaționale este limitată la crimele cele mai grave care privesc ansamblul comunității internaționale, printre care și crimele împotriva umanității.
Oricare stat parte poate deferi procurorului Curții o fapta în care una sau mai multe crime ce sunt de competenta Curții par sa fi fost comise şi sa roage procurorul sa ancheteze aceasta fapta pentru a stabili dacă una sau mai multe persoane identificate ar trebui sa fie acuzate pentru aceste crime. Statul care procedează la trimitere indică pe cât posibil circumstanțele pertinente ale cauzei şi prezintă documentele justificative de care dispune (art. 14), putându-se deschide o anchetă din proprie inițiativă a procurorului Curții [23].
Statutul se aplica tuturor în mod egal, fără nici o distincție, bazată pe calitatea oficială. În special, calitatea oficială de șef de stat sau de guvern, de membru al guvernului sau al parlamentului, de reprezentant ales ori de agent al unui stat nu exonerează în nici un caz de răspundere penală, potrivit prezentului statut, şi nici nu constituie ca atare un motiv de reducere a pedepsei (art. 27 din Statut)
Imunitățile sau regulile de procedura speciale care pot fi legate de calitatea oficială a unei persoane, în baza dreptului intern şi a dreptului internațional, nu împiedică Curtea sa își exercite competența față de această persoană.
Crimele ce țin de competenta Curții nu se prescriu (conform art. 29), dar nimeni nu răspunde penal, în baza Statutului CPI, pentru un comportament anterior intrării în vigoare a acestuia. Dacă dreptul aplicabil unei cauze este modificat înainte de judecarea definitivă, se aplica dreptul cel mai favorabil persoanei care face obiectul unei anchete, urmăriri sau al unei condamnări ( art. 24 din Statut).
Credem că această regulă se aplică națiunilor civilizate, oricât de (cel puțin) imorale sau criminale sunt acțiunile desfășurate și măsurile dispuse de noua conducere politică și militară instaurată după data de 22 decembrie 1989. ( https://dorin.ciuncan.co.Actualizare 1 Mai 2018)
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 11/P/2014, având ca obiect cercetarea faptelor săvârșite în contextul Revoluției Române din decembrie 1989 și a circumstanțelor care au avut ca rezultat decesul, rănirea și lipsirea de libertate a multor persoane, vătămări psihice grave precum și distrugerea unor bunuri de patrimoniu, pe întregul teritoriu al României, Prin rechizitoriul din 5 aprilie 2019, colonel (la acea dată) magistrat Cătălin Ranco Pițu, procuror militar, șef al Biroului urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Iliescu Ion, fost președinte al României, cu privire la săvârșirea infracțiunii contra umanității, prevăzută și pedepsită de art. 439 alin.1 lit. a), g), i), k) din Codul penal cu aplicarea art. 5 C.pen., a lui Voiculescu Voican Gelu, fost viceprim-ministru al Guvernului României, cu privire la săvârșirea infracțiunii contra umanității, prevăzută și pedepsită de art. 439 alin.1 lit. a), g), i), k) din Codul penal cu aplicarea art. 5 C.pen. și a general (rtr) Rus Iosif, fost comandant al Aviației Militare, cu privire la săvârșirea infracțiunii contra umanității, prevăzută și pedepsită de art. 439 alin.1 lit. a), g), i), k) din Codul penal cu aplicarea art. 5 C.pen. (rechiziroriul infracțiunii contra umanității, https://dorin.ciuncan.com)
S-a considerat că materialul probator demonstrează fără echivoc preexistența unui grup dizident din care făcea parte inclusiv Iliescu Ion ca lider, care avea drept scop înlăturarea de la putere a președintelui Nicolae Ceaușescu, cu menținerea României în sfera de influență a URSS.
Probatoriul administrat în cauză a demonstrat că nu există nicio probă pe baza căreia să se concluzioneze că militari din fostul D. S. S. i-au atacat pe revoluționarii din fața C. C. al P. C. R. sau pe cei aflați în sediu. Iliescu Ion îi numește pe atacatori ca fiind securiști, bezmetici, sinucigași, teroriști.
Prin aceste afirmații neverificate a fost dezinformată opinia publică și s-a contribuit în mod decisiv la instaurarea psihozei securist-teroriste, dorindu-se a se demonstra că militarii fostei securități sunt ostili Revoluției (așadar poporului român și armatei române) și noii conduceri a statului.
Legislația penală internă a fost aliniată la standardele Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la data de 17 iulie 1998, ratificat de România. Pe cale de consecință, relațiile sociale ocrotite de Codul penal din 1968 sunt protejate în prezent prin incriminările cuprinse în Codul penal – Titlul XII. În cele ce urmează, se va face o paralelă între infracțiunile de genocid și cele de tratamente neomenoase și modul în care faptele care intrau în conținutul constitutiv al acestor infracțiuni sunt incriminate în prezent. Conform Codului penal din 1968, constituia genocid „săvârșirea, în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup național, etnic, rasial sau religios, a uneia din următoarele fapte : uciderea membrilor colectivității sau grupului ; vătămarea gravă a integrității fizice sau mintale a colectivității sau grupului (….)” (p. 459 din rechizitoriu).
Actualul Cod penal incriminează infracțiunea de genocid (art. 438), textul nefiind modificat în mod semnificativ față de cel al codului anterior, o modificare constând în renunțarea la termenul de „colectivitate” în favoarea celui de „grup”. Codul penal din 1968 stipula că infracțiunea de tratamente neomenoase consta în supunerea la tratamente neomenoase a răniților ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar al Crucii Roșii ori a organelor asimilate acesteia, a prizonierilor de război și, în general a oricărei persoane căzute în puterea adversarului.
Totodată, această infracțiune putea consta în săvârșirea, față de persoanele menționate, inclusiv a lipsirilor de libertate fără temei legal sau a torturii. Actualul Cod penal nu prevede un corespondent ca atare, însă elementele specifice acestei infracțiuni se regăsesc mai ales în cadrul infracțiunilor de război contra persoanelor (art. 440), cu mențiunea că aceste infracțiuni prevăd ca situație premisă existența unui conflict armat, pe când infracțiunea de tratamente neomenoase din vechiul cod putea fi săvârșită pe timp de pace sau de război. În Codul Penal actual a fost introdus un text nou – infracțiunile contra umanității (art.439) , despre care s-a făcut referire anterior.
Textul articolului 439 din actualul Cod penal, reia, într-o formă adaptată, prevederile articolului 7 din Statutul Curții Penale Internaționale.
Cu toate că între infracțiunea de tratamente neomenoase și cea contra umanității nu există, ca atare, o continuitate a incriminării, procurorul constată în mod judicios că unele dintre modalitățile normative alternative de săvârșire a infracțiunii de tratamente neomenoase se regăsesc în cuprinsul infracțiunilor contra umanității (lipsirea de libertate în mod ilegal și tortura). Totodată, elemente privind supunerea la rele tratamente a unor categorii de persoane, se regăsesc și în cadrul infracțiunilor contra umanității. Mai precis, persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi sau alte asemenea fapte ce cauzează suferințe mari sau vătămări grave ale integrității fizice sau psihice. (p. 460 din rechizitoriu)
Deosebit de important este că valoarea socială protejată este, în esență, aceeași, respectiv, siguranța populației civile. În cazul tratamentelor neomenoase aria este restrânsă la persoanele căzute în puterea adversarului, în timp ce infracțiunile contra umanității presupun săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, împotriva unei populații civile, a uneia dintre modalitățile normative.
Referitor la încadrarea juridică a faptelor, rechizitoriul subliniază că art. 439 din Codul penal definește infracțiunile contra umanității, ca fiind uciderea de persoane, vătămarea integrității fizice, privarea gravă de libertate și vătămările fizice sau psihice, survenite ca o consecință a unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile. La rândul său, prin doctrina militară, atacul este definit ca fiind „ofensiva unor forțe armate care urmărește nimicirea sau prinderea inamicului”.
Pentru atingerea scopului unui atac militar complex (nimicirea sau prinderea inamicului) sunt folosite diverse mijloace militare, printre care, în mod indubitabil diversiunea și dezinformarea, componente ale inducerii în eroare.
Așadar, diversiunea și dezinformarea sunt componente ale unui atac complex. Prin intermediul diversiunii și dezinformării (inducerii în eroare a inamicului), în decembrie 1989,au fost atinse scopurile celor care au coordonat și acceptat aceste procedee, după cum s-a argumentat în expozitivul acestei lucrări. Pe cale de consecință, atacul militar complex, înglobează diversiunea și dezinformarea (inducerea în eroare).
Atacul a fost sistematic întrucât, începând cu 22 decembrie 1989, s-a desfășurat după o anumită metodă, fiind evidențiat un sistem de exercitare a diversiunilor și dezinformărilor. În mod repetat, factorii decizionali ai C. F. S. N. ( Iliescu Ion și Voiculescu Voican Gelu ) au dezinformat opinia publică, inducând aparenta existență a celor două tabere adverse .
Aceiași factori au contribuit în mod sistematic la instaurarea și agravarea psihozei terorismului pe întregul teritoriu al țării, cu consecințele tragice menționate.
Pe întregul teritoriu al României, factorii decizionali ai MApN au creat, după un anume tipar, aceleași situații de foc fratricid.
Atacul a fost generalizat, întrucât diversiunea și dezinformarea (componente ale atacului) s-au manifestat în București și în marile orașe ale României, iar efectele tragice au fost resimțite la nivelul întregii populații a României. https://dorin.ciuncan.com
Prin exercitarea diversiunii și dezinformării, a fost indusă la nivelul întregii populații a României (opinia publică) psihoza teroristă. Este probat că informațiile false induse prin exercitarea inducerii în eroare, au fost considerate ca fiind reale de cvasiunanimitatea opiniei publice, iar poporul român a fost indus într-o stare irațională care nu i-a permis să vadă altceva decât mesajele directe sau cu conținut subliminal, în sensul dezinformării.
Ca urmare a acestui atac atipic (dezinformări și diversiuni), ce a avut drept țintă întreaga populație a țării și s-a desfășurat începând după-amiaza zilei de 22 decembrie 1989, au rezultat 862 de decese (civili și militari), 2150 răniți (civili și militari), sute de persoane lipsite în mod grav de liberate (civili și militari), multiple vătămări psihice.
Preambul Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, ratificat prin Legea nr. 111/2002 din 13 martie 2002, pentru ratificarea Statului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998[1], stabilește că statele părți,. . . având în conștiință că în cursul acestui secol milioane de copii, de femei și de bărbați au fost victime ale unor atrocități care sfidează imaginația și lezează profund conștiința umană,
recunoscând că prin crimele de o asemenea gravitate se amenință pacea, securitatea și bunăstarea lumii,
afirmând că cele mai grave crime care privesc ansamblul comunității internaționale nu pot rămâne nepedepsite și că reprimarea lor trebuie să fie asigurată efectiv prin măsuri luate în cadrul național și prin întărirea cooperării internaționale,
determinate să pună capăt impunității autorilor acestor crime și să coopereze astfel pentru prevenirea unor noi crime,
au datoria să supună jurisdicției sale penale pe responsabilii de crime internaționale,
Potrivit art. 7 § 1 al Statutului de la Roma prin crimă împotriva umanității se înțelege una dintre faptele menționate mai jos, când aceasta este comisă în cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat împotriva unei populații civile și în cunoștință de acest atac:
a) omorul;
b) exterminarea;
c) supunerea la sclavie;
d) deportarea sau transferarea forțată de populație;
e) întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate fizică, cu violarea dispozițiilor fundamentale ale dreptului internațional;
f) tortura;
g) violul, sclavajul sexual, prostituția forțată, graviditatea forțată, sterilizarea forțată sau orice altă formă de violență sexuală de o gravitate comparabilă;
h) persecutarea oricărui grup sau a oricărei colectivități identificabile din motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios sau sexual, în sensul paragrafului 3, ori în funcție de alte criterii universal recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional, în corelare cu orice act prevăzut în prezentul paragraf sau orice crimă de competența Curții;
i) disparițiile forțate de persoane;
j) crima de apartheid;
k) alte fapte inumane cu caracter analog cauzând cu intenție suferințe mari sau vătămări grave ale integrității fizice ori ale sănătății fizice sau mintale.
2.În scopurile paragrafului 1;
a) prin atac îndreptat împotriva unei populații civile se înțelege comportamentul care constă în comiterea multiplă de acte vizate la paragraful 1 împotriva oricărei populații civile, în aplicarea sau în sprijinirea politicii unui stat ori a unei organizații având ca scop un asemenea atac;
b) prin exterminare se înțelege îndeosebi fapta de a impune cu intenție condiții de viață, ca privarea accesului la hrană și la medicamente, cu scopul de a antrena distrugerea unei părți a populației;
c) prin supunerea la sclavie se înțelege fapta de a exercita asupra unei persoane unul sau ansamblul atributelor legate de dreptul de proprietate, inclusiv în cadrul traficului de ființe umane, în special de femei și copii;
d) prin deportare sau transfer forțat de populație se înțelege fapta de a deplasa în mod forțat persoane, expulzându-le sau prin alte mijloace coercitive, din regiunea în care ele se află legal, fără motive admise în dreptul internațional;
e) prin tortură se înțelege fapta de a cauza cu intenție durere sau suferințe acute, fizice sau mintale, unei persoane care se află sub paza sau controlul făptuitorului; înțelesul acestui termen nu se extinde la durerea sau suferințele rezultând exclusiv din sancțiuni legale, care sunt inerente acestor sancțiuni sau ocazionate de ele;
f) prin graviditate forțată se înțelege deținerea ilegală a unei femei însărcinate în mod forțat, cu intenția de a modifica compoziția etnică a unei populații sau de a comite alte violări grave ale dreptului internațional. Această definiție nu poate în nici un fel să fie interpretată ca având o incidență asupra legilor naționale referitoare la graviditate;
g) prin persecuție se înțelege denegarea cu intenție și grav de drepturi fundamentale cu violarea dreptului internațional, din motive legate de identitatea grupului sau colectivității care face obiectul acesteia;
h) prin crima de apartheid se înțelege fapte inumane analoage celor vizate la paragraful 1, comise în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup rasial asupra oricărui alt grup rasial sau oricăror alte grupuri rasiale și cu intenția de a menține acest regim;
i) prin dispariții forțate de persoane se înțelege cazurile în care persoanele sunt arestate, deținute sau răpite de către un stat ori o organizație politică sau cu autorizarea, sprijinul ori asentimentul acestui stat sau al acestei organizații, care refuză apoi să admită că aceste persoane sunt private de libertate sau să dezvăluie soarta care le este rezervată ori locul unde se află, cu intenția de a le sustrage protecției legii pe o perioadă prelungită.
O asemenea politică poate fi implementată și prin decizia conștientă de a nu acționa într-o anumită situație, care este îndreptată spre încurajarea unui asemenea atac. Constituția României stipulează prin articolul 11 că: „ Statul Român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.” (p. 458 din rechizitoriu)
Noi considerăm că s-ar putea discuta o eventuală vinovăție a șefului statului dacă s-ar face dovada ( juridicește) intenției de a înlătura o eventuală urmărire penală în răspunderea celor vinovați de după 22 decembrie.
S-a afirmat că Rechizitoriul din 5 aprilie 2019 este o culminare a acestei mistificări, la rândul său o diversiune – de data aceasta, juridică[8]. https://dorin.ciuncan.com30 ianuarie 2020
[1] Publicată în Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2002
[2] Andrei Ursu, Roland O. Thomasson, Mădălin Hodor, Trăgători și mistificatori, Contrarevoluția Securității în decembrie 1989, Polirom, 2019
[3] Cum o denumește Ovidiu Șimonca, Securitatea continuă să-l ucidă de Gheorghe Ursu, în „Observator cultural” nr. 1004, 30 ianuarie – 5 februarie 2020 . Editorialistul constată șu un efort ideologic de a absolvi Securitatea de caracterul represiv îndreptat împotriva populației.
[4] Lucrarea face trimitere la o bogată bibliografie din revista „Securitatea” nr. 1 (81)/1988, fond documentar ACHSAS, dosar 334, vol. 20; nr. 3/1986; nr. 1(85)/1989, p. 27 etc.
[5] Lt. Col. Tudor Alexandru, cpt. Nicolae Catană, Lupta de rezistență , „ Securitatea” nr. 1/1989, p. 27, cit. apud Ursu, Thomasson, Hodor, op. cit. p. 155
[6] Dennis Deletant, Prefață la Ursu, Thomasson, Hodor, p. 15
Ne întoarcem la cartea dlui Pițu. Participarea cadrelor MApN la represiunea din intervalul 17-22 este de notorietate, imposibil de negat. Efectivele armatei au participat, într-unstres intens (p.338) alături de cel ale M.I.-DSS la represiunea violentă ordonată de Ceaușescu(p.240), mulți dintre militari fiind dezorientați spațio-temporal (p.286).S-au transmis informații contradictorii de la eșaloanele superioare (p.287).
Ulterior după-amiezii zilei de 22, ora 16, prin punerea ăn aplicare a unei vaste și deosebit de complexe acțiuni militare de inducere în eroare întreaga populație a României a avut o percepție viciată (p.441)
Începând cu după-amiaza de 22 decembrie 1989, factorii decizionali MApN au contribuit imediat și direct, printr-o amplă activitate de inducere în eroare, la menținerea și la amplificarea stării de panică și de nesiguranță.(p.187). Pe fondul psihozei generalizate, 1425 de persoane au fost reținute sub suspiciunea că erau securist-teroriste. (p.423).La Sibiu, au fost lipsite de libertate în mod abuziv, peste 500 de persoane, supuse la acte extreme de violență fizică și psihică (p.339). La capitolul Rvoluție sau lovitură de stat, autorul apreciază, la rândul său, cartea Roxandrei Cesereanu, „Decembrie 89. Deconstrucția unei revoluții”( Editura Fundatiei Culturale Memoria , 2024), achiesând la teza revoluției hibridate cu o lovitură de stat (p.417). Mai exactă ni s-ar păreaformularea o lovitură de stat hibridată cu o revoltă populară, cu o revoluție .
Operațiunea sistematică de inducere în eroare a fost făcută de la MApN, autorul dovedind cu preocuparea conducerii acestei instituții de distrugere a probatoriului relevant pentru aflarea autorilor inducerii în eroare (p.436). Opinia argumentată a dlui Pițu este în sensul că „nu a existat nici măcar un singur securist-terorist (p.437). Noi adăugăm concluzia dlui Valentin Gabrielescu, președintele celei de-a doua Comisii senatoriale de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989 , „Nu putem afirma că nu au existat indivizi înarmați care cu intenție au acționat pentru a provoca panică, teroare, diversiune și care să se fi manifestat în diverse punct. Aceștia puteau fi securiști, activiști de partid, fanatici, demenți, bețivi ș.a.” (p.436-437).
De 35 de ani am voi să știm mai exact, despre factorul declanșator al efectului sonor „care a creat panica…, o senzație fizică de spaimă…, dintr-o sursă de bruiaj amplificată la maximum prin difuzoare…, ce lăsa impresia unei treceri la inconștient, provocate de emiterea unor sunete de joasă frecvență, sub pragul audibilului”(p.39, p.172). Neclarificările ne rămân. (v Dreptul la replică, Gen. retr. Emil Străinu, în „Certitudinea” nr.181/2025, Alex Mihai Stoenescu, Fenomenul diversionist-terorist din decembrie 1989, Ziua de 21 decembrie 1989-mitingul din piața palatului cine a orchestrat începutul prăbușirii lui Nicolae Ceaușescu, mărturia gen.lt Alexandru Grumaz, „Almanah Evenimentul istoric”, 2024, pp.23-57).
Apreciem, și noi, în mod deosebit, efortul editorial, consemnând, fără implicare juridică, un important și valoros document istoric (p.438).
18.03.2025
[1]Comunicat 8 februarie 2017, http://www.mpublic.ro
[2]Comunicat18 decembrie 2017 , http://www.mpublic.ro
[3]Comunicat , 17 aprilie 2018 , http://www.mpublic.ro
[8] V și Versavia Brudaru, Infracțiuni de genocid și contra umanității, în G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), „ Explicațiile noului Cod penal”, Universul Juridic, 2016, vol. V, pp. 345 sqq
[11] Cauza Streletz, Kessler și Krenz v Germaniei (MC), nr. 34044/96, 35532/97 și 44801/98, § 50: Secondly, the Court reiterates the fundamental principles laid down in its case-law on Article 7 of the Convention, particularly in S.W. v. the United Kingdom and C.R. v. the United Kingdom (judgments of 22 November 1995, Series A no. 335-B, pp. 41-42, §§ 34-36, and Series A no. 335-C, pp. 68-69, §§ 32-34, respectively):
V și CEDO 2001-II, K.-H.W. v Germaniei (MC), nr. 37201/97, § 85
[12] CEDO 2010 (MC), nr. 36376/04, § Definiția crimelor de război care figurează în Statutul TMI de la Nürnberg era privită ca o expresie codificată a legilor și obiceiurilor internaționale de război așa cum erau interpretate în 1939 .
[13] Se face trimitere la Observațiile finale privind al doilea raport periodic din Bosnia și Herțegovina ale Comitetului pentru drepturile omului al Organizației Națiunilor Unite (CCPR/C/BIH/CO/1).
[14] în sprijinul acestei teze, Guvernul bosniac a citat decizia Naletilić c Croației, nr. 51891/99, CEDO 2000-V
[15] în această privință, Guvernul face trimitere la hotărârile S.W. și Streletz, Kessler și Krenz și la obligația prevăzută de dreptul național umanitar de a pedepsi în mod corespunzător autorii crimelor de război.
[16] Guvernul bozniac dezaprobă abordarea adoptată în cele cinci cauze menționate și consideră că ar fi trebuit ca în toate cauzele privind crime de război să fie aplicat Codul din 2003 de către Curtea de Stat .
[17] În dreptul nostru, (1) Prescripția înlătură răspunderea penală.
(2) Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, indiferent de data la care au fost comise;
b) infracțiunilor prevăzute la art. 188 și 189 și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei.
(3) Prescripția nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziții.
Art. 153 este modificat, respectiv, completat prin Legea 27/2012.
[18] Convenţia de la Geneva din 12 august 1949 privitoare la protecția persoanelor civile în timp de război, ratificată prin Decretul nr. 183/1954 (B. Of. nr. 25 din 21 mai 1954).
[19] Restrângerea (gravă) a exercitării drepturilor.
[20] “A cunoaște” şi “în cunoștință de cauză” se interpretează în consecință.
[21] Se pare că s-ar putea adăuga membrii forțelor armate care au depus armele şi persoanele care au fost scoase în afara luptei din orice cauză.
[22] Statutul din 17 iulie 1998 de la Roma al Curții Penale Internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 28 martie 2002. România a semnat Statutul la data de 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002.
[23] Biroul procurorului acționează independent ca organ distinct în cadrul Curții